Для того чтобы правильно уяснить смысл
использованного в ч. ч. 1 и 2 статьи 147 УПК РФ выражения «возбуждаются не
иначе как по заявлению потерпевшего», следует разобраться с содержанием таких
терминов, как «возбуждение уголовного дела», «заявление» и «потерпевший».
Возбуждение уголовного дела – это
процессуальное решение, мыслительная деятельность, в результате которой
компетентный на то орган приходит к внутреннему убеждению о наличии повода и
основания для возбуждения уголовного дела. Когда речь идет о возбуждении
уголовного дела частно-публичного обвинения и оно возбуждается не в отношении
лица, которое не может защищать свои права и законные интересы, поводом для его
возбуждения может быть только заявление лица, пострадавшего от совершения
данного преступления.[65]
Круг же оснований для возбуждения уголовных дел частно-публичного обвинения
ограничен теми составами преступлений, о которых идет речь в ч. 3 ст. 20 УПК
РФ. Уголовно процессуально значимые признаки объективной стороны одного
(нескольких) из данных составов преступлений и могут быть признаны основанием
для возбуждения уголовного дела.
Возбуждение уголовного дела – это мыслительная
деятельность, однако ее результаты не смогут играть какую-либо уголовно-процессуальную
роль, если они не будут должным образом оформлены путем вынесения специального
постановления.
«Заявление потерпевшего», о котором идет речь в
ч. 1 и 2 статьи 147 УПК РФ, – это разновидность повода для возбуждения
уголовного дела, форма которого закреплена в п. 1 ч. 1 ст. 140 и ст. 141 УПК
РФ. Это заявление «потерпевшего» о преступлении. Причем не о любом
преступлении, а только об одном (нескольких) преступлении, о котором
упоминается в ч. 3 ст. 20 УПК РФ.
Будучи поводом для возбуждения уголовного дела,
заявление «потерпевшего» может быть охарактеризовано следующим образом.
Заявление «потерпевшего» – это исходящий от «потерпевшего» первый источник
осведомленности органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя или
члена следственной группы, начальника следственного отдела или прокурора о
готовящемся, совершаемом либо совершенном деянии (последствиях такового),
содержащем процессуально значимые признаки объективной стороны названного в ч.
3 ст. 20 УПК РФ состава преступления.
Рассматриваемый повод к началу уголовного
процесса возникает после поступления в компетентный орган не любого заявления,
а только того, в котором пострадавший просит привлечь лицо к уголовной
ответственности.[66]
Даже фраза «прошу привлечь к законной ответственности» или «к административной
ответственности»[67]
не должна рассматриваться как заявление, о котором идет речь в статье 147 УПК
РФ.
Заявление может быть о преступлении публичного
обвинения, но к моменту возбуждения уголовного дела становится ясным, что имели
место изнасилование без отягчающих обстоятельств, нарушение равенства прав и
свобод человека и гражданина без отягчающих обстоятельств и т.п. В указанной
ситуации, несмотря на то что заявление вначале было о другом преступлении, для
принятия решения о возбуждении уголовного дела необходимо наличие должным
образом оформленного заявления пострадавшего. Соответственно в таком заявлении
должно быть отражено требование пострадавшего о привлечении правонарушителя к
уголовной ответственности.
«Заявлением потерпевшего», о котором идет речь
в статье 147 УПК РФ, может быть лишь сообщение, поступившее в орган,
уполномоченный возбуждать уголовное дело. Таковым может быть любое учреждение
(должностное лицо), которое вправе принять решение о возбуждении уголовного
дела (орган внутренних дел как орган дознания, орган предварительного
следствия, прокурор и т.п.).[68]
В статье 147 УПК РФ назван всего один субъект,
у которого есть полномочие возбуждать уголовные дела частно-публичного
обвинения, – прокурор. В обзорах же судебной практики обращается внимание на
необходимость возбуждения подобного рода уголовных дел только уполномоченным на
то должностным лицом.[69]
Поэтому очень важно определить исчерпывающий круг должностных лиц и органов,
которые вправе принимать решение о возбуждении уголовного дела частного
обвинения.
