Правомерными признаются и действия, совершенные в состоянии крайней
необходимости. Понятие крайней необходимости раскрыто в самом ГК РФ (ст. 1067).
Оно в принципе идентично понятию, которое содержится в УК: устранение
опасности, угрожающей самому причинителю вреда или другим лицам, если эта
опасность при данных обстоятельствах не могла быть устранена иными средствами.
Однако в отличие от Уголовного Гражданский кодекс не ограничивает круга
действий, подпадающих под это понятие, условием о недопустимости превышения
пределов крайней необходимости. Объясняется это тем, что причинение вреда в
состоянии крайней необходимости является одним из случаев, когда закон в виде
общего правила устанавливает обязанность возместить вред, причиненный
правомерными действиями. Вместе с тем возмещение вреда, причиненного в
состоянии крайней необходимости, имеет и свои особенности. Они выражаются в
том, что суду предоставлено право с учетом обстоятельств дела возложить
обязанность по возмещению вреда на третье лицо, в интересах которого действовал
причинитель, либо освободить от возмещения вреда полностью или частично как это
третье лицо, так и причинителя вреда.
Правомерными признаются также действия лиц, которые осуществляли
возложенные на них обязанности, связанные с возможностью причинения вреда.
Необходимость причинения вреда может наступить при борьбе с эпидемиями,
эпизоотиями и при других чрезвычайных событиях (уничтожение имущества, в том
числе скота, птицы и т.п.). Во всех этих случаях речь идет об управомоченности
на причинение вреда. При этом такая управомоченность допускается в случаях
крайней необходимости, но в отличие от общего режима ответственности за вред,
причиненный в состоянии крайней необходимости, полностью освобождает
причинителя от обязанности возместить вред.
В ГК РФ предусмотрен еще один случай, когда действия причинителя не
признаются противоправными и не влекут его ответственности за вред. Речь идет о
причинении вреда по просьбе или с согласия потерпевшего, при условии, однако,
что действия причинителя не нарушают нравственных принципов общества.
Например, Основами законодательства РФ об охране здоровья граждан от 22
июля 1993 г.[29]
допускается изъятие органов (или) тканей человека для трансплантации с его
согласия на это (принуждение к изъятию не допускается). Однако несмотря на эту
норму, нет никакого сомнения, что действия по изъятию таких органов, как,
например, сердца, обеих почек и т.п., что неминуемо приведет к смерти донора,
не могут быть отнесены к числу правомерных, не влекущих обязанности возмещения
вреда.
В тех же Основах содержится адресованный медицинскому персоналу запрет осуществления
эвтаназии – удовлетворения просьбы больного об ускорении его смерти какими-либо
действиями или средствами, в том числе по прекращению искусственных мер по
поддержанию жизни. Следовательно, для медицинских работников совершение таких
действий противозаконно. Если же такие действия будут совершены другими лицами,
они безусловно должны быть признаны противоречащими нравственным принципам
общества, т.е. такими, за которые наступает обязанность возместить вред
(например, выплачивать возмещение лицам, находившимся на иждивении умершего).
Вред может наступить в результате как действия, так и бездействия.
Бездействие, влекущее обязанность возместить причиненный вред, по общему
правилу, также должно быть противоправным. Однако в отличие от действия бездействие
признается противоправным лишь в случае, если осуществление соответствующих
действий входило в обязанность причинителя. Именно поэтому упоминание
бездействия как основания возникновения обязанности по возмещению вреда
специально содержится в норме, посвященной ответственности за вред, причиненный
государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными
лицами, поскольку именно таким органам и лицам чаще всего предписывается
совершение определенных действий. Как правило, бездействие, выразившееся в
необеспечении безопасных условий труда, служит основанием ответственности за
вред, причиненный увечьем, иным повреждением здоровья или наступлением смерти
работника при исполнении трудовых (служебных) обязанностей. Бездействие, выразившееся
в ненадлежащем воспитании или неустановлении надзора со стороны родителей или
определенных учреждений, служит основанием для возложения на них обязанности
возместить вред, причиненный несовершеннолетними и лицами, признанными
недееспособными.
