Как видно из приговора, С. по ч. 1 ст. 161
УК РФ судом назначено наказание в виде лишения свободы, которое также является
основным. Кроме того, такого наказания, как обязательные работы, санкция
названного закона не содержит; из чего исходил суд при назначении осужденному
данного вида наказания, из приговора не видно, так как свое решение он не
мотивировал.
Доводы президиума областного суда (который
оставил без удовлетворения аналогичный протест прокурора) о том, что на С.
возложена обязанность выполнения бесплатных общественных работ
продолжительностью в два раза меньше минимальной продолжительности такого
наказания, как обязательные работы, в связи с чем они одним из видов наказания
не являются, не основаны на законе.
В то же время возложение на С. обязанности
по принятию мер к трудоустройству не противоречит требованиям закона[51].
Применительно к совокупности преступлений,
а вернее к назначению наказания по совокупности преступлений нужно отметить,
что общие правила относительно основных и дополнительных наказаний
распространяются и на назначение наказания по совокупности преступлений.
Нужно помнить, что нормы ст. 47 УК РФ
применимы только при назначении наказания за отдельно взятое преступление, а
при назначении наказания по совокупности дополнительное наказание может быть
назначено лишь в том случае, если оно было назначено за одно из преступлений. В
случае, если по одному из преступлений входящих в совокупность лицо будет
признано в последствии (после вынесения приговора) невиновным, а дополнительное
наказание было назначено именно за него, такое дополнительное наказание будет
исключено из окончательного совокупного наказания.
Важную роль при объединении наказаний
играет размер максимального предела. С внесением изменений в ст. 69 в 2003 году ситуация с максимальным
пределом поменялась. По ч. 2 (преступления небольшой и средней тяжести)
максимальный предел стал 7,5 лет (окончательное наказание не может превышать
более чем на половину максимальный срок или размер наказания предусмотренного
за наиболее тяжкое из совершенных преступлений. Преступления средней тяжести – до
5 лет лишения свободы (ст. 15 УК РФ)).
Необходимо
учесть правило ч. 4 ст. 56 УК РФ, в соответствии с которым в
случае частичного или полного сложения сроков лишения свободы при назначении
наказаний по совокупности преступлений максимальный срок лишения свободы не
может быть более двадцати пяти лет.
В целом, следует признать данные изменения
положительными, поскольку они соответствуют принципу индивидуализации
наказания.
Говоря о
максимальном пределе, следует отметить еще некоторые его виды. Это связанно с
уголовной ответственностью несовершеннолетних. Согласно ст. 88 Уголовного
кодекса Российской Федерации несовершеннолетнему не может быть назначено
наказание в виде лишения свободы: а) совершившим преступления в возрасте до 16
лет – более шести лет, б) этой же категории несовершеннолетних, совершивших
особо тяжкие преступления, а так же остальным несовершеннолетним – более десяти
лет. Кстати, для несовершеннолетних максимальный предел, для первой, из
указанных выше групп, снижен все тем же законом от 08. 12. 2003.
При
назначении наказания в виде штрафа несовершеннолетнему, его сумма не может
превышать пятидесяти тысяч рублей или дохода до шести месяцев.
При
назначении наказания в виде исправительных работ их срок не может превышать
одного года (ч. 4 ст. 88 УК РФ). Обязательные работы назначаются на срок до 160
часов. Арест может быть назначен сроком до четырех месяцев.
Нужно
указать, что для дополнительных наказаний максимальный предел устанавливается
п. 4 ст. 69 в размере предусмотренном Общей частью УК РФ для данного вида
наказаний.
Немалое
значения для практического определения максимальных размеров наказания по
совокупности преступлений имеют и разъяснения Пленума ВС РФ и судебная
практика. Поясним примерами.
Уголовный кодекс 1996 г. включает новую
норму, содержащую впервые правило обязательного смягчения наказания за всякое
неоконченное преступление. В частности, ч. 3 ст. 66 УК РФ определяет, что срок
или размер наказания за покушение на преступление не может превышать трех четвертей
максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного
соответствующей статьей Особенной части за оконченное преступление. В п. 9
Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 11 июня 1999 г. №
40 «О практике назначения судами уголовного наказания» специально обращается
внимание судей на необходимость выполнения этого правила. Изучение судебной
практики в части назначения наказания за неоконченную преступную деятельность
показывает, что суды в ряде случаев не выполняют эти требования.
Приволжским окружным военным судом Д. был
осужден по ч. 3 ст. 30 и п. «ж» ч. 2 ст. 105, п. «а» ч. 3 ст. 111, ст. 316 УК
РФ и по совокупности преступлений окончательное наказание ему определено путем
частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы в
воспитательной колонии сроком на 9 лет. Военная коллегия, рассмотрев данное
дело в кассационном порядке, в соответствии со ст. 66 УК РФ снизила назначенное
указанному осужденному по ч. 3 ст. 30 и п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ наказание до
7 лет лишения свободы в воспитательной колонии. При этом в определении
указывается, что в соответствии с требованием закона суду надлежало назначить
наказание несовершеннолетнему Д. по ч. 3 ст. 30 и п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ в
виде лишения свободы на срок не более 7 лет 6 месяцев (определение ВК №
3-058/01).[52]
В соответствии с положениями п. «и» ч. 1
ст. 61 УК РФ смягчающим наказание обстоятельством признается активное
способствование раскрытию преступления, изобличению других соучастников
преступления и розыску имущества, добытого в результате преступления.
