Второй случай простого состава будет, если
лицо проникает в помещение или часть его, нарушая право владения, похищает или
пытается, причиняет или пытается причинить тяжкое телесное повреждение (отличие
первого вида в том, что лицо уже проникло в помещение и необязательно, чтобы у
него было противоправное намерение). Максимальное наказание 14 лет.
Burglary, совершаемое с отягчающими
обстоятельствами. Оно будет в случае совершения лицом любого burglary, когда у
лица есть при себе любое оружие или его имитация или же устройство для
совершения преступления. Максимальное наказание пожизненное лишение свободы. По
делу Стоунза 1989 года подсудимый был признан виновным в совершении тяжкого
burglary, в качестве предмета самообороны по делу выступал кухонный нож.
США. Сейчас нет понятия housebreaking (дневной взлом), осталось
только burglary, тем не менее время совершения преступления может служить
отягчающим обстоятельством. Штаты по-разному определяют ночное время (например,
с 23 до 9 утра, когда трудно определить черты лица).
3 степени burglary.
3я степень, когда лицо осознанно проникает в
помещение или остается там с намерением совершить преступление. Такое
преступление является фелонией класса Д и карается тюремным заключением сроком
до 7 лет.
2я степень, когда лицо, проникая в помещение
или находясь там, вооружено, или причиняет телесный вред лицу, находящемуся в
помещении. Помещение рассматривается очень широко. Это фелония класса С и
наказывается лишением свободы до 15 лет.
1я степень- лицо проникает в помещение (т.е.
жилище), оно вооружено взрывчатым или смертоносным оружием, при этом
причиняется телесный вред, а также при наличии других условий. Это фелония
класса В и наказывается до 25 лет.
УК штата Калифорния дает общее определение
burglary и делит его на две степени. Это проникновение в помещение с целью
совершить кражу или другую фелонию. Для 1ой степени помещение должно быть
обитаемое или предназначенное для обитания. Наказание: 2, 4, 6 лет содержания в
тюрьме штата. Все остальные- 2я степень.
УК штата Огайо дает два вида. Простой состав-
проникновение в занятое строение с намерением совершить кражу (в широком смысле
слова или другую фелонию). Второй вид- тяжкое burglary, когда нарушитель
причиняет вред лицу, находящемуся в помещении, или имеет при себе
огнестрельное оружие. Это фелония с отягчающими обстоятельствами и наказывается
вплоть до пожизненного тюремного заключения, а если был причинен тяжкий
телесный вред, то назначается смертная казнь. (Симинова 301)
12. Примерный уголовный кодекс США и реформа американского уголовного
права.
Основной причиной проведения реформы
уголовного права США стала деятельность представительной комиссии Института
американского права, а также подготовка ею и опубликование в 1962 г.
окончательного проекта Примерного уголовного кодекса. Он был разработан на
основе тщательного анализа и обобщения норм статутного и общего права с учетом
уголовно-правовой доктрины. Первым откликнулся на приглашение Примерного
уголовного кодекса законодатель штата Нью-Йорк. Принятый там УК 1965 г. испытал
большое влияние Примерного уголовного кодекса, вместе с которым оказал
воздействие на реформирование уголовного права во всеамериканском масштабе. Он
имеет четкую и простую структуру, состоит из 4 частей: Общие положения;
Наказания; Конкретные посягательства; Административные положения.
К настоящему времени реформа уголовного права
проведена в большинстве штатов, новые уголовные кодексы были приняты на основе
рекомендаций Примерного УК, в котором материал расположен не в алфавитном, а
предметно-логическом порядке. Примерный уголовный кодекс дал юристам США общий
язык и единое понимание уголовно- правовых вопросов. Хотя реформу уголовного
законодательства нельзя считать завершенной, но был сделан значительный шаг в
направлении его упорядочения. (Юрченко 304)
13. Прикосновенность к преступлению по уголовному праву Англии и
Франции.
В Англии и Франции существует несколько видов
прикосновенности к преступлению:
1. укрывательство вещей- утаивание,
хранение, передача вещи или оказание посреднических услуг, зная, что данная
вещь была добыта в результате совершения преступления. Отягчающими
обстоятельствами являются: укрывательство бандой, если укрывателю известны с
помощью какого преступления были добыты данные вещи и отягчающие обстоятельства
преступления
2. недонесение о преступлении- о
преступлении, которое можно было предупредить или уменьшить последствия
совершенного или совершаемого преступления
3. попустительство-
невоспрепятствование совершению преступления:
- если у лица была возможность оказать помощь
потерпевшему;
- помощь могла быть оказана для физической
целостности человека без риска для себя и других;
- помощь могла быть оказана немедленными
действиями (предусматривается неоказание помощи во время стихийного бедствия).
(Юрченко 304)
14. Вина и её формы по уголовному праву Англии
и США.
В уголовном праве Англии и США вина
обозначается латинскими словами "mens rea". За многие столетия
существования этого термина накопилось немало его толкований. Он истолковывался
английскими и американскими юристами как аморальный мотив, как порочная воля,
как злой разум и т. п.
