Оценивая сказанное, учтем, что при собирании, проверке
доказательств в ходе расследования нет, по УПК РФ, равенства прав
стороны обвинения "следователь, дознаватель" и стороны защиты
"подозреваемый, обвиняемый, защитник".
Возможность установления истины умаляется также следующим.
УПК РФ вообще отказался от института возвращения дела на
дополнительное расследование при его неполноте. И это при том, что в
процессуальных формах судебного разбирательства не могут быть восполнены
пробелы в собирании доказательств, если это связано с их поиском. УПК
Франции, озабоченный установлением истины в суде, установил:
"Председатель, если следствие представляется ему неполным или если по
окончании следствия были обнаружены новые обстоятельства, вправе распорядиться
о производстве любых следственных действий, которые он сочтет необходимым. Эти
действия производятся либо председателем, либо одним из асессоров или
следственным судьей" (ст.283) .
Оценивая указанное, следует учесть, что односторонность и
неполнота дознания, предварительного или судебного следствия не дают ныне
сторонам права (ст.369, 379 УПК РФ), в том числе потерпевшему, обжаловать
приговор в апелляционном или кассационном порядке по этому основанию.
Данная ситуация не может служить и основанием для отмены
приговора в кассационном порядке (ст.369, 379 УПК РФ), что противоречит задаче
установления истины.
Значение апелляционного, кассационного производства (которое
должно предотвращать исполнение обвинительного приговора, если доказанность
вины подсудимого, установление истины по делу более чем сомнительны) снижено
тем, что при названной проверке не действует ревизионное начало (ч.2 ст.369 УПК
РФ).
Нельзя не отметить также, что глава 40 УПК РФ,
предусматривающая особый порядок принятия судебного решения при согласии
обвиняемого с предъявленным ему обвинением, не может (в силу содержащихся в ней
правил) гарантировать установление истины и притом в ситуации, когда суд
признает подсудимого виновным. Установленная в главе 40 УПК РФ процедура -
отход от таких принципиальных решений, предусмотренных в УПК РФ и необходимых
для установления истины, как признание обвиняемым своей вины, - рядовое
доказательство; оно может быть положено в основу обвинительных выводов лишь при
подтверждении его виновности совокупностью имеющихся по уголовному делу
доказательств; данное доказательство требует проверки и оценки, как и все
другие доказательства (см. ст.17, ч.1 ст.77, ст.89, ч.1 ст.88 УПК РФ).
3. Проблема истины в уголовном процессе (как и многие другие
проблемы, имеющие принципиальное значение, и прежде всего, положение личности,
гражданина в уголовном судопроизводстве) связана с началом состязательности,
важность которой несомненна.
2.2. Состязательность уголовного процесса
В Конституции РФ установлено: "Судопроизводство
осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон" (ч.2
ст.123).
Предусмотрев названное принципиальное начало, Конституция РФ
не определила, не раскрыла его конкретное содержание. Это - задача отраслевого
законодательства, УПК РФ. Решаться она должна с учетом других конституционных
решений, относящихся к правосудию, а равно с учетом того, что трактовка
состязательности как в уголовно-процессуальной теории, так и в законодательстве,
практике различных государств не едина. Последнее ставило перед законодателем
задачу учесть эти различия, учесть исторический опыт уголовно-процессуального
законодательства России и определить, что есть состязательность.
Предваряя принятие Устава уголовного судопроизводства (УУС),
император Александр II повелел Соединенным департаментам Государственного
совета определить "основные начала" судебной реформы, включая и
уголовное судопроизводство. Основные положения "начала" были
утверждены Александром II. Они предопределили разработку УУС: его
направленность, понятие состязательности, всех конкретных положений этого акта.
Остается сожалеть, что этот исторический российский опыт законодательных работ
не был востребован. Депутатам Государственной Думы не была предоставлена
возможность до принятия УПК РФ (состоящего из 473 статей со множеством частей и
пунктов, отсылок) обсудить и принять компактный документ, которым могла бы быть
концепция УПК РФ (которая не тождественна концепции судебной реформы), что дало
бы возможность депутатам обстоятельно вникнуть в существо тех принципиальных
положений, которые программировали бы содержание УПК РФ, связывая ими
разработчиков проекта названного акта.