Редакция ч. 2 ст. 147 УПК РФ приводит некоторых
процессуалистов к дублированию ее содержания в своих комментариях.
Соответственно такие комментарии правоприменителем могут быть восприняты как
утверждение, что, если потерпевший в силу беспомощного состояния или по иным
причинам не может защищать свои права и законные интересы, возбудить уголовное
дело частно-публичного обвинения может только прокурор.[70]
Однако, исходя из содержания ст. 20 УПК РФ,
помимо прокурора таковыми следует признать также следователя и дознавателя. Они
должны получать согласие прокурора на возбуждение уголовного дела. В этой связи
вынужден высказаться против утверждения Безлепкина Б.Т. о том, что «следователь
или дознаватель вправе возбудить любое уголовное дело частно-публичного
обвинения».[71]
Если на то не даст согласие прокурор, вынесенное следователем или дознавателем
постановление потеряет свою юридическую силу.
Прокурор уполномочен выносить постановление о
возбуждении уголовного дела без истребования у кого-либо на то разрешения.
Редакция ч. 4 ст. 20 УПК РФ, а также ч. 2 статьи
147 УПК РФ приводят к тому, что большинство авторов в своих комментариях к
настоящей статье ограничивают круг субъектов, уполномоченных на возбуждение
уголовного дела частно-публичного обвинения, только указанными должностными
лицами и органами[72]
или же вообще не упоминают об участниках принятия рассматриваемого
процессуального решения.[73]
Между тем возбудить уголовное дело частно-публичного
обвинения при отсутствии жалобы пострадавшего, если последний, к примеру, ввиду
болезни находился в беспомощном состоянии, вправе любое должностное лицо, на
которое возложено исполнение обязанностей прокурора, а с согласия прокурора – любое
лицо, на которое возложено исполнение обязанностей следователя или дознавателя.[74]
Правом возбуждения уголовных дел наделены не
только указанные должностные лица. Буквальное толкование п. 19 ст. 5, ч. 1 ст.
144, п. 1 ч. 1 ст. 145, ч. 4 ст. 146, п. 3 ст. 149 УПК РФ прямо указывает на
то, что возбуждать уголовные дела также вправе (обязаны) органы дознания.
В статье 147 УПК РФ говорится о «потерпевшем».
Однако это понятие использовано не в том значении, которое употребляется в ст.
42 УПК РФ.[75]
Согласно ст. 42 УПК РФ, посвященной понятию и правовому статусу потерпевшего, в
уголовном процессе принимается решение о признании физического или юридического
лица потерпевшим, которое оформляется специальным постановлением. Бланк
постановления о признании потерпевшим закреплен в приложении № 23 к УПК РФ. В
вводной части данного документа должен быть указан номер уголовного дела,
рассмотрев материалы которого, «следователь (дознаватель)» выносит рассматриваемое
решение. Соответственно содержание бланка данного документа свидетельствует о
том, что потерпевшим лицо может быть признано лишь после возбуждения уголовного
дела.
До возбуждения уголовного дела, или иначе, на
момент решения вопроса о возбуждении уголовного дела частно-публичного
обвинения, в уголовном процессе нет лица, законным образом признанного
потерпевшим, а значит, с точки зрения уголовного процесса – нет потерпевшего.
Действительно, на стадии возбуждения уголовного дела и даже до начала
уголовного процесса можно отыскать физическое лицо, которому преступлением
причинен физический, имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо,
имуществу и деловой репутации которого преступлением причинен вред. Но пока
один из таковых не признан специальным постановлением потерпевшим, таковым с
позиций уголовно-процессуального закона он являться не будет. До признания
потерпевшим такое лицо рекомендуется именовать пострадавшим. Именно ему и
предоставлено право обращаться с заявлением о совершении одного (нескольких) из
преступлений, перечисленных в ч. 3 ст. 20 УПК РФ. Соответственно в статье 147
УПК РФ более корректно и последовательно было бы говорить не о заявлении
потерпевшего, а о заявлении пострадавшего.
