Понятие преступления и виды преступлений
Институт международного права и экономики
имени А.А. Грибоедова
Юридический факультет
Заочная
2 курс, 2 группа
Контрольная работа студента
Коровина Дмитрия Андреевича
По дисциплине «УГОЛОВНОЕ ПРАВО»
Тема 2. Понятие преступления и виды
преступлений.
Проверил:
_______________________
Москва. 2005 г.
План.
1. Понятие преступления по
уголовному праву. Социальная природа преступления………………………..…………………..3
2. Общественная опасность как
основополагающий признак преступления и дифференцирующий критерий классификации
преступлений…………………….......................7
3. Противоправность, виновность
и наказуемость как характерологические признаки преступления…………….......9
4. Классификация преступлений в
действующем уголовном законодательстве. Правовое значение классификации
преступлений……………………………………………………..18
Список
литературы………………………………………………….25
1.
Понятие
преступления по уголовному праву. Социальная природа преступления
Проблема
уголовного наказания является одной из наиболее сложных и многогранных в
уголовно-правовой науке. Её значение определяется тем, что уголовное право
реализует себя, прежде всего, угрозой и применением наказания. Уголовная
наказуемость является обязательным признаком понятия преступления. Наказание –
это реакция государства на совершенное преступление. Если общественно опасное
деяние не влечёт за собой наказания, оно не может считаться преступлением.
Несмотря
на это, в уголовно-правовой науке существуют разные концепции относительно
взаимосвязи преступления и наказания.
Большинство
правоведов считают, что преступление предшествовало наказанию, поэтому система
наказания является системой мер борьбы с преступностью. Не может существовать
понятие преступление без наказания и наоборот. Это подтверждает вся история
развития преступления и наказания в отечественном уголовном законодательстве.
Существует и другая точка зрения. Сторонники её (А.Ф. Кистяковский) утверждает,
что наказанию принадлежит первенствующее место в уголовном праве, т.к. в нём
выражается идея уголовного права. Они считают, что институт наказания появился
в общественной жизни и общественном сознании раньше, чем понятие преступления.
Такая позиция разделяется немногочисленным количеством учёных. В связи с
пониманием наказания, обращаясь к истории, можно условно выделить два периода:
1)
от
Русской Правды до конца XVIII в, когда наказания являлось,
по сути, физическим мучением;
2)
с конца XVIII в.: в это время происходит
кодификация законодательства, наказание выражается в различных формах лишения
свободы и иных мер, в основном, имущественного характера.
Т.о. наказание (по действующему
уголовному кодексу) есть мера государственного принуждения, которая назначается
по приговору суда лицу, признанному виновному в совершении преступления, и
заключается в предусмотренных уголовным законом лишении или ограничении прав и
свобод этого лица (ч.1 ст.43 УК РФ).
Наказание
выражает отрицательную оценку преступника и его деяния со стороны государства и
общества.
Наказание
является мерой государственного принуждения и состоит в предусмотрённом
уголовном законом лишении или ограничении прав и свобод осуждённого (ст. 29
Всеобщей декларации прав человека). Наказание применяется к лицу, признанному в
установленном законом порядке виновным в совершении преступления (ч. 1, ст. 49
Конституции РФ).
Наказание
назначается от имени государства и только по приговору суда (ч. 1 ст. 118
Конституции РФ). Наказание является одновременно и формой государственного
принуждения, и карой за содеянное, и как средство исправления осуждённого, и
как средство предупреждения совершения новых преступлений. Основные признаки
наказания:
- наказание носит строго личный
характер и направлено всегда против личности преступника;
- наказание имеет объектами
воздействия наиболее значимые для блага (жизнь, свобода личности, имущество);
- наказание по своей тяжести
пропорционально тяжести содеянного;
- наказание состоит в лишении
или физическом ограничении прав и свобод виновного лица;
- наказание применяется на
основании принципа справедливости, т.е. соответствия наказания тяжести
преступления, обстоятельствами дела и личности виновного;
- применение наказания носит
характер воспитательного воздействия;
- наказание назначается на
основе принципа экономии использования карательных средств при наказании
преступников;
- основанием применения
наказания является совершённое преступление;
- наказание влечёт за собой
судимость;
- наказание выражает
отрицательную оценку совершённому преступления и лица, его совершившего;
- наказание назначается по
приговору суда и от имени государства;
- оно применяется на основе
уголовного закона к лицу, признанному виновным в совершении преступления.