Определения вины в англо-американском уголовном
праве весьма разноречивы. Лишь некоторые авторы трактуют вину как субъективное
состояние, которое характеризуется интеллектуальным и волевым моментами. В
целом же вина — это некое субъективное (психическое) состояние лица,
совершающего противоправное деяние. При этом одни говорят о способности сознавать,
другие — о намерении и знании, третьи — о сознании и желании, четвертые — о
порицаемом психическом состоянии, пятые — о "любом" психическом
состоянии и т. д.
Данный вопрос не получил четкого и ясного
решения ни в уголовном законодательстве Англии и США, ни в судебной практике
этих государств.
А) Англия
В современном законодательстве, судебной
практике и док-тринальных источниках Англии упоминаются, как правило, три формы
вины: а) намерение, б) неосторожность и в) небрежность.
При определении намерения (intent) в
английском праве на первый план выдвигается волевой момент, та цель, которую
преследует лицо, совершающее деяние. Деяние считается намеренным, если оно
является результатом воли и если лицо, совершающее его, ожидает наступления
определенных последствий и желает этого.
По общему правилу, факт намеренности действий
не нуждается в специальном доказывании в силу того, что существует презумпция,
согласно которой неправомерные действия, совершаемые вменяемым и разумным
человеком, всегда являются актом его воли. Бремя опровержения этой презумпции
лежит на обвиняемом. Если ему не удастся опровергнуть ее, он может быть осужден
за наступление результата, независимо от его желания или нежелания.
Неосторожность (recklessness) нередко истолковывается как такое
субъективное состояние, при котором лицо сознательно игнорирует возможность
наступления вредных последствий. Р. Кросс и Ф. Джонс, например, отмечают, что
понятие неосторожности употребляется в двух смыслах. В одном смысле
(субъективном) она означает сознательное допущение неоправданного риска, а во
втором (объективном) — поведение, которое фактически включает в себя
неоправданный риск, независимо от того, знал об этом риске исполнитель или не
знал.
Практически неосторожность является такой
формой вины, которой придается либо самостоятельное значение, либо значение,
весьма близкое к тому, что принято понимать под намерением. Если рассматривать
эту форму вины с точки зрения волевого отношения лица к своему преступному
поведению, то принципиальной разницы между ней и намерением нет. И намерение,
и неосторожность предполагают, что противоправные действия являются актом воли.
Различие между этими формами вины английские юристы предлагают искать в ином —
в отношении субъекта к последствиям преступного поведения. Деяние считается
намеренным, если этот субъект преследует достижение определенной цели, если он
ожидает наступления конкретного результата и желает этого. При неосторожности
в отношении субъекта к последствиям волевой момент отсутствует. Он не желает
вредных последствий, но осознает или должен осознавать угрозу (или высокую
степень возможности) их наступления. При этом во внимание принимается
способность осознавать или предвидеть, которой обладает не определенное лицо,
привлекаемое к ответственности за данное преступление, а некий абстрактный
"разумный человек". Фактически это означает, что неосторожными
признаются как те деяния, когда лицо предвидит последствия своего поведения,
так и те деяния, когда оно не предвидит, но должно предвидеть их, поскольку
это под силу "разумному человеку".
Понятие небрежности (negligence) — одно
из наименее определенных понятий Общей части уголовного права Англии.
Понятие виновной или уголовной небрежности
определяется судами применительно к конкретным казусам. Например, "обычная"
небрежность может стать уголовно наказуемой, если она является
"безответственной", "грубой" и т. п. Что представляет собой
такая небрежность, должно определяться по каждому конкретному делу. Она может
состоять в неосторожной невнимательности при совершении действия, которое при
иных условиях было бы правомерным, либо — в безответственном бездействии, при
условии, что существовала явно выраженная обязанность по отношению к лицу,
которому причинен вред".
В подавляющем большинстве определений
небрежности полностью исключается волевой момент — желание совершить преступное
деяние и достичь определенного результата. В этом основное отличие небрежности
от намерения. Сложнее обстоит дело с отграничением небрежности от
неосторожности. Принципиальное различие их состоит в интеллектуальном
моменте, а именно: в предвидении или не предвидении вредных последствий
поведения. Однако практически разграничить эти формы вины по данному критерию
невозможно, поскольку деяние признается неосторожным не только тогда, когда
лицо предвидело риск (возможность) последствий, но и тогда, когда оно не
предвидело, но должно было их предвидеть. Последнее характерно и для
небрежности, поскольку она представляет собой "отклонение от требований
предусмотрительности", т. е. такое субъективное состояние, при котором
лицо не предвидит, но должно и могло предвидеть противоправные последствия своего
поведения. Таким образом, границы неосторожности и небрежности весьма размыты.
Б) США.
Составителями Примерного УК США (1962 г.) была
предложена новая классификация форм виновности. Она пришла на смену
традиционному для англо-американского права учению о mens геа. сложившемуся в
рамках общего права. Новая классификация, воспроизведенная с теми или иными
поправками в подавляющем большинстве УК штатов, включает в себя четыре формы
виновности:
1) с целью; 2) с сознанием; 3) неосторожно; 4)
небрежно. Каждая из этих форм виновности может определяться по отношению либо
ко всем, либо к некоторым из названных выше материальных элементов
преступления.
