Представляется целесообразным дополнить процессуальный
статус защитника правом участвовать с разрешения следователя в производстве
следственных действий, выполняемых по его ходатайству или ходатайству
подозреваемого. Большинство ходатайств защитника о производстве следственных
действий касается допросов лиц, которые, как предполагается, могут дать
показания в качестве свидетелей в пользу обвиняемого или подозреваемого.
Следователи обычно стремятся сами проверить алиби путем вызова на допрос
свидетелей, убедиться в том, действительно ли есть смягчающие вину обстоятельства.
Но встречаются и факты предвзятого отношения к такого рода сведениям как явной
дезинформации.
Сталкиваясь с подобным отношением следователей,
защитники используют свое право заявлять ходатайства о производстве
следственных действий, результаты которых могут привести к опровержению
подозрения, предъявлению обвинения по менее строгому закону и т. д.
Очень часто на практике применяется следственный
эксперимент. В ходе следственного эксперимента адвокат может составить
непосредственное представление о произошедших событиях. Хороший результат
достигается тщательной подготовкой к нему, воспроизведением наиболее полной
картины случившегося.
Например, при подготовке и проведении следственного
эксперимента по определению видимости дороги в направлении движения и видимости
пешеходов, адвокат потребовал, чтобы были соблюдены аналогичные погодные
условия (пасмурно), календарное время происшествия, внешний световой фон, учет
аналогичной дорожно-транспортной обстановки (наличие попутного и встречного
транспорта) и т.д. В результате следственного эксперимента адвокату удалось
убедить следователя, что трех пешеходов, которых сбил водитель, заблаговременно
увидеть было невозможно, что затем подтвердила и автотехническая экспертиза
[36, c.28].
2.2.2 Роль адвоката при собирании и представлении
доказательств
В соответствии со ст. 48 УПК защитник подозреваемого
обязан использовать все указанные в законе средства и способы защиты в целях
выявления обстоятельств, оправдывающих подозреваемого и смягчающих его
ответственность. И несет защитник эту обязанность не перед следователем (лицом,
производящим дознание), а перед своим подзащитным, перед коллегией адвокатов.
В юридической литературе неоднозначно решается вопрос
о том, должен ли защитник доказывать невиновность подзащитного. Некоторые
авторы полагают, что защитник должен приводить доказательства, которые не
только опровергают подозрение, но и оправдывают подзащитного. Однако согласно
презумпции невиновности подозреваемый не обязан доказывать свою невиновность.
Это положение применимо и к деятельности защитника. Поэтому, полагаем, защитник
в случае опровержения подозрения должен. доказывать лишь недостаточность
доказательств и не обязан устанавливать невиновность своего подзащитного.
Участвуя в процессе доказывания, защитник
подозреваемого имеет право представлять доказательства; заявлять ходатайства об
истребовании и приобщении к делу доказательств; участвовать в допросе
подзащитного, в иных следственных действиях, производимых с его участием, и
задавать вопросы допрашиваемым лицам.
В научной литературе неоднократно высказывались мнения
о необходимости наделения защитника правом на производство “параллельного
расследования”, в том числе возможностью самостоятельно собирать
доказательства. Свои предложения авторы обосновывают необходимостью усиления
состязательности сторон в уголовном процессе. Эта точка зрения представляется
спорной. Реализовать указанные идеи можно, лишь сломав систему украинского
уголовного процесса, поскольку он является процессом смешанного типа. Предлагаемые
же права защитника характерны для англо-американского, сугубо состязательного
уголовного процесса. Искусственное внедрение положений состязательности в
стадию предварительного расследования не приспособленного для этого украинского
уголовного процесса лишь разрушит сложившийся порядок расследования [37, c.47].
В силу публично-правового начала, присущего
украинскому уголовному процессу, специфической особенностью каждого
уголовно-процессуального отношения является наличие в нем представителя государственной
власти (следователя, лица, производящего дознание, прокурора и др.). Без
властного начала в уголовно-процессуальных отношениях невозможно развитие
уголовного судопроизводства, достижение стоящих перед ним задач. Вне прямой
связи с представителем государства участники уголовного судопроизводства не
могут в процессе расследования реализовать свои права и выполнять возложенные
на них обязанности. Поэтому идеи по поводу наделения защитника подозреваемого
полномочиями по собиранию доказательств представляются нереальными.
Вместе с тем следует признать, что
процессуально-правовые средства, обеспечивающие защитнику возможность участия в
доказывании, для повышения эффективности его деятельности требуют изменений и
дополнений.
Одной из причин постановки вопроса о наделении
защитника подозреваемого правом собирать доказательства служит недостаточно
четкая позиция законодателя в определении понятия “доказательства”. В ст. 65
УПК Украины доказательства рассматриваются как фактические данные (сведения) об
обстоятельствах дела, полученные и зафиксированные в соответствии с
установленными правилами органом, осуществляющим производство по делу.