Причинная связь между действиями причинителя и наступившим вредом. Причинная связь – необходимое
условие любой юридической ответственности, в том числе и гражданской.
Ответственность наступает лишь в том случае, если вред явился прямым (не
косвенным) и необходимым (не случайным) результатом действий (бездействия)
причинителя.[30]
Например, П. предъявила иск к дорожно-ремонтному предприятию,
автотранспортному предприятию и ООО «Полет» о возмещении ущерба, причиненного
ей в результате столкновения автомашины, принадлежащей ООО, с принадлежащим АТП
автобусом, в котором она находилась. Суд возложил ответственность за
причиненный вред на дорожно-ремонтное предприятие, мотивируя свое решение тем,
что водители столкнувшихся автотранспортных средств не допустили никаких
нарушений, а столкновение произошло в связи с ненадлежащим состоянием дороги
после проведенного дорожно-ремонтным предприятием ремонта. При кассационном
обжаловании вынесенное судом решение было отменено в связи с тем, что, как
отметил вышестоящий суд, причиненный истице вред находился в прямой связи с
происшедшим столкновением транспортных средств, владельцы которых и обязаны его
возместить.[31]
Вина причинителя. Если вышеназванные два условия носят объективный характер,
то вина причинителя отражает отношение лица к совершенным противоправным
действиям, т.е. носит субъективный характер.
Именно субъективная оценка действий определяет формы вины: умысел и
неосторожность. Ни ранее, ни теперь гражданское законодательство не определяет
содержания каждой из форм вины. В этом случае открывается возможность
воспользоваться определениями, содержащимися в уголовном законодательстве.
Умышленная вина (умысел) имеет место тогда, когда лицо осознавало общественную
опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность или неизбежность
наступления опасных последствий и желало их наступления (прямой умысел), либо
не желало их наступления, но сознательно допускало эти последствия, либо
относилось к ним безразлично (косвенный умысел) (ст. 25 УК РФ).
Неосторожность в Уголовном кодексе РФ представлена в двух формах:
легкомыслие и небрежность. Неосторожная вина в форме легкомыслия имеет место в
случаях, если лицо предвидело возможность наступления опасных последствий, но
без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на их
предотвращение. Если же лицо не предвидело опасных последствий, хотя при
необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и могло их
предвидеть, – налицо небрежность (ст. 26 УК РФ).
Для наступления гражданско-правовой ответственности за причиненный вред
формы вины значения не имеют. Причинитель в равной степени несет ответственность
и тогда, когда его действия были умышленными, и тогда, когда он действовал
неосторожно.
Гражданско-правовую ответственность отличает присущий ей принцип
презумпции виновности причинителя, а следовательно, и презумпции
противоправности его действий, поскольку только такие действия могут быть
виновными. Причинитель предполагается виновным, если не докажет отсутствие своей
вины. В соответствии с этим происходит и распределение бремени доказывания
между потерпевшим и причинителем: потерпевший, обращаясь в суд с требованием о
возмещении вреда, обязан доказать наличие у него вреда, а также причинную связь
между действием причинителя и наступившим вредом. Причинитель, в свою очередь,
должен доказать отсутствие в своих действиях противоправности и вины. Гражданское
законодательство допускает возмещение вреда при отсутствии вины причинителя, но
только в случаях, предусмотренных законом.
Форма и степень вины для гражданско-правовой ответственности приобретают
значение лишь в случаях, когда вина потерпевшего содействовала возникновению
или увеличению вреда. При этом во внимание принимается лишь умысел или грубая
неосторожность потерпевшего.
Умысел потерпевшего, направленный на возникновение вреда, исключает
обязанность причинителя по его возмещению. При грубой неосторожности размер
возмещения должен быть уменьшен либо в возмещении может быть отказано.