В уголовно-процессуальном законе закреплены
основные идеи, характеризующие институт представительства и правопреемства
физического лица, которому преступлением причинен физический, имущественный,
моральный вред, а также юридического лица, имуществу и деловой репутации
которого преступлением причинен вред.[76]
Согласно таковым законные представители и представители потерпевшего имеют те
же процессуальные права, что и представляемые ими лица (ч. 3 ст. 45 УПК РФ).
Причем по уголовным делам о преступлениях, последствием которых явилась смерть
лица, права потерпевшего, предусмотренные ст. 42 УПК РФ, переходят к одному из
его близких родственников (ч. 8 ст. 42 УПК РФ).
В указанных нормах, так же как и в статье 147
УПК РФ, речь идет о потерпевшем. Между тем, как мы выяснили, в статье 147 УПК
РФ законодатель под потерпевшим понимает несколько иного субъекта уголовного
процесса. Несмотря на существенную разницу процессуального статуса данных
субъектов, представляется возможным использование по аналогии положений ч. 3
ст. 45 УПК РФ и применительно к пострадавшему, наделив законного представителя
и представителя пострадавшего правом обращаться в компетентный орган с
заявлением о совершении преступления по делам частно-публичного обвинения.
В ч. 8 ст. 42 УПК РФ говорится о преступлениях,
последствием которых явилась смерть лица. Последствием преступления,
перечисленного в ч. 3 ст. 20 УПК РФ, не может быть смерть лица. Так же как не
может быть таких последствий у преступлений по делам частного обвинения. Именно
поэтому в ст. 318 УПК РФ положения ч. 8 ст. 42 УПК РФ интерпретированы
несколько иначе. Здесь говорится не о преступлениях, последствием которых
явилась смерть лица, а просто о смерти потерпевшего. Думается, последовательно
данную идею распространить и на момент возбуждения уголовного дела частно-публичного
(а не только частного) обвинения. В этом случае с заявлением о преступлении,
указанном в ч. 3 ст. 20 УПК РФ, в орган дознания, к дознавателю, следователю,
руководителю или члену следственной группы, начальнику следственного отдела или
прокурору мог бы обратиться близкий родственник умершего пострадавшего (вне
зависимости от причин его смерти).[77]
Пока данные идеи не нашли своего прямого
отражения в законе. Поэтому приведенные здесь суждения носят в большей степени
теоретический характер. Между тем они могут быть использованы и в практической
деятельности органов предварительного расследования. Их следовало бы учитывать
при решении вопроса о возбуждении уголовных дел частно-публичного обвинения в
порядке ч. 4 ст. 20 УПК РФ, когда преступление совершено в отношении лица,
находящегося в зависимом состоянии или по иным причинам не способного
самостоятельно воспользоваться принадлежащими ему правами.
В части 2 статьи 147 УПК РФ говорится о
беспомощном состоянии пострадавшего как одном из условий возбуждения уголовного
дела частно-публичного обвинения. Беспомощность состояния пострадавшего должна
быть не на момент совершения в отношении его преступления, а на момент, когда
прокурору, следователю, дознавателю (органу дознания и др.) стало известно о
совершении в отношении пострадавшего преступления, перечисленного в ч. 3 ст. 20
УПК РФ.
Институт нахождения лица в беспомощном
состоянии анализировался применительно к некоторым составам преступлений.
Анализ данных разъяснений Верховного Суда РФ позволяет вычленить критерии
беспомощного состояния как уголовно-процессуальной категории.