Следовательно, по смыслу закона собирание доказательств неотделимо от способов
их закрепления и фиксации, что является исключительным правом органов
расследования и суда. Поэтому защитник подозреваемого не может представлять
“доказательства”, как это указано в ст. 48 УПК Украины. Речь может идти о
представлении защитником следователю данных, имеющих доказательственное значение.
Представление предметов или документов, которые могут иметь
доказательственное значение, начинается после доставления определенного объекта
к следователю и просьбы о приобщении его к делу в качестве доказательства.
Причем следователь может признать объект не относящимся к делу и возвратить
его.
Один из способов получения защитником предметов и
документов — реализация права адвоката запрашивать через юридическую
консультацию справки, характеристики и иные документы, необходимые в связи с
оказанием юридической помощи, из государственных и общественных организаций,
которые обязаны в установленном порядке выдавать эти документы или их копии
(ст.___ закона «Об адвокатуре») [38, c ].
2.2.3 Участие защитника при оценке доказательств
Действующее уголовно-процессуальное
законодательство не упоминает защитника в числе субъектов, оценивающих
доказательства. Однако в теории уголовного процесса обще признано, что защитник
участвует в оценке доказательств, которая не может быть безразличной для
следователя, прокурора и суда. Прислушиваясь к суждениям защитника и оценивая
их, они получают возможность скорее прийти к правильным выводам и обеспечить
всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств дела. Тем не
менее, и в теории, и на практике значение оценки доказательств защитником явно
принижено.
Оценка доказательств осуществляется по нескольким
признакам: относимости к делу, допустимости, достоверности и достаточности для
принятая законных и обоснованных процессуальных решений. Оценка допустимости
доказательств выделяется из этих признаков тем, что она касается соблюдения
одного из конституционных принципов уголовного процесса — недопустимости
использования доказательств, полученных с нарушением закона ( ч.3 ст. 62
Конституции Украины). Кроме того, здесь не играет роли внутреннее убеждение как
неотъемлемое свойство оценки достоверности и достаточности доказательств.
Защитник ставит вопрос о недопустимости доказательства (или доказательств) не
на основе внутреннего убеждения в том, что допущены какие-то нарушения закона,
а при обнаружении этих нарушений.
На практике такие случаи большей частью возникают при
выявлении нарушений следователем (дознавателем) процессуальных правил,
регламентирующих собирание и закрепление доказательств. Причем при заявлении
защитника о недопустимости использования доказательств, полученных с нарушением
процессуальной формы, не имеет значения, что достоверность полученных данных
может и не вызывать сомнений. А вот с этим следователи обычно смириться не
хотят, а ходатайства и жалобы, в которых указывается на недопустимость
использования доказательств, полученных с нарушением закона, как правило, не
удовлетворяют. В практике неоднократно приходится сталкиваться с отсутствием
понятых при производстве осмотра места происшествия; проведением в рамках этого
следственного действия самого настоящего обыска; с невыполнением правил
предъявления для опознания, требующих предоставить возможность опознаваемому
занять любое место среди других предъявляемых лиц, и аналогичными “формальными”
нарушениями процессуальных правил производства следственных действий. И почти
всегда следователи считали такие нарушения незначительными, не препятствующими
использовать полученные доказательства для обоснования обвинения [39, c.52].
Вопрос о том, любое или только существенное нарушение
процессуальных правил получения и закрепления доказательств должно
рассматриваться как препятствующее допустимости доказательства, относится к
дискуссионным в теории уголовного процесса. Некоторые авторы полагают, что его
решение должно зависеть от того, возможно ли исправить нарушения, допущенные
при производстве следственного действия. Однако ст. 62 Конституции, согласно
которой доказательства, полученные с нарушением закона, признаются не имеющими
юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения, а также
использоваться для доказывания, не упоминают о “существенности” или
“неустранимости” нарушения. Поэтому защитник вправе настаивать на
недопустимости использования обвинительного доказательства при обнаружении
любого отступления от правил, установленных для его получения и фиксации.
Основанием для постановки вопроса об исключении
доказательства из процесса могут послужить не только нарушения норм,
регламентирующих производство следственного действия, с помощью которого оно
получено. Производство следственных действий следователем, не принявшим дело к
своему производству, либо органом дознания за пределами своей процессуальной
компетенции является бесспорным основанием для требования защитника о недопустимости
использования обвинительных доказательств.
В практике встречаются случаи, когда другие
следователи помогают своему коллеге в производстве одновременных обысков в
разных местах или выемок предметов и документов. Более часты ситуации, когда
орган дознания по делу, подследственному следователю, выходит за пределы круга
неотложных следственных действий (осмотр, обыск, выемка, освидетельствование,
задержание и допрос подозреваемых, допрос потерпевших и свидетелей). Да, подчас
очевидна необходимость в безотлагательном предъявлении задержанного для
опознания, очных ставок между ним и свидетелями, наложения ареста на имущество.
Но вместо того, чтобы передать дело следователю, органы дознания зачастую сами
осуществляют эти следственные действия, нарушая тем самым закон.
