p> Как показала судебная практика, количество заявленных ходатайств не так
велико. Из 600 дел только в 111 защитой были заявлены письменные
ходатайства на предварительном следствии, при этом количество ходатайств
составило 141. Объяснить это можно с разных точек зрения. Прежде всего, небольшое количество ходатайств можно объяснить тем, что
вопрос их разрешения полностью зависит от органа, в производстве которого
находится дело. Думается, что дефицит времени и сформировавшаяся
убежденность следователя в виновности обвиняемого могут привести к тому,
что он предвзято отнесется к ходатайствам защиты и отклонит их. Вторая проблема с заявлением ходатайств заключается в том, что нет
законодательно установленных сроков разрешения ходатайств. Третья проблема может крыться в недостаточной мотивированности
ходатайств со стороны защитника. Представляется, что просьба, содержащаяся
в ходатайстве, должна быть обоснована в той мере, в какой это возможно.
Ходатайства могут основываться на материалах дела и на предоставляемых
дополнительных материалах.[52] Защитник может заявить довольно большое количество ходатайств по
множеству вопросов, касающихся защиты интересов обвиняемого. Думается, что
для каждого вида ходатайств имеется тот минимум аспектов, которые защитник
обязан указать и обосновать в своей просьбе. Например, при заявлении
ходатайства о предоставлении возможности реализовать прямо выраженное в
законе право защитнику достаточно указать соответствующую норму УПК.
Ходатайства должны указывать также, какое имеющее значение для дела
обстоятельство просит установить защита. «При этом важно четко
сформулировать в ходатайстве сущность этого обстоятельства, убедительно
показать, что это обстоятельство может имеет значение для дела»[53]. Исходя из вышесказанного, думается, что более целесообразно и
эффективно, чтобы ходатайство, заявленное защитником было в обязательном
порядке составлено письменно. Как правильно отмечает А.Д. Бойков, «оформляя
ходатайство письменно, адвокат относится к нему более ответственно: он
вынужден анализировать обстоятельства дела и собранные доказательства,
аргументировать излагаемую просьбу. Это обязывает и следователя, который не
может безмотивно отклонить убедительно обоснованное ходатайство»[54]. Представляется, что более предпочтительно письменное ходатайство.
Конечно, оно требует определенного времени для его подготовки (изучение
научной литературы, судебной практики, материалов уголовного дела,
консультацией со специалистами). Однако оно будет и более обоснованным,
мотивированным по сравнению с устным ходатайством и потребует от
следователя аргументированного ответа. Думается, что можно согласиться с
позицией А.Д. Бойкова по данной проблеме. Устные ходатайства заносятся в
протокол следственного действия, а письменное приобщается к делу. Для того, чтобы усовершенствовать систему заявления и разрешения
ходатайств, заявленных стороной защиты на предварительном следствии
необходимо установление определенных сроков, гарантирующих данное право.
Целесообразно, чтобы ответ по ходатайству был дан следователем немедленно
после его заявления, если это возможно, а во избежание необоснованного
отклонения обоснованных ходатайств, которое может возникнуть из-за
однозначности в установлении сроков рассмотрения ходатайств, необходимо
следующее решение данной проблемы: когда немедленное принятие решения по
ходатайству невозможно, следователь после его рассмотрения уведомляет об
этом обвиняемого и его защитника и сообщает, в какие сроки будет принято
решение. Однако этот срок не должен превышать трех суток с момента
заявления ходатайства. В эти временные рамки лицо, производящее
расследование, должно уведомить сторону защиты о результатах рассмотрения
ходатайства, а если в ходатайстве излагается просьба о проведении
определенного следственного действия, то одновременно с положительным
ответом необходимо сообщить о времени и месте его проведения. Кроме того, необходимо установление срока на обжалование постановления
следователя о полном или частичном отказе в удовлетворении ходатайства, в
течение которого дело не может быть направлено прокурору для утверждения
обвинительного заключения и передачи его в суд. Этот срок должен составлять
трое суток и исчисляться с момента заявления жалобы, а не с момента
заявления стороной защиты в письменной или устной форме о намерении заявить
жалобу, как утверждают некоторые авторы[55], так как в последнем случае
может получиться ситуация, когда заявив о намерении обжаловать решение
следователя, защита не сделает этого, в то время, как расследование по делу
фактически будет задержано еще на несколько дней. Следователь не вправе отказать защитнику в удовлетворении ходатайства,
если обстоятельства, об установлении которых он ходатайствует, могут иметь
значение для дела. Имеющими для дела значение являются обстоятельства,
указанные в ст.ст.20, 21 и 68 УПК РСФСР, а равно все другие обстоятельства,
выяснение которых может иметь значение для правильного расследования дела.