В случае совершения преступления наказание выступает конечным
звеном уголовно-правового механизма защиты интересов личности, общества и
государства от преступных посягательств (преступник – преступление – уголовная
ответственность). Наказание призвано устанавливать торжество законности и
справедливости в обществе, при соблюдении принципа неотвратимости оно выступает
как серьезное средство профилактики преступления.
Для
осуществления стоящих перед уголовным законодательством задач охраны личности,
прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и
безопасности, окружающей среды, конституционного строя Российской Федерации,
мира и безопасности человечества от преступных посягательств, а также
предупреждения преступлений, Уголовный кодекс РФ определяет, какие опасные для
личности, общества и государства деяния признаются преступлениями. В части
первой ст.14 УК РФ, озаглавленной “Понятие преступления” дано его определение:
1.
Преступлением
признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное
настоящим Кодексом под угрозой наказания.
2.
Не
является преступлением действие (бездействие), хотя формально и содержащее
признаки какого-либо деяния, предусмотренного настоящим кодексом, но в силу
малозначительности не представляющее общественной опасности.[1]
Т.о. можно
сделать следующий вывод, что под наказанием по российскому уголовному праву
следует понимать особую меру государственного принуждения, включающую в себя
как карательные элементы, так и воспитательные, назначаемую судом лицу,
виновному в совершении преступления и влекущую судимость. Наказание выражает от
имени государства и общества отрицательную правовую, социальную и моральную
оценку преступного деяния и преступника.
2. Общественная
опасность как основополагающий признак преступления и дифференцирующий критерий
классификации преступлений
Преступление как правовое явление характеризуется
определенными признаками, представляющими существенные стороны данного явления.
Признаками преступления в соответствии со ст. 14 Уголовного кодекса РФ являются
общественная опасность, уголовная противоправность, виновность и наказуемость.
1)Общественная
опасность
Общественная
опасность – качественный признак преступления. Данный признак выражает
материальную сущность преступления и объясняет, почему, то или иное деяние
признается преступлением. Общественная опасность преступления представляет
собой объективное свойство преступления и заключается в том, что им
причиняется, либо создается угроза причинения существенного вреда объектам
уголовно-правовой охраны. При этом вред может быть физический, имущественный
или моральный.[2]
Можно выделить
два аспекта общественной опасности: социально-философский и юридический. Первый
характеризует исходное и фундаментальное основание для построения понятия
преступления вообще. Оно связано с изначальной оценкой обществом его
материальных, социальных, духовных, религиозных и других общих ценностей. В
юридическом же аспекте общественная опасность характеризует преступление, когда
социально-философское представление об опасности конкретного деяния отражено в
законе, т.е. в составе конкретного преступления, а ее квинтэссенция заключена в
формулировках объективной стороны состава преступления.
Сущность
общественной опасности определяется через реальный ущерб, причиненный
преступлением, или наличие реальной опасности его наступления. Характер этого
ущерба напрямую влияет на степень опасности, поэтому в демократическом обществе
не могут быть общественно опасными помыслы, настроения, образ мыслей, и т. п. В
основе понятия общественной опасности лежит совокупность элементов,
свойственных, прежде всего объективной стороне преступного деяния. Для
юридической же характеристики степени и характера общественной опасности нужно
учитывать и субъективные моменты личности преступника, его вину и т. п.
Общественная
опасность является объективным свойством преступления. Она причиняет вред
общественным отношениям независимо от сознания и воли законодателя, потому что
по своей внутренней сущности противоречит нормальным условиям существования
общества. Задача же законодателя состоит в том, чтобы правильно оценить условия
жизни общества на данном этапе и принять решение об отнесении деяния к числу
преступлений[3].
3.
Противоправность, виновность и наказуемость как характерологические признаки
преступления
Уголовная
противоправность
Под
противоправностью в теории уголовного права принято понимать запрещенность
преступления соответствующей уголовно - правововой нормой под угрозой
применения к виновному наказания. Уголовная противоправность, с одной стороны,
означает, что признаки преступного деяния описаны в диспозиции
уголовно-правовой нормы, т. е. преступно только то, что запрещено уголовным
законом. Это свойство непосредственным образом связано с другими признаками
преступления - общественной опасностью и виновностью, поскольку только то, что
составляет опасность для общества и совершено виновно, запрещено уголовным
законом. С другой стороны, составной частью уголовной противоправности является
угроза наказанием, так как установление запрета в уголовном законе означает и
установление наказания за его нарушение. Но речь идет, действительно, лишь об
угрозе наказанием, поскольку фактическая наказуемость деяния, не будучи
признаком преступления, не всегда реализуется. В российском уголовном праве,
как мы уже об этом говорили, существуют институты освобождения от уголовной
ответственности и наказания, в связи с чем не каждое преступление оказывается
реально “наказанным”[4].
