Субъект преступления и понятие уголовной ответственности
Содержание
Введение
1. История учения о субъекте
преступления
2. Понятие субъекта преступления и
уголовная ответственность
2.1. Субъект преступления и понятие
уголовной ответственности
2.2. Возраст как признак субъекта
преступления. Влияние возраста на уголовную ответственность
2.3. Вменяемость как признак субъекта
преступления
3. Обстоятельства, исключающие
признание лица, совершившего общественно опасное деяние, субъектом преступления
и привлечение его к уголовной ответственности
3.1. Понятие и критерии невменяемости
3.2. Проблемы уголовной
ответственности несовершеннолетних с признаками отставания в психическом
развитии, не связанного с психическим расстройством
4. Уголовная ответственность лиц с
психическими аномалиями и лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения
4.1. Уголовная ответственность лиц с
психическим расстройством, не исключающим вменяемости
4.2. Уголовная ответственность за
совершение преступления в состоянии опьянения
5. Виды специального субъекта
преступления и проблемы уголовной ответственности
5.1. Понятие и сущность специального
субъекта преступления
5.2. Уголовно-правовой анализ
специального субъекта преступления с признаками должностного лица
5.3. Особенности специального
субъекта воинского преступления и вопросы уголовной ответственности
Заключение
Глоссарий
Список
использованной литературы
Список
сокращений
Приложение
Приложение
Введение
В современных
условиях развития российского государства и решения задач предупреждения
преступности уголовно-правовые проблемы требуют новых теоретических разработок
и практического применения. Однако на фоне заметных успехов в изучении
теоретических и методологических вопросов о преступлении, учения о составе
преступления, институтов уголовной ответственности, наказания, соучастия
достижения по исследованию субъекта преступления как уголовно-правового учения
не столь впечатляющи.
Свидетельством актуальности
темы выпускной квалификационной работы может служить отсутствие до настоящего
времени фундаментальных комплексных исследований и работ в этом направлении, а
анализ юридической, философской, медицинской, психологической и другой
литературы показывает, что теоретическим проблемам в изучении субъекта
преступления в уголовном праве со стороны ученых и практиков придается
недостаточное значение. Поэтому отсутствие до настоящего времени
теоретико-методологического и системного анализа основных аспектов учения о субъекте
преступления не позволило иметь комплексное представление о данном учении и
определить наиболее правильные подходы в его совершенствовании как у нас в
стране, так и за рубежом.
Цели и задачи выпускной
квалификационной работы. Субъект преступления как элемент состава и как
уголовно-правовая категория – довольно сложное и многогранное понятие,
требующее дальнейшего научного изучения и уточнения. Не случайно особое
внимание в данной дипломной работе уделено рассмотрению и исследованию
признаков лица, совершившего преступление, которые самым тесным образом связаны
с вопросами уголовной ответственности. В свою очередь, проблемы возраста и
вменяемости преступника с учетом кардинальных изменений в действующем уголовном
законодательстве и практике его применения диктуют настоятельную необходимость
их комплексного изучения не только учеными-юристами, но и представителями
других наук, специалистами в самых различных областях знаний.
В Уголовном
кодексе РФ 1996г., вступившего в силу в 1997г., нашли свое законодательное
разрешение положения уголовной ответственности, которые не были известны
отечественному уголовному законодательству и в настоящее время вызывают
трудности в их применении правоохранительными органами, особенно когда речь
идет о судебно-следственной практике.
Наиболее часто
эти проблемы имеют место в теории и практике при решении вопросов уголовной
ответственности, если правонарушение совершается аномальным субъектом
преступления либо несовершеннолетним, у которого имеет место отставание в
психическом развитии, не связанное с психическим расстройством.
Определенные
сложности на практике возникают и в связи с привлечением к уголовной
ответственности лиц, совершивших преступление в состоянии наркотического
опьянения и подобном состоянии, вызванном употреблением одурманивающих веществ.
Проблема
невменяемости как обстоятельства, исключающего признание лица, совершившего
общественно опасное деяние, субъектом преступления и обуславливающего
освобождение его от уголовной ответственности, рассмотрена с учетом изменений в
уголовном законодательстве и использованием материалов судебно-следственной
практики.
Вне поля зрения
последние годы остаются теоретические проблемы изучения специального субъекта
преступления и вопросы квалификации совершенных им отдельных общественно
опасных деяний. Вместе с тем правильное установление признаков специального
субъекта преступления позволит избежать ошибок в деятельности
судебно-следственных органов, особенно когда речь идет о должностных лицах.
Исследование
субъекта преступления с учетом современных реалий и существенных изменений в
уголовном законодательстве позволяет рассмотреть автору и другие слабо
освещенные аспекты в юридической литературе. К таковым следует отнести проблему
уголовной ответственности юридических лиц, которая требует дальнейшего изучения
и глубокого теоретического обоснования, а также разграничение понятий «субъект
преступления» и «личность преступника», часто отождествляемых в уголовном праве
и криминологии.