Отметим и следующее. Еще до того как данную проблему (понятие
состязательности) решил законодатель, Конституционный Суд РФ принял ряд
постановлений, в которых, при решении ряда конкретных уголовно-процессуальных
вопросов, исходил из своего представления о состязательности. Нельзя при этом
не отметить, что Конституционным Судом РФ не было реализовано право,
предоставленное ему ч.4 ст.3 Закона "О Конституционном Суде Российской
Федерации"; им не было дано толкование ч.3 ст.123 Конституции РФ. Таким
образом, позиция законодательной власти была предопределена (применительно к
началу состязательности) лишь теми конкретными решениями, которые содержатся в
постановлениях Конституционного Суда РФ. За этими пределами законодательная
власть была свободна в определении, в трактовке начала состязательности.
Известно, что проект УПК РФ, который стал федеральным
законом, отходит от того понятия состязательности, которого традиционно
придерживалось большинство ученых-процессуалистов до 1917 г., также принятого в
европейских странах (Франция, Германия и др.).
В России исторически сложился (и до недавнего времени
существовал) так называемый смешанный тип уголовного процесса, сближавший
уголовное судопроизводство России с уголовным судопроизводством европейских
стран. При таком построении процесса состязательность и равноправие сторон не
исключают активности суда (и прежде всего в доказывании). У Вл. Случевского
читаем: "Начало судебного состязания сторон, - рассуждали составители
уставов, - не исключает самодеятельности суда... и не обязывает его решать дело
только по тем данным, которые представлены сторонами, но требует единственно
того, чтобы по всем сведениям, относящимся к делу, сторонам была предоставлена
возможность судебного состязания. Задача уголовного суда - есть открытие в
каждом деле безусловной истины. В стремлении к этой цели, суд уголовный не
может принимать в уважение желания сторон, ни того, что сам подсудимый не хочет
оправдывать свою невиновность, ни того, что сам обвинитель потворствует
виновному...".
Состязательность - не самоцель. Она оправданна, нужна, важна
потому, что состязательность равноправных сторон, не обрекая при этом суд на
пассивность, - наиболее надежный правовой инструмент, обеспечивающий признание
гражданина виновным в совершении преступления, если это соответствует
действительности, обеспечивающий установление истины. Противоречит интересам
гражданина, публичным интересам наполнение начала состязательности таким
содержанием, такими конкретными, якобы вытекающими из состязательности
уголовно-процессуальными решениями, правилами, которые противоречат названному.
Существен тот факт, что УПК РФ не исключает участие суда в
доказывании (глава 37 (Судебное следствие)). При этом установлен порядок
участия суда в допросе подсудимого, потерпевшего, свидетелей, соответствующий
началу состязательности (ч.3 ст.375, ч.3 ст.278 УПК РФ). Вместе с тем, в
области доказывания в УПК РФ во имя состязательности предусмотрены и такие
правила, которые ставят суд в зависимое от сторон положение, что может
негативно повлиять на установление истины. Так, судья удовлетворяет ходатайство
сторон об исключении доказательства, если против него не возражает другая
сторона, даже не вникая в то, есть ли к этому основания, предусмотренные
законом (ч.5 ст.234); оглашение в судебном разбирательстве показаний
подсудимого, которые были даны им при производстве расследования, допустимо
лишь по ходатайству стороны (ст.276), а показаний свидетеля, потерпевшего - с
согласия стороны (ст.281). Не определено, вправе ли суд по своей инициативе
произвести в судебном следствии осмотр местности, помещения, следственный эксперимент,
предъявление для опознания, свидетельствование (ст.287-290).
Было отмечено, что применительно к состязательности участники
уголовного процесса разделены в УПК РФ на сторону обвинения и сторону защиты
(главы 6, 7). Если это так, то сторона обвинения (следователь, дознаватель) и
сторона защиты (обвиняемый, подозреваемый, защитник) должны пользоваться
равными правами в доказывании. Это прямо предписывает ч.3 ст.123 Конституции
РФ, но это не реализовано в УПК РФ.
Отходить от требований Конституции РФ нельзя. Это диктует,
как представляется, необходимость выбора: или отказаться от свойственного
смешанному типу уголовного процесса конструирования предварительного
расследования (существующего в России с 1864 г.), или признать, что органы
расследования не входят в число участников процесса на стороне обвинения.