Понятие грубой неосторожности, несмотря на использование его в рамках не
только деликтной, но и договорной ответственности, в гражданском
законодательстве не раскрыто. Нельзя его свести и к одной из форм неосторожной
вины, установленной в УК (легкомыслию или небрежности). В юридической
литературе предпринимались и предпринимаются попытки предложить четкие
признаки, позволяющие определить содержание понятия «грубая неосторожность».[32]
С нашей точки зрения, наиболее приемлемым является критерий,
использованный в римском праве: «чрезвычайное непонимание того, что все
понимают». Все понимают, что нельзя переходить улицу минуя подземный переход,
игнорировать ограждение строительной площадки, ехать на красный свет светофора
и т.п. Нарушение этих требований, очевидно, и будет грубой неосторожностью.
Естественно, что при использовании соответствующих критериев нельзя не
учитывать рекомендаций, содержащихся в п. 23 постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 28 апреля 1994 г. № 3 «О судебной практике по делам о возмещении
вреда, причиненного повреждением здоровья»:[33]
при оценке характера допущенной потерпевшим неосторожности учитывать конкретные
обстоятельства. В качестве примера грубой неосторожности в постановлении
приводится нетрезвое состояние потерпевшего, содействовавшее возникновению или
увеличению вреда.
Так, в деле по иску С. к отделу вневедомственной охраны о возмещении
вреда, причиненного повреждением здоровья, было установлено, что истца С. сбила
машина, принадлежащая ответчику. Вина водителя, совершившего наезд, была
установлена приговором суда. При определении размера возмещения суд применил
принцип смешанной ответственности, сославшись на то, что во время аварии С.
находился в нетрезвом состоянии и шел по дороге в ночное время. Отменяя
указанное решение, вышестоящий суд отметил, что причиной наезда явилось
нарушение правил безопасности движения водителем автомобиля, который не оценил
дорожной обстановки, выехал на полосу встречного движения, в результате чего и
сбил шедшего по дороге С. Суд признал, что нахождение на обочине дороги С. в
нетрезвом состоянии нельзя считать грубой неосторожностью, так как его действия
не содействовали возникновению или увеличению вреда.[34]
В отношении возможности освобождения причинителя от обязанности
возместить вред в случае грубой неосторожности потерпевшего на протяжении
длительного времени в юридической литературе высказывались различные точки
зрения, а в практике не было единообразия при решении соответствующих споров.[35] В основном споры велись по
поводу того, может ли грубая неосторожность потерпевшего привести не только к
снижению размера возмещения, но и к освобождению причинителя от обязанности
возместить вред, если вред причинен источником повышенной опасности.
Действующее законодательство (ст. 1083 ГК РФ) позволило создать четкую
конструкцию учета вины потерпевшего в форме грубой неосторожности. Она
выражается в следующем. Если ответственность причинителя построена на принципе
вины, то грубая неосторожность потерпевшего может привести лишь к снижению
размера возмещения. При ответственности причинителя независимо от вины возможно
наступление одного из двух последствий: либо освобождение от ответственности,
либо снижение размера возмещения. Однако если вред причинен жизни или здоровью
гражданина, при этом возникновению вреда способствовала его грубая
неосторожность, отказ в возмещении вреда не допускается. В этих случаях может
последовать лишь снижение размера возмещения.
Снижение размера возмещения закон связывает со степенью вины потерпевшего
и причинителя, однако каких-либо объективных критериев для определения пределов
снижения ГК РФ не предусматривает. Вместе с тем в Федеральном законе от 24 июля
1998 г. «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний»[36]
установлено, что если грубая неосторожность потерпевшего содействовала
возникновению или увеличению вреда, причиненного его здоровью, размер выплат
уменьшается не более чем на 25% (ст. 14 Закона). Очевидно, это положение
следует применять по аналогии и в случаях, когда речь идет о возмещении вреда,
причиненного здоровью потерпевшего и не в связи с исполнением им трудовых
обязанностей.