Рассмотрение
отмеченных и других сложнейших проблем, связанных с субъектом преступления в
российском уголовном праве, имеет не только большое теоретическое и
практическое значение, но и определяет необходимость комплексного подхода в их
исследовании.
По результатам
рассмотрения поставленных задач и достижения указанных целей, будут сделаны
выводы, которые позволять сформировать необходимые рекомендации для развития
законодательной мысли для точного определения субъекта преступления.
1. ИСТОРИЯ
УЧЕНИЯ О СУБЪЕКТЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Изучая
историко-правовые вопросы российского законодательства, следует обратить
внимание на важнейшие памятники древнерусского и феодального права, а также
многочисленные законодательные акты Российской империи в области уголовного
права. При этом важность и ценность источников уголовного права,
характеризующих определенные этапы развития Российского государства, не
потеряли своей актуальности и в настоящее время, так как наиболее глубоко и
содержательно понять любое явление, событие, изменения, происходящие в
общественном и государственном строе, а тем более в праве, можно, лишь изучив
генезис их происхождения, возникновения и развития. Заметим, что вряд ли
возможно проанализировать учение о субъекте преступления в прошлых источниках
российского права без изучения в них самого понятия преступления.
Обратимся к
важнейшему памятнику древнерусского права – «Русской Правде»[1], включающей в себя как нормы
уголовного, так и гражданского права. Будучи кодексом феодального права, она
придает прежде всего исключительное значение охране собственности феодалов.
Например, одна из статей «Пространной Правды» гласит: «Если свободный человек
убьет свободного, то мстит за убитого брат или отец, или сын, или племянник от
брата или от сестры. Если же некому будет мстить, то взыскивать за убитого 80
гривен, когда это будет княжной муж (боярин) или княжной тиун (приказчик). Если
же убитый будет русин или княжной воин (гридь), или купец, или боярский тиун
(приказчик), или мечник, или церковный человек, или Словении, то взыскивать за
убитого 40 гривень»[2].
Вместе с тем за убийство свободной женщины взыскивалась с виновного половина
виры, предусмотренной за убийство свободного мужчины, т. е. 20 гривен. Статья
83 «Пространной Правды» предписывает: «Аже кто оубиеть жену, то тем же судом
судить, яко же и мужа, аже будеть виновать, то пол виры 20 гривен»[3].
Усиливая охрану
феодальной собственности, некоторые статьи «Русской Правды» в различных
редакциях устанавливали разные наказания за кражу. Так, ст. 36 «Пространной
Правды» предоставляла право убить ночного вора, застигнутого на месте
преступления.[4]
К наиболее тяжким
преступным деяниям против собственности закон относил поджог гумна и двора.
Таким образом,
статьи об ответственности за убийство и посягательство на охраняемую законом
собственность достаточно ярко отражают не только социальные изменения,
происшедшие в жизни древнерусского государства в конце XI – начале XII века, но
и дают возможность представить наиболее опасные преступные деяния, за которые
были предусмотрены самые различные наказания, вплоть до применения к
преступнику смертной казни. Следует при этом отметить, что с появлением
христианства на Руси духовенство проводит в жизнь не только догмы христианской
религии, но и основы византийского права. Необходимые для этого нормы были
заимствованы, как справедливо замечает по этому поводу М. Г. Миненок, из
византийского сборника церковносветских законов, известного как «Кормчая
книга». Руководствуясь правилами этой книги, епископы, например, советовали
Владимиру Мономаху применять казнь к преступникам[5]. Так, ст. 19 «Русской Правды»
предусматривает смертную казнь за убийство в разбое, которое рассматривалось
как преступное деяние, а в ст. 18 говорится, что за убийство огнищанина,
умышленно убитого в обиде, платит только убийца[6].
Таким образом,
как мы уже отмечали, из текста «Русской Правды» трудно выявить положения,
касающиеся лица, совершившего преступное деяние, т. е. его возраста,
вменяемости и что данное правонарушение может совершить только человек, хотя
это вытекает само по себе из смысла самого закона. Преступное же действие
расценивается как зло, и потому, как замечает А. Чебышев-Дмитриев, обыкновенным
названием для преступления, как правило, является «лихое дело», а для
преступника – «лихой человек»[7].
Иван III возложил на сами общины право и непосредственную обязанность
преследовать и судить лихих людей, татей, душегубцев и разбойников. Так, по
Судебнику 1497 г. повальный обыск был первым актом следствия. В ст. 137 по
этому поводу говорилось: «А доведут на кого татьбу или разбой, или душегубство,
или ябедничество, или иное какое лихое дело, и будет ведомой лихой, и боярину
того велети казнити смертною казнью...»[8].
Довольно тяжкие
наказания применялись к лицам, совершившим преступные деяния против церкви, так
как ее догмы возводились в ранг государственной политики и были непоколебимы.