Так, пострадавшего следует признавать
находящимся в беспомощном состоянии, когда он не способен в силу физического
или психического состояния (состояния здоровья, увечности[78]), а также преклонного или
малолетнего возраста защитить себя, совершать активные действия по защите своих
прав и законных интересов.[79]
К лицам, находящимся в беспомощном состоянии,
Верховный Суд РФ относит, в частности, тяжелобольных и престарелых, малолетних
детей, лиц, страдающих психическими расстройствами, лишающими их способности
правильно воспринимать происходящее.[80]
На практике нахождение лица в беспомощном
состоянии иногда признается в силу инвалидности пострадавшего.[81]
Коротков А.П. считает, что состояние
потерпевшего может быть признано беспомощным в связи с его немотой, глухотой,
слепотой, а также наличием соматических заболеваний, сопровождающихся острыми
болезненными симптомами либо являющихся хроническими. Он же обращает внимание
на то, что зависимость пострадавшего может быть «не только служебной, но и
материальной либо иной».[82]
В литературе приведены и иные примеры «беспомощного
состояния», которые позволяют сформулировать его уголовно-процессуальные
аналоги. Примером беспомощного состояния может быть признана ситуация, когда
правообладатель не имеет представителя в России, его произведение не подлежит
легальному обороту в России, но авторские права собственника повсеместно и
грубо нарушаются.[83]
Объекты авторского права незаконно используются, а равно присваивается
авторство, причем эти деяния причинили ему крупный ущерб.
Какие бы обстоятельства не были восприняты
должностным лицом, уполномоченным на возбуждение уголовного дела частно-публичного
обвинения, как доказательства нахождения пострадавшего в зависимом, беспомощном
состоянии или того, что он по иным причинам не способен самостоятельно
воспользоваться принадлежащими ему правами, о таковых должно быть указано в
описательно-мотивировочной части постановления о возбуждении уголовного дела.[84]
К оформлению же постановления о возбуждении
уголовного дела публичного обвинения такого требования не предъявляется. Уже
только поэтому утверждение Калиновского К.Б. о том, что в рассматриваемой
ситуации уголовное дело частно-публичного обвинения «возбуждается в порядке ст.
146 УПК РФ»,[85]
нельзя признать безупречным.
Уголовные дела частно-публичного обвинения
отличаются от дел публичного обвинения тем, что в обычных условиях возбуждаются
лишь по жалобе (заявлению) пострадавшего. А от дел частного обвинения их
отличает то, что согласно ч. 3 ст. 20 УПК РФ они не могут быть прекращены в
связи с примирением сторон, за исключением оснований примирения, которые
закреплены в ст. 25 УПК РФ.
В литературе высказано мнение, что закрепленные
в ч. 3 ст. 20 УПК РФ положения противоречат ст. ст. 25, 28 УПК РФ, а также ст.
ст. 75, 76 УК РФ.[86]
Нам же представляется, что предусмотренные в законе различные основания
прекращения уголовного дела не являются противоречием друг другу, как и не
являются противоречием запрет прекращения уголовного дела в связи с наличием
одних определенных обстоятельств (в нашем случае тех, о которых идет речь в ч.
3 ст. 20 УПК РФ) и одновременное наличие других, которые позволяют прекратить
уголовное дело по иным, предусмотренным другой статьей (в данной ситуации ст.
ст. 25 и 28 УПК РФ) основаниям.
Итак, дела частно-публичного обвинения имеют
свои особенности, касающиеся начала и окончания осуществляемого по ним
уголовного процесса. Эти особенности накладывают определенный отпечаток на
правовой статус потерпевшего. Поэтому их целесообразно разъяснять лицу,
обратившемуся с устным заявлением о совершении подобного рода преступления.
Обязанность разъяснения заявителю специфики
производства по делам частно-публичного обвинения в законе прямо не закреплена.
Она вытекает из положений ч. 1 ст. 11 УПК РФ, согласно которой прокурор,
следователь и дознаватель должны разъяснять потерпевшему его права,
обязанности, ответственность и обеспечивать возможность осуществления этих
прав. Осуществление данных действий к тому же рекомендуется некоторыми авторами.[87]
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
|