В протоколе явки Ильюты с повинной, на
который суд сослался в приговоре как на достоверное доказательство, содержалась
информация, изобличающая организаторов и пособников убийства потерпевшего,
раскрывающая способ и мотивы преступления, уточняющая обстоятельства сокрытия
следов преступления, которой органы следствия на тот момент не обладали.
В ходе предварительного следствия Ильюта
принимал участие в следственном эксперименте, уточняя обстоятельства
совершенного преступления, изобличая других соучастников.
В ходе очных ставок Ильюта принимал участие
в следственном эксперименте, уточняя обстоятельства совершенного преступления,
изобличая других соучастников.
В ходе очных ставок Ильюта изобличал
соучастников в причастности к убийству.
По приговору суда Ильюта осужден по п. «в»
ч. 3 ст. 162 и п. п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. На основании ст. 69 УК РФ
окончательно по совокупности преступлений Ильюте назначено 16 лет лишения
свободы в исправительной колонии строгого режима.
Президиум Верховного Суда РФ, рассмотрев
надзорную жалобу осужденного Ильюты, изменил состоявшиеся судебные решения и
смягчил назначенное ему наказание, указав следующее.
По смыслу уголовного закона активное
способствование раскрытию преступления выражается в том, что виновный
предоставляет органам следствия информацию, до того им неизвестную (указывает
место нахождения орудий преступления, помогает в организации и проведении
следственных действий, представляет вещественные доказательства и т.д.).
Само по себе активное способствование
раскрытию преступления является достаточным для применения положений п. «и» ч.
1 ст. 61 УК РФ. Изобличение других соучастников преступления и помощь в розыске
имущества, добытого в результате преступления, являются формами способствования
виновного раскрытию преступления.
Установленные по делу данные
свидетельствовали об активном изобличении Ильютой других соучастников
преступления.
Суд же не отразил степень способствования
раскрытию преступления, ограничившись выражением «в определенной мере».
При таких обстоятельствах Президиум
признал, что имелось смягчающее наказание Ильюты обстоятельство - активное
способствование раскрытию преступления, предусмотренное п. «и» ч. 1 ст. 61 УК
РФ, которое следовало учесть при назначении наказания.
С учетом этого обстоятельства, а также
престарелого возраста осужденного Ильюты (70 лет), состояния его здоровья
(инвалидность I группы), положительных характеристик, отсутствия по делу
отягчающих наказание обстоятельств наказание ему смягчено.[53]
Начиная
работу над этим вопросом я был уверен, что у судов не возникает особых проблем
с применением этой нормы. Однако выяснилась совсем иная ситуация.
Практическое
применение данной нормы выявило следующие варианты ее действия:
а) если по первому приговору лицо осуждено
к условному наказанию, а по второму приговору – за преступление, совершенное до
вынесения первого приговора, к реальной мере наказания, то в этом случае
наказания по каждому из приговоров должны исполняться самостоятельно, поскольку
судом не должно допускаться ухудшение положения виновного в связи с тем, что за
ранее совершенное преступление он осуждается позднее;[54]
Правда и здесь возникают проблемы. Так в
Обзоре практики Красноярского краевого Суда еще в 2002 году указывалось что «Продолжаются
нарушения закона о назначении наказания по совокупности преступлений по
правилам, предусмотренным ч. 5 ст. 69 УК РФ, в соответствии с которыми сложение
не допускается, если в отношении условно осужденного лица будет установлено,
что оно виновно еще и в другом преступлении, совершенном до вынесения приговора
по первому делу. В таких случаях приговоры по первому и второму делу
исполняются самостоятельно».[55]
Несмотря на приведенное выше указание
Краевого Суда такие ошибки все равно имеют место быть. Уже в 2003 году Краевой
Суд изменял приговоры по этим же основаниям. Например, Уярский районный Суд по
делу С. осужденного приговором от 28 августа 2003 года по ч.1 ст. 105 УК РФ на
8 лет лишения свободы, на основании ч. 5 ст. 69 УК РФ присоединил наказание по
приговору от 27 января 2003 года назначенное условно. В кассационном порядке
приговор изменен. Оба приговора постановлено исполнять самостоятельно.[56]
б) лицо осуждено по первому приговору, а
затем по второму приговору, и наказание назначено по совокупности приговоров.
После вынесения второго приговора выясняется, что осужденный виновен еще в
одном преступлении, совершенном до вынесения второго приговора, но после
постановления первого приговора. В этом случае правила ч. 5 статьи 69 УК
применяются только при сложении наказаний за преступления, совершенные по
второму и третьему приговорам, а затем следует назначить окончательное
наказание по совокупности приговоров.
