Хищения
Оглавление
Введение........................................................................................................... 3
1. Понятие хищения по УК РФ 1996 г............................................................. 4
2. Состав кражи по УК РФ 1996 г. (ч. 1 ст. 158).............................................. 7
1.1. Объективные признаки кражи............................................................... 7
1.1.1. Объект кражи.................................................................................. 7
1.1.2. Предмет кражи.............................................................................. 12
1.1.3. Объективная сторона кражи......................................................... 20
1.2. Субъективные признаки кражи........................................................... 29
1.2.1. Субъект кражи............................................................................... 29
1.2.2. Субъективная сторона кражи........................................................ 31
3. Некоторые аспекты криминологической
характеристики краж, совершаемых несовершеннолетними................................................................................... 39
Заключение..................................................................................................... 49
Список использованной литературы............................................................. 51
Согласно
статистических данных Управление Внутренних дел Томской области, среди всей
массы преступлений, совершенных на территории Российской Федерации в 2001 году,
удельный вес такого преступления, как кража, составляет 42,8%. В Томской
области данный показатель составляет 40,5%; в городе Томске — 42,7%, а на
территории Советского района города Томска кражи составляют 39,7%. Удельный вес
краж, среди всех преступлений, совершенных несовершеннолетними, составляет 64%
по России и 67% — по Томской области.
Исходя из этого можно
сделать вывод о том, что кража является самым распространенным преступлением в
Российской Федерации.
В связи с этим,
интересно было изучить сущность данного преступления, опасность, которую оно
представляет для общества, а также распространенность его среди
несовершеннолетних. В частности, задачей настоящей дипломной работы является
анализ состава кражи, как одной из форм хищения, которая наиболее доступна для
несовершеннолетних, а потому и наиболее опасна для общества, а также
рассмотрение некоторых криминологических аспектов совершения этого
преступления.
Для решения данной
задачи необходимо было проанализировать юридическую литературу о краже, а также
опубликованные данные по практическому применению законодательства в борьбе с
этим преступлением и, затем, эти данные сопоставить с практическими данными из
материалов конкретных судебных дел.
В настоящей дипломной
работе данные брались из материалов судебных дел, рассмотренных народным судом
Советского района города Томска за вторую половину 2000 года и 2001 год.
Подробно был проведен
анализ данных по кражам, совершенным несовершеннолетними, так как вопрос о их
перевоспитании является наиболее актуальным в настоящее время. В случае
своевременного применения к оступившемуся подростку справедливого наказания,
либо необходимых воспитательных мер, еще существует реальная возможность
вернуть человека обществу.
Хищения, в какой бы форме они не проявились,
представляют собой относительно однородную группу посягательств на отношения
собственности. Каждому из них свойственны определенные общие признаки, одинаковые
объективные и субъективные элементы.
Общее понятие хищения — это своеобразный
ориентир, позволяющий правильно разрешать частные вопросы, возникающие при
квалификации деяний, дающий возможность познать индивидуально-определенные
признаки совершенного преступления и сверить их соответствие требованиям закона.[1]
Правильное определение понятия «хищение»
позволяет наиболее полно уяснить сущность этого общественно опасного деяния,
точно его квалифицировать, а также отграничить хищение от других посягательств.
Термин «хищение» для характеристики
соответствующих преступлений употребляется уже в первых законах Советской
власти. Но в течение многих лет, несмотря на распространенность хищений,
определение их общего понятия отсутствовало. В законе содержался исчерпывающий
перечень форм этого преступления, выделенных в самостоятельные составы преступлений,
с точным описанием непосредственно в законе признаков каждого из них. А в
теории уголовного права с некоторыми модификациями воспроизводилось толкование
Пленума Верховного Суда СССР от 11 июля 1972 года, согласно которому хищение
«заключается в незаконном безвозмездном обращении государственного или
общественного имущества в свою собственность или собственность других лиц».[2]
До принятия Федерального закона от 1 июля 1994
года в теории уголовного права предпринималось множество попыток дать хищению
научное определение, но ни одно из этих определений не получило всеобщего признания.
Законодательное определение хищения впервые было сформулировано в абзаце первом
примечания к ст. 144 УК 1960 г. в редакции Федерального закона от 1 июля 1994
г.[3] и
сохранилось в примечании 1 к ст. 158 УК РФ 1996 г. Согласно данному
определению под «хищением» понимаются совершенное с корыстной целью
противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в
пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному
владельцу этого имущества.