При полом или частичном отказе в ходатайстве следователь обязан вынести
постановление с указанием мотивов отказа (ст.131 УПК РСФСР). Отказ
следователя в удовлетворении ходатайства защитник вправе обжаловать
прокурору (ст.218 УПК), а отказ прокурора – вышестоящему прокурору (ст.220
УПК). Кроме того, это не лишает защитника возможности заявить это
ходатайство повторно, на другом этапе расследования. К числу следственных действий, в которых участие адвоката способно
оказать содействие в обеспечении законных прав и интересов подзащитного,
относится назначение и производство экспертизы. Развитие науки и техники
оказывают все более заметное влияние на все сферы жизни. Научные,
технические и другие специальные знания стали чаще применяться, в том числе
и в уголовном судопроизводстве. Адвокату следует изучить соответствующую
литературу[56] для того, чтобы уверенно ориентироваться в вопросах,
связанных с проведением экспертиз. Судебную экспертизу называют одной из форм использования научно-
технических достижений в уголовном процессе. Заявление жалоб прокурору и суду. Право обжалования действий органа дознания или следователя закреплена в
ст.218 УПК РСФСР. Постановлением Конституционного суда РФ от 23 марта
1999г[57] часть первая статьи 218 УПК РССР признана не соответствующей
Конституции РФ постольку, поскольку она исключает возможность судебного
обжалования действий и решений органа дознания, следователя и прокурора,
связанных с производством обыска, наложением ареста на имущество,
приостановлением производства по уголовному делу и продлением срока
предварительного расследования в ходе предварительного расследования для
заинтересованных лиц, конституционные права которых нарушены. Однако и
следователь, если отказывает в удовлетворении ходатайства, обязан вынести
постановление с указанием мотивов отказа. Отсюда для защиты следуют очень
важные выводы: . следователь обязан удовлетворить ходатайства, имеющие значение для дела; . следователь обязан мотивировать отказ в удовлетворении ходатайства защиты; . защитник вправе заявить отвод следователю если тот нарушил требования ст.131 УПК; . защитник вправе обжаловать отказ следователя в удовлетворении ходатайства прокурору (ст.218 УПК), а отказ прокурора – вышестоящему прокурору (ст.220 УПК РСФСР); . отказ следователя в удовлетворении ходатайства не лишает защитника возможности заявить его повторно, когда появятся новые данные, придающие ему большую убедительность. В соответствии со ст.219 УПК прокурор в течение тех суток по получении
жалобы обязан рассмотреть ее и уведомить заявителя о результатах
рассмотрения. В случае отказа прокурор обязан изложить мотивы, по которым
жалоба признана неосновательной. Обжалование действий и решений прокурора в
соответствии со ст.220 УПК возможно вышестоящему прокурору, данное
положение также признано неконституционным на основании Постановления
Конституционного суда РФ от 23 марта 1999г. Адвокатами и их подзащитными
часто используется право на обжалование в суд ареста или продления срока
содержания под стражей в порядке ст.220 прим.1 – 220 прим.2. Необходимо
иметь в виду, что Постановление Конституционного суда РФ от 3 мая 1995г. №4-
П положение статьи 220 прим.1 УПК РСФСР, ограничивающее круг лиц, имеющих
право на судебное обжалование постановления о применении к ним в качестве
меры пресечения заключения под стражу, только лицами, содержащимися под
стражей, а также положение статьи 220 прим.2 УПК о проверке законности и
обоснованности применения заключения под стражу судом только по месту
содержания лиц под стражей, признаны не соответствующими Конституции РФ. Перед обращением в суд в порядке ст.220 прим.1 УПК РСФСР защитник