в) если будет установлено, что осужденный
виновен в преступлениях, одни из которых совершены до, а другие – после
вынесения первого приговора, то последовательность назначения наказания по
второму приговору должна быть следующей:
- сначала назначается наказание по правилам
ч. 2 или 3 комментируемой статьи за преступления, совершенные до вынесения
первого приговора;
- затем в соответствии с ч. 5
комментируемой статьи назначается наказание по совокупности преступлений по
первому приговору и за преступления, совершенные до вынесения первого
приговора;
- затем назначается наказание по
совокупности преступлений, совершенных после вынесения первого приговора, по
правилам ч. 2 или 3 комментируемой статьи;
- затем назначается окончательное наказание
по совокупности приговоров по правилам ст. 70 УК РФ.[57]
Хочется обратить внимание на тот факт, что
многие суды не до конца оценивают всю сложность процесса назначения наказания
по совокупности преступлений. Казалось бы, очевидный факт о необходимости самостоятельного исполнения
приговоров в случае если лицо было осуждено к лишению свободы с отбыванием
наказания условно вызывает затруднения. Причем даже после нескольких прямых
указаний на это вышестоящих судебных инстанций.
Необходимо определить, что законодатель
вкладывал в формулировку «по тем же правилам».
Данная формулировка существует еще с УК
РСФСР (ч. З ст. 40). Пленум Верховного Суда СССР в своих постановлениях так же
обращал на это внимание, прямо не использую формулировку «по тем же правилам»,
закреплял указанный в ст. 40 УК РСФСР порядок.[58]
В части 5 ст. 69 то же указывается на назначение наказания «по тем же правилам».
Основываясь на лексическом толковании можно
предположить следующее. При назначении наказания по ч. 5 ст. 69 нужно
действовать по правилам предусмотренным ст. 69. То есть, за первое преступление
назначить отдельное наказание, затем в соответствии с ч. 2 или З, в зависимости
от тяжести преступлений, определить совокупное наказание, не учитывая, что за
него лицо уже отбыло определенную часть. А затем уже зачесть отбытую часть
наказания и определить наказание к отбытию.
Не допустим вариант когда к наказанию
назначенному по второму приговору будет присоединяться не отбытая часть
первого. Определив окончательное наказание мы можем столкнуться с тем, что его
размер и размер фактически отбытой части в сумме превысят максимальный предел.
Подводя итог проделанной работе, хочется
отметить, что предположение о возможных проблемах подтвердилось. Это
недостаточно четкая регламентация института назначения наказания по
совокупности, причем большинство проблем вызвано отсутствием четкого
понятийного аппарата. Следующий проблемный момент заключается в постепенном
усложнении механизма назначения наказания. Нужно, так же, обратить внимание на
отсутствие бесспорной и общепринятой теоретической базы в вопросах квалификации
преступлений совершенных в совокупности, а так же в вопросах назначения
наказания. Большинство проблем в этой связи возникает из за противоречий
возникающих при реализации принципов уголовного права. Понятно, что какой-либо
принцип права не может реализовываться лишь в какой-то части, если есть
принцип, то он должен действовать. На данный момент существующий механизм имеет
несколько компромиссный характер. Реализуемые уголовно-правовые принципы в
некоторой части ограничивают действие друг друга. Очень ярко это иллюстрируется
при реализации принципа неотвратимости наказания и при применении способа
поглощения наказания.
Вопросы назначения справедливого наказания имеют
три стороны: наличие права наказать лицо совершившее преступление,
характеристика наказания как меры (качественная характеристика) и
характеристика наказания как процесса.[59]
Полноценный механизм назначения наказания должен обеспечивать реализацию
принципа справедливости в трех указанных аспектах. Но при применении способа
поглощения мы сталкиваемся с тем, что по отношению к потерпевшему это не
справедливо, так как качественная характеристика назначенного наказания будет
такая же как при совершении им одного преступления, в отношении другого лица.
В связи с выше сказанным представляется, что
способ поглощения одним наказанием другого должен быть исключен. Ему на смену
мог бы придти специальный способ сложения, где была бы предусмотрена
минимальная доля для каждого наказания.
Сейчас Уголовный кодекс фактически нивелировал (в
ряде случаев) ответственность за некоторые преступления входящие в
совокупность. Хотя у двух преступлений, даже если они небольшой тяжести
совокупная общественная опасность выше чем у одного. На мой взгляд, назначенное
наказание по совокупности преступлений должно всегда отражать это, в том числе,
если преступления входящие в совокупность имеют минимальную общественную
опасность.
Для решения выделенных выше проблем необходим
постоянный поиск при разработке теоретической базы. Но на практике многие
исследователи, которые изучали институт множественности ранее, пока не
отреагировали на внесенные изменения в УК РФ и их отношение к данным новеллам
не ясно.
Как я уже говорил, в своей работе, я оцениваю
внесенные в 2003 и в 2004 году изменения в ст. 17 и ст. 69 УК РФ положительно.
Но проблемы все еще существуют. Наличие выявленных в моей работе теоретических
противоречий, в конечном счете, и приводит правоприменителей к ошибкам.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
|