В практике осуществления защиты по уголовным делам
возражения против признания тех или иных доказательств допустимыми по общему
правилу заявляются в судебных стадиях. Защитник знакомится с материалами
уголовного дела только по окончании предварительного расследования и лишь на
этом этапе может выяснить, получены ли доказательства в соответствии с законом.
Думается, что при обнаружении оснований настаивать на недопустимости
использования тех или иных доказательств целесообразно аргументировать свой
вывод в письменном ходатайстве, а не откладывать его заявление до передачи дела
в суд.
Защитник, констатируя нарушение закона, позволяющее
оценить доказательства как недопустимые, может обратиться в суд с жалобой на
незаконность и необоснованность ареста в период ознакомления с материалами
дела.
В этой связи возникает вопрос о том, вправе ли судья
при рассмотрении такой жалобы оценивать допустимость доказательств, которые, по
мнению защитника, получены с нарушением закона. Статья 62 Конституции Украины
содержит запрет на использование доказательств, полученных с нарушением закона,
для обоснования обвинения, а также для доказывания события преступления,
виновности обвиняемого, обстоятельств, влияющих на степень и характер
ответственности обвиняемого, характер и размер ущерба, причиненного
преступлением. О недопустимости использования доказательств, полученных с
нарушением закона, для принятия решения об аресте в законе прямо не говорится.
Но это не может служить препятствием для обжалования законности и обоснованности
ареста и рассмотрения судьей жалобы, в которой указывается на наличие оснований
для признания обвинительных доказательств недопустимыми. Заключение под стражу
в качестве меры пресечения по мотивам одной лишь опасности преступления на
основе недопустимых доказательств нарушает конституционное право гражданина на
свободу и неприкосновенности личности.
После передачи дела в суд защитник получает
возможность представить ходатайство о признании не имеющими юридической силы
доказательств, полученных с нарушением закона, и, в зависимости от значения,
которое придавалось им на стадии предварительного расследования,
ходатайствовать о прекращении дела, переквалификации обвинения на менее тяжкое,
исключении из обвинительного заключения отдельных пунктов обвинения, об отмене
меры пресечения.
Адвокат (защитник) должен видеть
свою задачу не в борьбе с обвинением вообще, а в устранении ошибок
предварительного расследования, ущемляющих законные интересы подзащитного.
Таким образом, адвокат в пределах своей компетенции будет способствовать
установлению истины по делу и объективно помогать следствию.
Вместо привычной роли «юриста по
найму» он возможно, должен принять на себя функцию более высокого гражданского
значения «следователь от общества», действующим в уголовном процессе наряду со
следователем «от государства». Это означало бы установление в уголовном
процессе действительного контроля за государственными органами со стороны
гражданского общества.
Важное значение имеет принятый в
1992 году закон Украины «Об адвокатуре». Он закрепил действительно независимый,
в отличии от предшествующего статус адвоката, поднял его правовой и социальный
престиж.
Предоставление адвокату более
широких прав по самостоятельному собиранию доказательств, об установлении
взаимной обязанности следователя и защитника знакомить друг друга с полученными
ими новыми доказательствами и другое – явилось значительным прогрессом в
деятельности самой адвокатуры, преобразование её в действительно независимую
общественную организацию [40, с.22-27].
2.3 Следователь,
прокурор и суд как гаранты соблюдения прав подозреваемого
В самодержавной России до середины 60-х годов 19
столетия суд был по сути придатком администрации. Меры процессуального
характера носили сугубо полицейский характер, что создавало благодатную почву
творить в уголовном процессе безнаказанный произвол.
В результате судебной реформы 1864
года следователи, которые вместе с судьями получили сравнительно широкую
возможность контролировать законность действий полиции, осуществляющей функции
дознания и полицейского уголовного сыска.
Однако, уже к концу 20-х годов в
связи с передачей следователей из судов в прокуратуру превратились в
прокурорских дознавателей. Затем административные должностные лица, под названием
следователей по своему правовому положению мало чем отличались от обычных
полицейских дознавателей (они появились и в других полицейских ведомствах – МВД
и КГБ). Бывшим Генеральным прокурором СССР было признано публично, что
«хозяином уголовного дела» на досудебных стадиях процесса у нас стал не суд, а
прокурор. Так была похоронена идея установления судебного контроля за
законностью действий органов расследования при производстве по уголовным делам.
Долгие годы, именно предварительное
расследование фактически предопределяло обычно конечную судьбу уголовного дела,
в результате чего теоретически состязательное судопроизводство на практике
низводилось до уровня розыскного. Именно в конце 20х годов следователь, который
ранее выполнял судебную по своему характеру функцию юстиции, относящуюся к
предварительному расследованию, оказался в полной организационной и
процессуальной зависимости от одной из бывших сторон состязательного процесса –
прокурора, а позднее (в начале 60х годов) – и от органов дознания. В основных
чертах подобное построение предварительного следствия сохранилось до сих пор.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
|