Важным условием правильного и точного
применения закона, верной правовой оценки деяния, а в результате и
индивидуализации ответственности и наказания виновного, является правильное
установление формы хищения в каждом конкретном случае.
Под формой хищения следует понимать способы и
приемы, которые применяет виновный, противоправно и безвозмездно изымающий
имущество из владения собственника или иного законного владельца, с целью обращения
похищенного в свою пользу или третьих лиц.
Через формы удается объективно учесть характер
и степень общественной опасности как содеянного, так и личности виновного.
Хищение может быть совершено путем: кражи, мошенничества, злоупотребления служебным
положением, растраты, присвоения, путем грабежа и разбоя.
Установление вида хищения позволяет учесть
степень общественной опасности преступления в зависимости от размера
причиненного (могущего быть причиненным) имущественного ущерба.
Существует четыре самостоятельных вида
хищения: мелкое хищение; в значительном размере; крупное и особо крупное. Форма
и вид хищения существуют только вместе, но в виду того, что мелкое хищение
выделено в самостоятельный состав, за основу образования состава взят размер
похищенного и ему подчинены формы хищения, за исключением грабежа и разбоя
ввиду их высокой общественной опасности.
Различные виды хищения должны обладать
определенными общими для них признаками:[4] во-первых, похищенное имущество должно находиться во владении
собственника или иного законного владельца; во-вторых, действия при хищении
должны носить противоправный характер, то есть запрещенный уголовным законом;
в-третьих, действия при хищении складываются из изъятия имущества из владения
собственника и фактического завладения им виновного; в-четвертых,
противозаконное изъятие и завладение имуществом носят безвозмездный для
собственника характер; в-пятых, результатом изъятия и завладения должно быть
уменьшение имущественной массы собственника, то есть причинение положительного материального
ущерба, без учета упущенной выгоды; в-шестых, целью хищения является присвоение
похищенного имущества, то есть внесение его похитителем в свою имущественную
массу для последующего использования, эксплуатации в свих интересах, либо
передаче такого имущества другим лицам, но с корыстной выгодой.
Все сказанное выше касается всех форм хищения.
Однако каждая форма хищения дополнительно имеет свои характерные признаки.
В настоящей работе мы подробно рассмотрим
характерные признаки кражи.
Объектом преступления, в широком смысле,
является то, на что посягает лицо, совершающее преступное деяние и чему
причиняется или может быть причинен вред в результате преступления. Не являются
объектом сами по себе уголовно-правовые нормы. В результате краж вред
причиняется не имуществу в прямом смысле этого слова. Как правило, само
имущество в результате кражи не только не страдает, но в некоторых случаях
может получить определенные улучшения. Таким образом, объектом данного преступления
являются общественные отношения, которые складываются между людьми по поводу
этого имущества.
Важнейшими экономическими материальными
отношениями, имеющими исключительное значение в жизнедеятельности граждан,
общества и государства, являются отношения собственности.
Собственность, во всех ее формах, выражает
распределенность материальных благ и представляет собой состояние
присвоенности, принадлежности средств производства и продуктов труда.
Содержанием собственности как социального
явления и экономической категории являются фактические общественные отношения
владения, пользования и распоряжения материальными благами, присвоенными и принадлежащими
собственнику. Будучи урегулированы нормами права, эти фактические экономические
отношения приобретают правовую форму и юридически опосредуются как правомочия
собственника или иного законного владельца. Следовательно, антисоциальная
направленность преступлений против собственности состоит в том, что
непосредственно нарушая состояние присвоенности, принадлежности материальных
благ, тем самым посягают на саму возможность осуществлять экономические акты
владения, пользования и распоряжения товарно-материальными ценностями.[5]
Под владением следует понимать фактическое
обладание или держание вещи. Владение обычно является предпосылкой
осуществления остальных правомочий собственника.
Под правомочием пользования следует понимать
удовлетворение потребностей посредством воздействия на вещь, не связанного с уничтожением
ее субстанции, извлечение из вещи ее полезных свойств.
Правомочия распоряжения вещью — это право
определять правовую судьбу вещи. Это гражданско-правовое правомочие, связанное
с вещью, используемой в экономическом обороте.[6]
Гражданский кодекс РФ в ст. 213, 214 и 215
выделяет следующие формы собственности и, следовательно, право на нее: 1)
Собственность граждан и юридических лиц; 2) Государственную собственность
(Федеральную собственность и собственность субъектов РФ); 3) Муниципальную
собственность, то есть имущество, принадлежащее на праве собственности
городским и сельским поселениям, а также другим муниципальным образованиям.