Однако при
дальнейшем рассмотрении существа вопроса о преступном деянии и лице, его
совершившем, следует обратить внимание на Судебник царя Федора Иоанновича
1589г., который явился новым законодательным актом по отношению к Судебнику
1550г. (Ивана IV Грозного) и значение которого, так же как «Русской Правды»,
для различных отраслей права велико. И хотя Судебник 1589 г. исправляет
терминологию и текст Судебника 1550 г., но в сфере уголовных понятий, как
отмечал М. Ф. Владимирский-Буданов, обыкновенное право дало очень мало
материала составителю этого закона[9].
Вместе с тем Судебник 1589г. устанавливает ряд преступных деяний, которые не
были предусмотрены в Судебнике 1550г. К ним относится дурное содержание мостов
и дорог, в результате чего произошли несчастья с людьми и животными.
Таким образом, в
Судебнике 1589г., как и в предшествующем Судебнике 1550г., отсутствуют понятия
преступного деяния, а также ничего не говорится о субъекте, его совершившем. Однако,
так или иначе из этих памятников русского права можно определенно сделать
вывод, что субъектом преступного деяния является только физическое лицо –
человек.
Следовательно,
преступное деяние в законодательных памятниках права рассматривается как
проявление индивидуального состояния физического лица, т. е. только человека. И
то простое положение, как в свое время еще подметил В. В. Есипов, что субъектом
преступления может быть лишь физическое лицо, есть не что иное, как продукт
медленного исторического развития в истории русского права[10].
Что же касается
Уложения царя Алексея Михайловича 1649 г., то оно является важнейшим
законодательным памятником не только в истории России, но и в истории
уголовного права нашего государства, так как имеет для данной отрасли огромное
значение. Признавая преступлением всякое нарушение и неисполнение закона,
Уложение впервые дает классификацию преступных деяний. При этом на первое место
поставлены преступления против церкви, т. е. религиозные преступления. Глава
первая, которая так и называется – «О богохульниках и о церковных мятежах»,
состоит из 9 статей[11].
Так, в соответствии со ст. 1 богохульство наказывалось квалифицированной
смертной казнью – через сожжение, независимо от того, является богохульник
православным или иноверцем. В главах 2 и 3 предусмотрены преступления против
государя и государства. Эти главы содержат 22 статьи. Преступления против порядка
управления, в частности против судебной власти государства, предусмотрены в
главах 4, 6, 10.
Следовательно, в
связи с достаточно сильным влиянием церкви религиозные преступления, бывшие
объектом церковного законодательства, в Уложении стояли выше преступлений,
которые совершаются против государства. Однако за умолчание о государственных
преступлениях лицо подвергалось смертной казни. В гл. 2 ст. 6 говорилось: «А
жены будет и дети таких изменников про ту их измену ведали, и их потому же
казнити смертию[12]».
При этом одной из разновидностей преступлений против государства являлось
«воровство» в смысле восстания, заговора или скопа, направленных в основном
против представителей государственной власти, сопровождавшихся, как правило,
погромами их дворов и принадлежавшего им имущества.
Лица, совершившие
такие действия, признавались государственными преступниками, назывались ворами
и подвергались смертной казни. В гл. 22 ст. 13 так и сказано: «А которые воры
чинять в людях смуту и затевают на многих людей своим воровским умышлением
затейные дела: и таких воров за такое их воровство казнити смертию»[13]. К «воровским делам»
относились и преступления против порядка управления: изготовление поддельных
печатей, писем и фальшивых денег, за которые также предусматривалась смертная
казнь. Особо следует отметить, что преступные действия в Уложении 1649 года
достаточно четко классифицированы по сравнению с предшествующим законодательством,
а вся система наказания детально проработана и содержит в себе основной принцип
– устрашение.
Из текста
Уложения видно, что все предусмотренные в нем преступные деяния могут быть
совершены только человеком. При этом сложно установить возрастные
характеристики преступника и признаки, связанные с его вменяемостью.
Следовательно, субъектом преступления признавалось лицо, которое совершило
предусмотренное законом преступное деяние. Однако звание, к которому
принадлежал преступник, чин, который он имел, учитывались при определении
наказания, применяемого к нему.
В
законодательстве Петра I уже окончательно определяется понятие преступного
деяния. Преступлением признается нарушение указа или закона, за которое следует
наказание, предусмотренное самим законом. Без закона, по справедливому
замечанию А. Богдановского, отсутствует и наказание, точно так же, как не имеет
места и само преступление[14]. Но на практике, как отмечает
А. П. Шорохов, эти артикулы применялись и к гражданскому населению при
определении наказания, например, за преступления против религии[15].
Таким образом, помимо специального субъекта – военнослужащего, речь в данном
случае может идти об общем субъекте преступления, совершенствование же
уголовного законодательства при Петре I ограничивалось в основном изданием
Воинского артикула, который, являясь первым уголовным кодексом, был по своей
идее военно-уголовным законом.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
|