Законом установлены также случаи, когда грубая неосторожность
потерпевшего вообще не должна приниматься во внимание. Это касается размера
возмещения дополнительных расходов, в которых нуждается гражданин вследствие
повреждения здоровья, размера возмещения, причитающегося лицам, утратившим кормильца,
а также размера возмещения расходов на погребение.
Общепризнанно, что противоправность действий, причинная связь и вина
причинителя как элементы гражданского правонарушения в совокупности являются
условием гражданско-правовой ответственности.
Наряду с этим спорным остается вопрос: может ли возникнуть
гражданско-правовая ответственность при неполном составе гражданского
правонарушения и в первую очередь при отсутствии вины и связанной с ней
противоправности? По этому поводу в разное время высказывались разные точки
зрения. Сторонники одной из них утверждали, что «при отсутствии законченного
состава правонарушения нельзя говорить и об ответственности причинителя вреда».[37] Более широкую поддержку нашла
другая точка зрения, согласно которой ответственность может наступить и при
усеченном составе правонарушения. Сторонники этой точки зрения лишь по-разному
аргументировали свои позиции. Одни допускали существование в равной мере как
виновной, так и безвиновной ответственности (теория двух начал – К.К. Яичков),[38] другие утверждали, что гражданско-правовая
ответственность во всех случаях предполагает наличие вины и лишь интересы
потерпевшего и другие соображения практического плана вынуждают законодателя
установить исключения из принципа виновной ответственности (теория «вины с
исключением», иначе – теория «стимулирования» – В.И. Серебровский,[39] Б.С. Антимонов.[40]
Фактически спор сводится к определению содержания понятия
гражданско-правовой ответственности, к необходимости в отдельных случаях
использовать понятие гражданско-правовой обязанности.[41]
Следует отметить, что в законодательстве отражена позиция сторонников
наступления ответственности при усеченном составе правонарушения. В ГК РФ регулируется
как виновная, так и безвиновная деликтная ответственность.
Таким образом,
резюмируя сказанное, можно сказать следующее. Вред, причиненный жизни или
здоровью гражданина, выражается в смерти человека либо в причинении ему травмы
или увечья. Такой вред во всех случаях не может быть ни возмещен в натуре, ни
компенсирован денежными средствами. Однако при этом у потерпевшего обычно
возникают имущественные потери, поскольку вследствие полученных травм или
увечий он временно или постоянно лишается возможности получения прежнего
заработка или иного дохода, вынужден нести дополнительные расходы на лечение и
т.п. В случае смерти гражданина такие потери могут понести близкие ему лица,
лишающиеся в результате этого источника доходов или содержания.
Такого рода потери потерпевшего или близких ему лиц подлежат возмещению
причинителями вреда в рамках деликтных обязательств. На этих же основаниях
потерпевшему, кроме того, возмещается причиненный моральный вред. Поэтому
причинение вреда жизни или здоровью гражданина закон рассматривает как одно из
оснований возникновения деликтных обязательств.
Наличие четырех приведенных условий
ответственности по деликтным обязательствам (вред, противоправность, причинная
связь, вина) образует полный состав правонарушения. Он должен быть, как
правило, в действиях (или бездействии) любого лица, которому предъявлено
требование о возмещении вреда. Отсутствие одного из названных условий дает
право освободить лицо от гражданско-правовой ответственности, и тогда речь
следует вести о возникновении условий для применения мер защиты. Вина как
условие ответственности может отсутствовать, однако обязанность возмещения
вреда потерпевшему сохраняется. Именно поэтому правовой вакуум, заключающийся в
отсутствии условий ответственности, заполняется применением мер защиты
посредством возмещения вреда, например при отсутствии вины владельца источника
повышенной опасности.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
|