Согласно прямому указанию ч. 2 ст. 8
Конституции РФ, «В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом
частная, государственная, муниципальная и иные виды собственности». Из этого
следует, что все формы собственности, с точки зрения их юридической защиты,
являются равноценными и подлежат одинаковой охране нормами уголовного законодательства.
Таким образом, в настоящее время, применение конкретной статьи уголовного
кодекса, установление квалифицирующих признаков состава преступления, а также
назначение наказания за юридически однородные деяния, не ставятся в зависимость
от формы собственности.
Каждое конкретное деяние посягает не только на
отдельное общественное отношение (непосредственный объект), но и на
определенную группу однородных общественных отношений, в которую входит это
отдельное отношение (родовой объект), а также на всю совокупность общественных
отношений, охраняемых уголовным законодательством (общий объект).
Деление объекта на общий, родовой и
непосредственный — имеет важное значение. Общий объект позволяет судить о
характере в целом всех общественно опасных деяний, ответственность за которые
предусмотрена уголовным законом; родовой объект — отражает специфику
определенной группы посягательств, давая возможность правильно
систематизировать преступления, что имеет большое значение для кодификации;
непосредственный объект раскрывает характер конкретного деяния, создавая
предпосылки для правильной его квалификации.[7]
Общим объектом преступления признается
совокупность благ, охраняемых уголовным законом от преступных посягательств.
Родовой объект — это часть общего объекта. Он
представляет собой группу однородных благ, общественных отношений, на которые
посягает однородная группа преступлений.[8]
Родовым объектом преступлений против
собственности являются отношения собственности, включающие права собственника
по владению, пользованию и распоряжению своим имуществом. Эти же права в силу
ч. 5 ст. 30 Закона «О собственности в РСФСР» служат объектом преступления и в
том случае, когда деяние совершается в отношении имущества не собственника, а
лица, владеющего имуществом на праве полного хозяйственного ведения, оперативного
управления, пожизненно наследуемого владения, либо по иному основанию,
предусмотренному законом или договором.[9]
Под собственностью, как объектом, в уголовном
праве понимается не совокупность вещей, а общественные отношения между людьми
по поводу производства и распределения материальных благ. Сущность кражи
состоит в посягательстве на данные общественные отношения. Виновник посягает не
просто на имущественные интересы отдельных собственников, а прежде всего, на
экономические и связанные с ними социальные устои общества по производству и
распределению материальных благ.
В условиях государства отношения собственности
урегулированы нормами права. Поэтому, посягая на отношения собственности,
виновный одновременно нарушает и права собственности как юридическое выражение
социально-экономических отношений.
Необходимым элементом отношений собственности
является имущество, как материальное выражение наличия данных отношений. Социальный
механизм нарушения отношений собственности состоит в том, что, изымая имущество
и завладевая им, виновный тем самым нарушает нормальное течение этих отношений.
Преступник устраняет имущество как необходимый элемент из отношений
собственности, после чего исчезают и сами отношения между субъектами по поводу
этого имущества.[10]
Подводя итог вышесказанному, можно сделать
вывод о том, что общественные отношения, складывающиеся и существующие в
процессе производства и распределения материальных благ, а также осуществление
собственником полномочий по владению, пользованию и распоряжению своим
имуществом, и составляет родовой объект кражи.
В Советской уголовно-правовой науке по
проблеме родового объекта преступлений против собственности высказывались
различные суждения. Например, Б.С. Никифоров считал, что «объектом кражи
является обеспеченная законом возможность в установленных пределах использовать
имущество по своему усмотрению, возможность обращаться с ним «как со своим», в
частности владеть, пользоваться и распоряжаться им».[11]
Таким образом, родовым объектом кражи
признавалось право собственности, как право субъективное, то есть юридическое
выражение возможности лицу вести себя определенным образом. Другие авторы
относили к родовому объекту как имущество — в смысле вещи, так и права на это
имущество.
В настоящее время данные разногласия утратили
свою актуальность ввиду того, что уголовный кодекс РФ 1996 г. установил новые
формы собственности с равным правом на их защиту без дифференциации ответственности
за хищение различных форм собственности.
Непосредственный объект представляет собой конкретную
форму собственности: собственность граждан и юридических лиц; государственная и
муниципальная, собственность общественных объединений или иная.
Каждый из видов объекта обладает свойствами
целого — общего объекта преступления, лежит в одной плоскости общественных
отношений. непосредственный объект не может находиться в противоречии с общим
объектом, а, наоборот, служит его выражением.[12]
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6
|