В качестве принципов
российского патентного права, т.е. отправных идей, которые пронизывают всю
систему патентно-правовых норм и служат исходной базой для ее дальнейшего
развития и разрешения прямо не урегулированных законом ситуаций, могут быть
названы следующие положения.
Первым принципом патентного
права является признание за патентообладателем исключительного права на
использование запатентованного объекта. Это положение означает, что только
патентообладатель может изготавливать, применять, ввозить, продавать и иным
образом вводить в хозяйственный оборот запатентованную разработку. Напротив,
все другие лица должны воздерживаться от ее использования, не
санкционированного патентообладателем. Таким образом, патентообладателю
принадлежит абсолютное право на разработку, а на всех других лицах лежит
пассивная обязанность воздерживаться от нарушения прав патентообладателю. Любое
не санкционированное договором или законом вторжение в исключительную сферу
патентообладателя должно пресекаться, а нарушитель подвергаться предусмотренным
законом санкциям.
Признание и всемерная охрана
патентной монополии не исключают, однако, выполнения патентным правом и функции
защиты общественных интересов. Более того, соблюдение разумного баланса
интересов патентообладателя, с одной стороны, и интересов общества, с другой,
вполне может рассматриваться в качестве второго принципа патентного права.
Одним из конкретных его проявлений служит ограничение действия патента
определенным сроком, после истечения, которого разработка поступает во всеобщее
пользование. Кроме того, условием предоставления патентно-правовой охраны той
или иной разработке является внесение разработчиком действительного вклада в
уровень техники и тем самым обогащение общественных знаний. В этих целях
проводится проверка заявляемых решений, а также создание условий для
ознакомления любых заинтересованных лиц с новейшими разработками. Наконец, в
общественных интересах закон устанавливает случаи так называемого свободного
использования запатентованных разработок. Разовое изготовление лекарств в
аптеках по рецептам врача, проведение научного эксперимента и т.д. — эти и
некоторые другие изъятия из сферы патентной монополии, продиктованные
социальными потребностями, выражают взвешенный баланс интересов
патентообладателя и общества.
Третьим принципом патентного
права выступает предоставление охраны лишь тем разработкам, которые в
официальном порядке признаны патентоспособными изобретениями, полезными
моделями и промышленными образцами. Для получения охраны заинтересованное
управомоченное лицо должно оформить и подать в Патентное ведомство особую
заявку, которая рассматривается последним с соблюдением определенной процедуры
и в случае соответствия заявленного объекта требованиям закона удовлетворяется.
Если заявка на выдачу патента в Патентное ведомство не подавалась, разработка,
которая объективно отвечает всем критериям патентоспособности, объектом охраны
со стороны патентного права не становится. В этом состоит еще одно существенное
различие между патентным и авторским правом. Авторское право охраняет любые
творческие произведения, находящиеся в объективной форме. Для предоставления
правовой охраны произведению по российскому законодательству не требуется
выполнения каких-либо формальностей. Напротив, по патентному праву
формальности, связанные с официальным признанием патентоспособности разработки,
являются обязательным условием охраны. Это продиктовано целым рядом причин. К
ним относятся и объективная повторяемость тех решений, которые охраняются
патентным правом, и предоставление охраны только тем разработкам, которые
обладают новизной, и необходимость раскрытия сущности решения как условие
предоставления охраны и т.д. В этой связи большое значение в патентном праве
имеет понятие приоритета, которое неизвестно авторскому праву. На
государственное признание и охрану своих прав могут претендовать только те
заявители, которые первыми подали правильно оформленную заявку на выдачу
патента.
Четвертым принципом
патентного права может является положение, согласно которому законом признаются
и охраняются права и интересы не только патентодателей, но и действительных
создателей изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Данный
принцип находит отражение во многих нормах патентного права. Прежде всего,
именно действительным разработчикам предоставляется возможность получить патент
и стать патентообладателями. Если в соответствии с законом право на получение
патента имеет иное лицо, например работодатель, закон гарантирует получение
разработчиками вознаграждения, соразмерного выгоде, которая получена или могла
бы быть получена работодателем при надлежащем использовании разработки. При
подаче заявки на выдачу патента лицом, которое не является разработчиком, это
лицо должно представить доказательства, подтверждающие его право на подачу
заявки. За разработчиками во всех случаях признаются личные неимущественные
права на созданный ими объект, которые являются бессрочными и непередаваемыми.
Названные выше принципы
определяют конкретное содержание основных норм патентного права, являются его
исходными началами и служат предпосылками его дальнейшего развития. Знание этих
принципов помогает лучше понять содержание конкретных патентно-правовых норм,
способствует их правильному применению на практике и дает определенные
ориентиры для разрешения тех жизненных ситуаций, которые прямо не урегулированы
действующим законодательством.