должен помочь составить жалобу подзащитному или самостоятельно подготовить
такую жалобу, собрав необходимые документы (характеризующие личность
обвиняемого, его состояние здоровья, семейное положение). К числу следственных действий, в которых участие адвоката способно
оказать содействие в обеспечении законных прав и интересов подзащитного,
относится назначение и производство экспертизы. Развитие науки и техники
оказывают все более заметное влияние на все сферы жизни. Научные,
технические и другие специальные знания стали чаще применяться, в том числе
и в уголовном судопроизводстве. Адвокату следует изучить соответствующую
литературу[58] для того, чтобы уверенно ориентироваться в вопросах,
связанных с проведением экспертиз. Судебную экспертизу называют одной из форм использования научно-
технических достижений в уголовном процессе. Ее сущность состоит в том,
чтобы на основании представленных материалов, лиц, документов и т.п.
установить фактические данные, имеющие существенное значение для
правильного разрешения уголовного дела. По результатам исследования эксперт
составляет заключение – источник доказательств, имеющиеся в нем
фактические данные будут признаваться доказательствами. Наверное, далеко не каждый адвокат в своей практике обращает внимание
на важность и значимость экспертиз, но только до тех пор, пока сам не
столкнется с этой проблемой в суде. Адвокат, придя к выводу о необходимости проведения экспертизы,
ходатайствует о ее назначении. Обычно судебные экспертизы назначаются для
производства в экспертных учреждениях того региона, где проходит слушание
дела. Адвокат должен проверить, чтобы эксперт, участвующий в исследовании,
соответствовал всем необходимым требованиям ст.67 УПК, и должен быть
отведен, если: . ранее он участвовал в деле в качестве потерпевшего, свидетеля, следователя, обвинителя, судьи, защитника; . имеются иные обстоятельства, подтверждающие личную заинтересованность эксперта; . он ранее производил ревизию, материалы которой послужили основанием к возбуждению уголовного дела; . он участвовал в деле в качестве специалиста; . обнаружена некомпетентность эксперта. Как правило, в своем ходатайстве адвокат сначала указывает фабулу дела
и обстоятельства, в связи к которыми возникла необходимость в специальных
познаниях; в резолютивной части ходатайства указывается род или вид
экспертизы; формулируются вопросы для разрешения их экспертом и указывается
экспертное учреждение, которое по мнению адвоката, могло бы качественно
провести необходимую экспертизу. Адвокаты знают, что лицо, вызванное в судебное заседание в качестве
эксперта, обладает широкими полномочиями: участвует в исследовании
обстоятельств дела, относящихся к предмету экспертизы; имеет право задавать
вопросы подсудимому, свидетелям, но только об обстоятельства, имеющих
значение для составления заключения. Адвокат должен контролировать характер
задаваемых вопросов и в необходимых случаях ходатайствовать о снятии их
судом. Адвокат вправе заявить ходатайство о присутствии во время проведения
экспертизы. Думается, что данное следственное действие является очень важной частью
предварительного следствия и основной частью защитительной функции
адвоката. Так как на основе данных, полученных в ходе экспертизы могут
обнаруживаться какие-то доказательства, улики, которые могут сыграть
положительную роль в судьбе человека, которые нельзя просто обнаружить. 2.3. Участие адвоката в доказывании. Бесспорно, что доказывание составляет основное содержание уголовного
судопроизводства. Поэтому важное значение для понятия деятельности
защитника в процессе имеет вопрос о пределах его участия в доказывании.