В понимании
противоправности преступления в уголовном праве отразились две тенденции.
Первая тенденция
выразилась в отказе этого признака, что обусловило “правотворчество”
революционных трибуналов и беззаконие.
Так, УК РСФСР,
принятый в 1926 году, устанавливал, что преступлением может быть признано
любое общественное опасное деяние, даже не предусмотренное законом. И если было
совершено такое деяние, суд мог признать его преступлением и применить к
виновному по аналогии статью о наиболее сходном с ним преступлением. Теоретическое
обоснование этой деятельности трибуналов выражалось в общественной опасности
преступления в его классовом содержании. Признание общественной опасности
основным признаком преступления привело к отказу от противоправности, к
забвению принципа nullum crimen
sine lege[5].
Вторая
тенденция проявилась в признании признака противоправности и в соответствии его
составу, который, по существу предполагал реальное проявление принципа nullum crimen sine lege.
Казалось бы, эти
две тенденции несовместимы, так как одна ведет к отрицанию, а другая к
утверждению признака противоправности. И тем не менее такой подход к пониманию
понятия преступления сохраняется в уголовном законодательстве, в полной мере он
был отражен в ст. 14 УК РФ.
Противоправность
связана с общественной опасностью, но они не всегда совпадают, так как
социальная обстановка иногда меняется быстрее, чем уголовный закон. Поэтому
возникают ситуации, когда в реальной жизни появились новые опасные поступки, но
законодатель еще не предусмотрел ответственность за них, и наоборот – закон
опаздывает в отмене ответственности за деяния, которые перестают быть опасными.
Но в каждый данный момент преступлением признается только то, что прямо указано
в законе.
Виновность
Под виновностью в уголовном праве понимают психическое отношение лица к
совершаемому деянию в виде умысла и неосторожности
Начиная
с 40-х годов в учебной литературе почти общепризнанными признаками преступления
стала виновность. И, наконец, в Основах уголовного законодательства Союза ССР и
республик 1991 года этот признак получил законодательное закрепление. В ст. 14
УК сказано, что преступлением признается виновно совершенное
общественно опасное деяние, запрещенное УК под угрозой наказания. В истории
российского уголовного права в отличие, например от австрийского и немецкого
виновность не включали в число признаков преступления. Многие криминалисты
выступали против включения признака виновности в понятие преступления, так как
деяние, совершенное без умысла и неосторожности, не бывает уголовно
противоправным. Следовательно, признак виновности содержится в признаке
уголовной противоправности.
Указание в
определении понятия преступления на виновность, как его необходимый признак,
призвано лишний раз подтвердить, что вина субъекта является одним из главных и
абсолютно необходимым элементом любого преступления — от самого тяжкого до
самого незначительного. Ведь всякое право обращено только к людям, как к
разумным и мыслящим существам. Оно предполагает сознательное поведение,
выражающееся в форме умысла или неосторожности[6].Однако
виновность присуща как признак и другим правонарушениям, в частности,
административным проступкам и большинству гражданских правонарушений. В
философском смысле подлинная свобода воли представляет собой не простой
произвол, являющийся лишь видимостью свободы, но выбор, основанный на знании
дела, т. е. сознательно принятое решение о модели поведения в конкретной
ситуация, которую субъект предварительно изучил, взвесил все «за» и «против» и
принял решение действовать на основе реальной оценки всех основных и
сопутствующих обстоятельств. Все остальные действия можно назвать действиями
«вслепую». Нормальный человек, имеющий здоровую психику, всегда понимает, как и
зачем он совершает противоправные поступки, каковы могут быть последствия его
деятельности, и в этом состоит суть его вины. Но при этом всегда нужно иметь в
виду, что это возможно, только если человек вменяем.
Именно
вменяемость представляет собой необходимую предпосылку вины. Невменяемость или
отсутствие вины делает бессмысленным уголовную ответственность и наказание,
которые в таких условиях не могут иметь каких-либо целей, кроме нерациональной
мести. Наказание в подобных случаях не может выполнить задач общего и
специального предупреждения.
Страницы: 1, 2
|