Если изложить четыре формы виновности
применительно к "результату", то они выглядят следующим образом: 1) с
целью действует тот, кто стремится достигнуть именно этого результата; 2) с
сознанием действует тот, кто не преследует цели достижения данного результата,
но осознает "высокую степень вероятности" того, что его поведение
приведет к этому (или, по другой формуле, "практически убежден", что
такой результат наступит, т. е. осознает неизбежность последствий); 3)
неосторожно действует тот, кто сознательно игнорирует "существенный и
неоправданный риск" наступления результата (здесь осознание вероятности
последствий, они не являются неизбежными, но виновный игнорирует эту
опасность);
4) небрежно действует тот, кто не осознает
наличия "существенного и неоправданного риска" наступления
результата, о чем он должен был знать (в этом случае виновный вообще не желает
наступления последствий, не осознает их вероятность, но должен был осознавать,
поскольку это под силу "разумному человеку").
Различия между указанными отдельными формами
виновности, по мнению американских юристов, следует проводить следующим
образом.
Действия "с целью" отличаются от
действий "с осознанием" в зависимости от наличия или отсутствия
позитивного желания вызвать результат. Различие между 2 и 3 формами виновности
определяется, прежде всего, степенью риска, является ли он "весьма
вероятным" либо всего лишь "существенным и неоправданным" с
точки зрения "разумного человека". Небрежность отличается от
неосторожности и других форм отсутствием осознания риска. Однако такое не
осознание представляет собой грубое отклонение от требований неосторожности,
которые соблюдались бы "разумным" лицом в данной ситуации.
В случае небрежности, по мнению многих
американских юристов, трудно говорить о "виновном состоянии ума", об
отрицательной моральной оценке поведения и о предупредительном воздействии наказания.
Поэтому принято считать неосторожность "нормой" уголовной
ответственности, а небрежность — такой формой виновности, при которой
наказание предусматривается лишь в исключительных случаях.
Что касается отличия небрежности от
невиновного причинения вреда, то в качестве критерия здесь опять выступают
требования доктрины "разумного человека". Суд может признать подсудимого
невиновным, если не найдет у него "грубого отклонения" от стандарта
поведения, которого на его месте придерживалось бы "разумное лицо".
В УК многих штатов закреплена иерархия форм
виновности:
если закон в качестве элемента преступления
предусматривает небрежность, это значит, что ответственность возможна и при наличии
любой "высшей" формы — неосторожности и т. д., но если в качестве
элемента указана неосторожность, ответственность "вниз", т. е. при
наличии небрежности, исключается.
Следует учитывать, что в некоторых штатах
по-прежнему действуют старые формулировки виновности (штат Джорджия). Более
того, большинство американских судей продолжают оценивать виновность
подсудимого не с точки зрения "элементного" анализа, а с позиций
представлений о "виновном состоянии ума" (т. е. "mens
геа").
Строгая (абсолютная) ответственность.
Традиционный институт "строгой", или
"абсолютной" ответственности сохранился в законодательстве США и
после проведения реформы в штатах.
Такая ответственность наступает при наличии
материальных элементов преступления, когда установлен сам факт нарушения закона
и не требуется доказательства вины правонарушителя (во Франции — презюмируемая
вина). Вот как определено понятие "строгой ответственности" в УК
штата Нью-Йорк. В § 15.10. данного УК содержится положение о том, что
минимальным требованием для уголовной ответственности является осуществление
лицом поведения, которое включает добровольное действие или не совершение
действия, которое лицо в состоянии физически совершить. Если такое поведение —
это все, что требуется для совершения конкретного посягательства, или если
посягательство или какой-либо его материальный элемент не требует виновного
психического состояния со стороны исполнителя, такое уголовное правонарушение
является посягательством "строгой ответственности".
К преступлениям строгой ответственности по УК
штатов, в частности, относятся: торговля недоброкачественными или фальсифицированными
продуктами питания, многие нарушения законодательства о борьбе с
распространением и хранением наркотиков, некоторые нарушения правил дорожного
движения, нарушения полицейских постановлений о соблюдении тишины, санитарных
правил и т. п.
УК штата Нью-Йорк в общей форме также
предусматривает, что не требуется доказывать вину правонарушителя, если
"намерение законодателя установить строгую ответственность совершенно
очевидно" (ст. 15. 15). В УК штатов Кентукки, Гавайи и др. предусмотрена
строгая ответственность для всех преступных деяний, составляющих категорию
нарушений. Некоторые американские юристы выступают против данного института,
считая его противоречащим положениям Конституции США. Однако Верховный Суд США
неизменно отклонял требования юристов признать данный институт таковым.
Примерный УК допускает применение института
строгой ответственности лишь в двух случаях:
1. При
нарушении.
2. Когда
деяние предусмотрено не Кодексом, а другим актом.
Субститутивная ответственность.
Это ответственность одного лица за действия
другого.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
|