В случае изменения или расторжения договора по
соглашению между сторонами вопрос о распределении причиненных этим убытков
обычно не возникает либо он регулируется соглашением. При изменении и
расторжении договора по решению судебного органа или односторонними действиями
одного из участников порядок возмещения убытков оп-
ределяется в соответствии с законодательством.
Если изменение или расторжение договора, в т.ч. путем односторонней
сделки, вызвано нарушениями, допущенными другой стороной, понесенные ею убытки
не подлежат возмещению.
Наконец, когда договор изменен или расторгнут по
требованию одного из субъектов и не связан с какими-либо нарушениями со стороны
контрагента, лицо, по инициативе которого изменен договор покрывает причиненные
этим убытки.
1.6
Обеспечение
обязательств
1.6.1
Понятие
обязательства
Обязательство – это
гражданское правоотношение, в силу которого одно лицо (должник) обязано
совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то:
передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться
от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения
его обязанности (ст. 307 ГК РФ). Стороны обязательства – должник и кредитор.
Объект обязательства – действие (реже воздержание от действия). Обязательство –
относительное правоотношение. Оно возникает между конкретными лицами (например,
банк – кредитор, клиент (заемщик – должник).
Обязательство
является правовой формой имущественных отношений в динамике, опосредует процесс
перехода материальных благ от одних лиц к другим, выполнение работ, оказание
услуг. Для него характерна связь с правом собственности. Распоряжаясь
имуществом, собственник может заключать различные договоры (поставки, мены и
др.), выступая в обязательстве в качестве стороны. В свою очередь, исполнение
обязательства по передаче вещи прекращает право собственности у отчуждателя и
создает его у приобретателя.
В период
существования обязательства в его субъектном составе могут произойти изменения:
например, в результате реорганизации юридического лица путем присоединения
права и обязанности прекратившего существование юридического лица переходят к
той организации, к которой оно присоединилось в соответствии с передаточным
актом (п.2 ст. 58 ГК РФ). Это происходит в порядке общего (универсального)
правопреемства.
Возможно изменение
(перемена лиц в обязательстве) в результате частного (сингулярного)
правопреемства. Так, со соглашению об уступке требования кредитор передает
другому лицу свое право требования (ст. 382 ГК РФ). К новому кредитору право
переходит в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту его
передачи. Например, переходит право требовать не только возврата суммы долга,
но и процентов, право залога и др.
1.6.2
Виды
обязательств
Существуют различные
виды обязательств. В зависимости от характера правовой связи между должником и
кредитором различаются обязательства, в которых одна сторона выступает только в
качестве должника, а другая только в качестве кредитора. Например, в
обязательстве займа кредитором является займодавец, а должником – заемщик.
Такое обязательство по содержанию является простым (у кредитора имеется право,
у должника – обязанность).
Большинство же
обязательств являются по своему содержанию сложными, взаимными. В них каждая из
сторон считается должником – в отношении того, что она должна сделать в пользу
кредитора, и одновременно – кредитором в отношении того, что имеет право
требовать от должника (п. 2 ст. 308 ГК РФ).
По этому же критерию
(характеру взаимосвязи между сторонами обязательства), но с акцентом на
личность участвующих в обязательстве сторон выделяют обязательства, тесно
связанные с личностью сторон и не имеющие такой личной зависимости.
В личных
обязательствах смерть должника или кредитора прекращает обязательство (ст. 418
ГК РФ). Нельзя передавать личное право другому лицу в порядке уступки
требования (например, требование о возмещении вреда, причиненного жизни или
здоровью гражданина, - ст. 383 ГК РФ).
Напротив, права и
обязанности, не связанные с личностью, переходят в порядке правопреемства к
другим лицам. Например, обязанность вернуть кредитору долг переходит к
наследникам (правда, в пределах стоимости наследуемого имущества).
Обязательство не
создает обязанностей для лиц, не являющихся сторонами. Но бывают обязательства,
где третьи лица приобретают права по отношению к одной или обеим его сторонам
(п. 3 ст. 308 ГК РФ). Это – обязательства в пользу третьих лиц. Например, права
по договору доверительного управления имуществом может приобрести третье лицо –
выгодоприобретатель (ст. 1012 ГК РФ).
Как правило, каждая
сторона – и должник, и кредитор – представлены одним лицом. Однако на стороне
должника и кредитора одновременно могут участвовать несколько лиц (п. 1 ст.
308 ГК РФ). В таких случаях имеет место множественность лиц в обязательстве.
При пассивной множественности лиц несколько лиц представляют должника, а при
активной – кредитора. Если множественность лиц имеется на стороне и должника, и
кредитора – говорят о смешанной множественности.
Существует две
разновидности множественности лиц в обязательстве – долевая и солидарная. В
долевом обязательстве каждый из содолжников исполняет обязательство в своей
части, доле (пассивная множественность), а каждый кредитор требует исполнения
также в своей доле (активная множественность) (ст.321 ГК РФ).