Создание равных условий
хозяйствования для различных типов товаровладельцев, внедрение конкурентных
начал в их деятельность и повышение ответственности за ее результаты,
необходимость насыщения рынка товарами и услугами для удовлетворения
потребностей населения обусловливают объективную потребность в правовом
механизме, обеспечивающем должную индивидуализацию предприятий и организаций, а
также производимых ими товаров и услуг. Такой правовой механизм представлен
особым институтом рассматриваемой подотрасли гражданского права, а именно
институтом правовой охраны средств индивидуализации участников гражданского
оборота и производимой ими продукции (работ, услуг).
Данный правовой институт, как
и патентное право, имеет дело с так называемой промышленной собственностью,
т.е. исключительными правами, реализуемыми в сфере производства, торгового
обращения, оказания услуг и т.п. Однако обеспечиваемая им охрана интересов
обладателей исключительных прав строится на несколько иных началах и принципах,
нежели охрана прав патентообладателей и изобретателей.
Основной функцией
рассматриваемого института интеллектуальной собственности является обеспечение
должной индивидуализации производителей и их товаров, работ и услуг. Сам
институт состоит, однако, из двух тесно взаимосвязанных, но все же относительно
самостоятельных частей, а именно субинститута средств индивидуализации
участников гражданского оборота и субинститута средств индивидуализации
продукции, работ и услуг. Хотя в главном своем назначении указанные средства
индивидуализации совпадают, каждое из них играет и свою особую роль в
хозяйственном обороте.
Фирменное наименование,
являющееся коммерческим именем предпринимателя, неразрывно связано с его
деловой репутацией. Под этим именем предприниматель совершает сделки и иные
юридические действия, несет юридическую ответственность и осуществляет свои
права и обязанности, рекламирует и реализует произведенную им продукцию и т.д.
Фирменное наименование, ставшее популярным у потребителей и пользующееся
доверием у деловых партнеров, приносит предпринимателю не только немало
дивидендов, но и заслуженное уважение в обществе и признание его заслуг.
Поэтому право на фирму должно рассматриваться и как важное личное
неимущественное благо. Использование фирменного наименования выполняет также
существенную информационную функцию, поскольку доводит до сведения третьих лиц
данные о принадлежности, типе и организационной форме предприятия.
Товарный знак и знак
обслуживания, которыми маркируются производимые товары и оказываемые услуги,
являются активным связующим звеном между изготовителем и потребителем, выступая
в роли безмолвного продавца. Наряду с отличительной функцией, популярный
товарный знак вызывает у потребителей определенное представление о качестве
продукции. Являясь своего рода визитной карточкой предприятия, товарный знак
обязывает предприятие дорожить своей репутацией и постоянно заботиться о
повышении качества выпускаемой им продукции. Одной из важных функций товарного
знака является также реклама выпускаемых изделий, поскольку завоевавший доверие
потребителей товарный знак способствует продвижению любых товаров,
маркированных данным знаком. На мировом рынке цена изделий с товарным знаком в
среднем на 15—25% выше, чем цена анонимных товаров. Наконец, товарный знак
служит для защиты выпускаемой продукции на рынке и применяется в борьбе с
недобросовестной конкуренцией.
Аналогичные функции
выполняются и таким средством обозначения продукции, как наименование места
происхождения товара. Наряду с ними обозначение товара наименованием места его
происхождения выступает как гарантия наличия в товаре особых, неповторимых
свойств, обусловленных местом его производства. Обеспечивая правовую охрану
наименований мест происхождения товара, государство защищает и стимулирует
развитие традиционных ремесел и промыслов, продукция которых всегда пользуется
большим спросом у потребителей.
Таким образом, институт
средств индивидуализации участников гражданского оборота и производимой ими
продукции (работ, услуг) является одной из важных составляющих российского
права интеллектуальной собственности.
Четвертым правовым
институтом, являются нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности.
Причины введения правовой
охраны нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности можно
подразделить на общие, которые касаются всех этих объектов, и специфические,
которыми обусловлена охрана каждого конкретного объекта. К общим причинам
следует отнести, прежде всего, то, что рассматриваемые объекты являются
результатами интеллектуального труда. Как и результаты всякого другого труда,
они не могут быть безосновательно отчуждены от их создателей. Напротив,
интеллектуальный характер труда более чем какой-либо иной результат труда,
предполагает признание особой связи достигнутого результата с его создателем.
Далее, в общественном и государственном признании особых прав создателей новых
творческих результатов, не совпадающих с объектами авторского и патентного
права, заинтересованы не только сами авторы, но и общество в целом. Введение
специальной правовой охраны этих результатов стимулирует творческую активность
его членов, способствует развитию научно-технического прогресса и умножению
духовного богатства общества. Наконец, важной причиной такой охраны служит то,
что традиционные институты гражданского права — авторское и патентное право, а
также институт средств индивидуализации участников гражданского оборота — не
могут обеспечить в силу присущих рассматриваемым объектам особенностей их
надлежащую правовую охрану. Так, авторское право охраняет форму, а не
содержание творческих произведений. Между тем ценность открытий, топологий
интегральных микросхем, селекционных достижений, рационализаторских предложений
и других нетрадиционных объектов состоит, прежде всего, в содержании
соответствующих положений и решений. Конечно, любой творческий результат, выраженный
в объективной форме и доступный для восприятия третьих лиц, охраняется в
качестве объекта авторского права. Но такая охрана не обеспечивает признания и
защиты основного творческого вклада его создателя — разработки существа научной
проблемы или содержания решения.