Безусловно также, что защитник является субъектом доказывания в уголовном
процессе, потому что таковым, как правильно указывает В.М. Царев, «
является любой его участник, на которого законом возлагаются обязанности
или которому предоставляются права в процессе собирания, проверки и оценки
доказательств»[59]. Ограниченность же у защитника прав в доказывании не
означает их отсутствия и не лишает его возможности быть субъектом
доказывания.[60] Более того, думается, что если в деле имеются данные, доказывающие
невиновность или меньшую виновность обвиняемого, или данные, которые, по
мнению защитника, должны иметься или могут быть собраны и приобщены к
материалам дела, он обязан показать наличие этих данных, раскрыть их
доказательственное значение, оценить их с точки зрения доказывания
невиновности или меньшей виновности своего подзащитного, сделать все, чтобы
убедить органы, ответственные за расследование преступления, в их
необходимости для правильного разрешения уголовного дела. Это необходимо,
так как в подобных случаях, как правильно отмечают некоторые авторы, без
доказывания обстоятельств, свидетельствующих в пользу обвиняемого, зачастую
не может быть нормально реализована функция защиты.[61] Представляется, что данную обязанность защитника необходимо
рассматривать не как лежащее на нем бремя доказывания невиновности или
меньшей виновности обвиняемого, в случае ненадлежащего выполнения которой
со стороны адвоката, защите обвиняемого будет нанесен большой вред, а, во-
первых, как правовую ответственность адвоката, которую он будет нести в
соответствии с законодательством об адвокатуре в Российской Федерации, во-
вторых, как нравственную ответственность перед подзащитным, который доверил
ему защиту своих интересов. Обязанность защитника участвовать в доказывании, которая будет
подкреплена нормами процессуального закона, недопустима.[62] Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что важнейшее место
среди процессуальных прав защитника занимает его право представлять
доказательства. Адвокат в отличие от своего клиента не только вправе, но и
обязан активно участвовать в доказывании в уголовном процессе. Предметом
доказывания защитником по уголовному делу являются лишь обстоятельства,
опровергающие предъявленное обвинение или смягчающие ответственность
обвиняемого. В этих целях с момента допуска к участию в деле защитник
вправе предоставлять доказательства. По мнению Кавасардяна, суть, которая
вкладывается в понятие «представление доказательств», не способствует
осуществлению адвокатом защиты обвиняемого в полной мере. Фактически данное
право сводится с следующему: 1. защитник вправе представлять доказательства, полученные от своего подзащитного, его родственников и близких, а также от иных лиц; 2. защитник вправе представлять для приобщения к делу в качестве доказательств справки, характеристики и подобные материалы, которые он получил путем запроса через юридическую консультацию; 3. защитник может участвовать в доказательственном процессе в ходе участия в следственных действиях путем постановки вопросов допрашиваемым и привлечения внимания следователя к деталям, имеющим значение для защиты обвиняемого; 4. защитник участвует в доказательственной деятельности и путем заявления ходатайств о проведении определенных следственных действий.[63] Адвокат вправе запрашивать информацию и из научных учреждений. Защитник
имеет также право представить следователю документы и предметы, полученные
от обвиняемого и его близких. В отдельных делах существенное значение для защиты могут иметь
фотоснимки, план места происшествия или другого объекта. Защитник может
осмотреть это место и составить план, схему, произвести фотосъемку, если
такие действия не нарушают чьи-либо интересы. Фото- и коносъемку адвокат
может произвести сам или поручить это фото- кинолаборатории, которая
принимает заказы на выездные съемки.[64] Представляя имеющиеся материалы, защитник должен указать от кого
получил эти материалы, и в подтверждение каких обстоятельств они
необходимы.[65] Ходатайство о приобщении к делу дополнительных материалов не может
отклоняться под предлогом их недостоверности, так как в качестве
доказательств в процессе доказывания выступают «фактические данные»,
достоверность которых проверяется.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6
|