В солидарном
обязательстве кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников
совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью (один
отвечает за всех), так и в части долга (при солидарности на стороне должника),
либо любой из солидарных кредиторов вправе предъявить требования к должнику в
полном объеме (при солидарности на стороне кредитора) (ст. 323, 326 ГК РФ).
Если возникает
обязательство с множественностью лиц, предполагается, что оно является долевым
(ст. 321 ГК РФ). Солидарным обязательство будет в том случае, если это
предусмотрено в договоре или законе. Так, закон определяет обязательства как
солидарные при неделимости предмета обязательства (п.1 ст. 322 ГК РФ), а также
связанные с предпринимательской деятельностью (п. 2 ст. 322 ГК РФ), и др.
По степени
самостоятельности различают обязательства главные (основные) и дополнительные
(зависимые от главных).
Главное
обязательство – самостоятельное, оно может существовать без дополнительного
(обязательство поставки, подряда и др.). Дополнительное обязательство без
главного не возникает и отдельно от главного существовать не может (за
исключением банковской гарантии). Различаются следующие разновидности
дополнительных обязательств:
1. обеспечительные обязательства во
взаимоотношениях между должником и кредитором. Например, обязанность должника
уплатить кредитору неустойку за нарушение обязательства (ст. 330 ГК РФ);
2. субсидиарное обязательство, по которому
дополнительный должник исполняет обязательство (несет ответственность) за
основного должника, если последний не удовлетворил требование кредитора (ст.
399 ГК РФ);
3. регрессное обязательство, которое возникает
как результат исполнения обязательства в пользу кредитора за должника или по
вине должника. Лицо, исполнившее обязательство, выступает в регрессном
обязательстве в качестве кредитора по отношению к должнику. Например,
субсидиарный должник, исполнив обязательство за основного, вправе предъявить к
нему регрессивное требование (ст. 399 ГК РФ). Аналогичным образом один из
содолжников, исполнивший солидарную обязанность, имеет право регрессного
требования к остальным должникам в равных долях, за вычетом доли, падающей на
него самого (п. 2 ст. 325 ГК РФ).
По основаниям
возникновения различают обязательства договорные (возникают из договора), а
также возникающие из односторонних сделок (на них распространяются в
соответствии со ст. 156 ГК РФ общие положения об обязательствах и договорах),
иных односторонних актов, и внедоговорные (охранительные).
В зависимости от
цели заключаемых договоров (направленных на передачу имущества в собственность,
в пользование др.) различают и виды договорных обязательств: по передаче
имущества в собственность; по передаче имущества в пользование; по выполнению
работ; по оказанию услуг; связанные с совместной деятельностью; по
использованию результатов интеллектуальной деятельности, в том числе объектов
интеллектуальной собственности; по страхованию.
Многие обязательства
возникают из совокупности юридических фактов, т.е. на основе сложного
юридического состава. Например, наследодатель в завещании указал на обязанность
наследника выдавать в течение трех лет ежемесячно определенную сумму другу
умершего. Завещание – односторонняя сделка, однако сама по себе обязанности по
выдаче указанной суммы она не создает: такая обязанность возникает, когда
наступает смерть наследодателя (событие) и наследник принял наследство
(односторонняя сделка). Таким образом, данная обязанность возникает из сложного
юридического состава (три юридических факта).
Внедоговорные
обязательства возникают из фактов причинения вреда жизни, здоровью гражданина,
имуществу любого субъекта гражданского права, а также в результате
неосновательного обогащения, т.е. неосновательного получения или сбережения
имущества одним лицом за счет другого без установленных законом или сделкой
оснований. Они регулируются нормами глав 59, 60 ГК РФ.
1.6.3
Система
способов обеспечения исполнения обязательств
Чтобы оградить
интересы кредитора и предотвратить либо уменьшить размер негативных последствий
от возможного неисполнения или ненадлежащего исполнения должником
обязательства, могут быть установлены обеспечительные меры принудительного
характера. Такие меры именуются способами обеспечения исполнения обязательств.
К ним относятся: неустойка, залог, удержание, поручительство, банковская
гарантия, задаток и другие способы, предусмотренные законом или договором (ст.
329 ГК РФ).
Конкретный способ
обеспечения исполнения обязательств может быть предусмотрен правовым актом или
договором, но, как обычно устанавливается неустойка (ст. 856, 866 ГК РФ)
устанавливают неустойку в виде процентов за пользование чужими денежными
средствами), иногда удержание (ст. 712, 972, 997 ГК РФ), реже поручительство
(ст. 532 ГК РФ) или залог (так, согласно п. 5 ст. 488 ГК РФ проданный в кредит
товар признается находящимся в залоге).
Неустойка
Неустойка – в гражданском праве один из наиболее
распространенных способов обеспечения исполнения обязательств. Неустойкой
(штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма,
которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки
исполнения (ст. 330 ГК РФ). По требованию об уплате неустойки кредитор не
обязан доказывать причинение ему убытков. Кредитор не вправе требовать уплаты
неустойки, если должник не несет ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательства.