Охрана содержания новых
решений практических задач обеспечивается патентным правом. Однако лежащие в
основе данного института принципы, в частности идея патентной монополии,
необходимость доведения существа решения до сведения третьих лиц как условие
предоставления охраны, правоустанавливающее значение государственной
регистрации объекта промышленной собственности и др., не позволяют использовать
его без существенной модификации для охраны нетрадиционных объектов
интеллектуальной собственности. Поэтому, несмотря на близость рассматриваемых
объектов к изобретениям, полезным моделям и промышленным образцам, они не могут
охраняться в рамках патентного права.
Быстрое развитие современной
вычислительной техники, основой которой являются интегральные микросхемы (ИМС),
обусловило необходимость правовой охраны последних как на уровне
структурно-функциональной схемы, так и на уровне топологической схемы.
Структурно-функциональная и электрическая схемы ИМС, а также способы
изготовления ИМС могут быть защищены в рамках патентного права, поскольку они
подпадают под понятие «техническое решение задачи». Что же касается
топологических схем ИМС (взаимное расположение элементов), разработка которых
требует значительных трудовых затрат, дорогостоящего оборудования и творческих
усилий, то они оказались практически беззащитными перед копированием.
Копирование топологий, осуществляемое путем микрофотографирования
последовательно снимаемых слоев кристалла и изготовления по этим фотографиям
фотошаблонов, является значительно более быстрым и дешевым процессом по
сравнению с первоначальной разработкой топологической схемы. В результате
нарушитель получает возможность изготавливать и поставлять на рынок более
дешевые кристаллы, неправомерно, получая преимущества в конкурентной борьбе.
Невозможность обеспечения эффективной охраны рассматриваемых объектов нормами
авторского и патентного права привела к появлению в гражданском праве особых
правил о топологиях интегральных схем.
Указанные научные и
технические достижения являются, как правило, результатами творческой
деятельности и в широком смысле слова рассматриваются как объекты
интеллектуальной собственности. Однако их правовой режим существенно отличается
от режима традиционных объектов, охраняемых авторским и патентным правом.
Создатели этих объектов, равно как и другие лица, нередко не приобретают
исключительного права на их использование. Особые права творцов этих
результатов зачастую сводятся к признанию их личных неимущественных прав на
созданные объекты, а также к материальному стимулированию их деятельности. Тем
не менее, отнесение их прав к интеллектуальной собственности имеет под собой
достаточные основания. Те права, которые признаются действующим
законодательством за создателями открытий, селекционных достижений, рационализаторских
предложений и иных объектов, носят абсолютный и исключительный характер, т.е.
характер, присущий интеллектуальной собственности. Многие связанные с ними
общественные отношения регулируются такими же или сходными правилами, которые
применяются к отношениям, вытекающим из создания и использования объектов
авторского и патентного права. И тем, и другим объектам свойственны многие
общие признаки, которые предопределяются их общей творческой природой. Наконец,
во многом совпадают возможные нарушения и способы защиты прав на эти объекты.
Таким образом, выделение в
праве интеллектуальной собственности института охраны нетрадиционных
результатов интеллектуальной деятельности, имеет под собой достаточно весомые
основания.
Итак, подотрасль гражданского
права, регулирующая отношения, связанные с интеллектуальной собственностью,
представлена четырьмя названными выше самостоятельными институтами, образующими
соответственно авторское право, патентное право, институт средств
индивидуализации участников гражданского оборота и производимой ими продукции
(работ, услуг) и институт охраны нетрадиционных объектов интеллектуальной
собственности [47, 48-62с].
1.
Система источников авторского права
Авторское право представляет
собой не разрозненную совокупность действующих на определенный момент времени
нормативных актов, а достаточно сложную и целостную систему. Известно, что
важнейшим системным признаком выступает структурность. Применительно к
законодательству вообще и авторскому законодательству в частности это означает,
что для понимания его системы важно, прежде всего, разобраться в его
иерархической структуре. Иерархическая структура любой обособленной части
законодательства формируется на основе правовой силы образующих ее нормативных
актов. В сущности ее предопределяет закрепленная Конституцией России система
органов государственной власти и государственного управления. На ряду с
указанием на важнейшие виды нормативных актов, издаваемых теми или иными
органами, в Конституции устанавливается зависимость между нормативными актами
разных уровней, в силу которой акты нижестоящих органов должны соответствовать
актам органов более высокого ранга, а акты последних — служить исходной базой
для актов меньшей юридический силы [22].
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
|