Согласно ст. 331 ГК РФ соглашение о неустойке должно
быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства.
Несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения о неустойке.
На практике соглашение о неустойке формулируется как пункт или пункты договора
в разделе "Ответственность сторон".
В соответствии со ст. 332 ГК РФ кредитор вправе
требовать уплаты неустойки, определенной законом (законной неустойки),
независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон.
Размер законной неустойки может быть увеличен соглашением сторон, если закон
этого не запрещает.
Ст. 333 ГК РФ
допускает возможность уменьшения неустойки по решению суда при условии, что подлежащая
уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства.
Правила об уменьшении неустойки не затрагивают права должника на
уменьшение размера
его ответственности на основании ст. 404 и права кредитора на возмещение
убытков в случаях, предусмотренных ст. 394 ГК РФ.
В зависимости от
соотношения права на взыскание неустойки и права на возмещение убытков
законодательство различают четыре вида неустойки – зачетную, штрафную,
исключительную и альтернативную (ст. 394 ГК РФ). Зачетная неустойка означает
взыскание установленной неустойки и, кроме того, возмещение убытков в части, не
покрытой ею, т.е. суммы, составляющие размер неустойки, зачитываются в счет
возмещения убытков. Вместе с тем законом или договором может быть определено
иное соотношение: когда допускается взыскание только неустойки, но не убытков –
такая неустойка называется исключительной; когда убытки могут быть взысканы в
полной сумме сверх неустойки – такая неустойка признается штрафной (примером
штрафной неустойки служит положение п. 2 ст. 13 Закона РФ «О защите прав
потребителей»); когда по выбору кредитора могут быть взысканы либо неустойка,
либо убытки – такая неустойка является альтернативной. Во всех случаях, когда
законом или договором вид неустойки не определен, применяется зачетная
неустойка.
Несмотря на то, что
размер неустойки устанавливается законом или договором, суд может снизить ее
размер (полное освобождение от уплаты неустойки не допускается).
Залог
Залог – по гражданскому праву РФ один из
способов обеспечения исполнения обязательств. В силу залога кредитор по
обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения
должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного
имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит
это имущество (залогодателя), за изъятиями, установленными законом. Согласно
ст. 334 ГК РФ залогодержатель имеет право получить на тех же началах удовлетворение
из страхового возмещения за утрату или повреждение заложенного имущества
независимо от того, в чью пользу оно застраховано,
если только утрата или повреждение не произошли по
причинам, за которые залогодержатель отвечает.
Залог земельных участков, предприятий, зданий,
сооружений, квартир и другого недвижимого имущества (ипотека) регулируется
законом об ипотеке. Общие правила о залоге, содержащиеся в ГК РФ, применяются к
ипотеке в случаях, когда ГК РФ или законом об ипотеке не установлены иные
правила.
По общему правилу, залог возникает в силу договора. Но
залог может возникать и на основании закона при наступлении указанных в нем
обстоятельств, если в законе предусмотрено, какое имущество и для обеспечения
какого обязательства признается находящимся в залоге. Правила ГК РФ о залоге,
возникающем в силу договора, соответственно применяются к залогу, возникающему
на основании закона, если законом не установлено иное.
В соответствии со ст. 336 ГК РФ предметом залога может
быть всякое имущество, в т.ч. вещи и имущественные права (требования), за
исключением имущества, изъятого из оборота, требований, неразрывно связанных с
личностью кредитора, в частности требований об алиментах, о возмещении вреда,
причиненного жизни или здоровью, и иных прав, уступка которых другому лицу
запрещена законом. Залог отдельных видов имущества (в т.ч. имущества граждан,
на которое не допускается обращение взыскания), может быть законом запрещен
или ограничен.
Залогодателем может быть как сам должник, так и третье
лицо. Залогодателем вещи может быть ее собственник либо лицо, имеющее на нее
право хозяйственного ведения. Лицо, которому вещь принадлежит на праве
хозяйственного ведения, вправе заложить ее без согласия собственника в случаях,
предусмотренных п. 2 ст. 295 ГК РФ. Залогодателем права может быть лицо,
которому принадлежит закладываемое право. Залог права аренды или иного права на
чужую вещь не допускается без согласия ее собственника или лица, имеющего на
нее право хозяйственного ведения, если законом или договором запрещено отчуждение
этого права без согласия указанных лиц.
В соответствии со ст. 337 ГК РФ, если иное не
предусмотрено договором, залог обеспечивает требование в том объеме, какой оно
имеет к моменту удовлетворения, в частности, проценты, неустойку, возмещение
убытков, причиненных просрочкой исполнения, а также возмещение необходимых
расходов залогодержателя на содержание заложенной вещи и расходов по взысканию.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
|