Естественно, что ломка исторических традиций, отказ от
сложившегося в России с 1864 г. порядка предварительного расследования возможны
лишь при том условии, если такая необходимость будет доказательно подтверждена
преимуществами досудебного производства в уголовном процессе англо-саксонского
типа. Такая возможность весьма сомнительна. Нельзя также не учитывать
(заимствуя зарубежный опыт) те конкретные условия, которые существуют в России
и характерны для нее.
Получило достаточно широкое распространение мнение о том, что
если суд своими действиями, по своей инициативе будет содействовать
установлению обстоятельств дела в соответствии с действительностью, он
неизбежно будет выполнять или функцию обвинения, или функцию защиты, будет
раздваиваться. Так, утверждается, что (при неумении прокурора осуществлять свою
работу достаточно качественно, суд не должен приходить ему на помощь, так как
тем самым возлагает на себя функцию обвинения. Отсюда определенная пассивность
суда в исследовании доказательств как непременный атрибут состязательности в
уголовном процессе).
Хотелось бы получить ответ на вопрос: зачем нужен такой
(непременный атрибут состязательности), если он содействует тому, что
преступник не будет изобличен, а интересы пострадавшего не будут защищены? Не
следует забывать, что ст.6 УПК РФ, определяя назначение уголовного
судопроизводства, усматривает его и в защите потерпевшего... Утверждается
далее, что если при бездеятельности прокурора, суд своими действиями
способствует объективному (!) исследованию обстоятельств дела, тем самым
"он приходит на помощь" прокурору. Таким образом, исключается сама
мысль о том, что, содействуя своими действиями установлению истины, суд не
приходит на помощь прокурору, в другом же случае - защитнику, подсудимому
(осуществляя то функцию уголовного преследования, то функцию защиты): он
приходит на помощь истине, действуя (в соответствии со ст.118 Конституции РФ)
как орган правосудия.
Сказанное свидетельствует о необходимости определить в УПК РФ
не только функцию обвинения (уголовного преследования) и функцию защиты, что
сделано. В УПК РФ необходимо определить, какова функция суда, конкретно при
этом ее раскрыв. Статья 8 УПК (Осуществление правосудия только судом) эти задачи
не решает.
Представляется, что УПК РФ нуждается в изменениях для того,
чтобы установленный им порядок уголовного судопроизводства надежно служил
установлению истины (соблюдая при этом баланс интересов личных и публичных),
что не исключает необходимости состязательности и равноправия сторон.
2.3. Принцип
состязательности в уголовном процессе: значение и пределы действия
В УПК РФ возобладал принцип "чистой"
состязательности. Исключен существовавший ранее принцип всесторонности, полноты
и объективности исследования обстоятельств дела (ст. 20 УПК РСФСР). Следователь
(дознаватель) осуществляет лишь уголовное преследование. Суд не вправе по
собственной инициативе совершать какие-либо исследовательские действия - даже в
рамках предъявленного обвинения (исключение сделано лишь для судебной
экспертизы - ст. 283 УПК РФ). И вообще суд не обязан предпринимать каких-либо
мер к установлению истины по делу, он лишь "создает необходимые условия
для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления
предоставленных им прав" (ч. 3 ст. 15 УПК).[6]
Хорошо ли это? Всякий принцип должен максимально содействовать
достижению конечных целей уголовного процесса, именно для этого он и
существует. Таких целей ровно три (можно, конечно, насчитать и больше, но это
будет дробление указанных трех).
Первая цель - установление истины по делу и принятие на этой
основе правильного и справедливого решения. Это именно первая и основная цель
уголовного процесса. Если истина не достигнута, то ни о какой справедливости
или иной пользе не может быть и речи. Виновный уйдет от ответственности,
причиненный вред не будет возмещен либо, что еще хуже, будет привлечен к
ответственности невиновный. Как бы мы такой результат ни назвали - формальной
истиной, юридической или какой-то иной, это ровным счетом ничего не изменит.
Знание останется неполным (в лучшем случае) или ошибочным (в худшем). Поэтому
все это игра в слова, иллюзия, самообман.
Вторая цель - соблюдение прав личности при осуществлении
судопроизводства.
Восстановление нарушенного права, назначение справедливого
наказания - все это охватывается первой целью, выполняется автоматически при ее
достижении. Тем не менее вторая цель - самостоятельная задача уголовного
процесса. Истина должна быть достигнута не любой ценой, а лишь соразмерными
средствами, не ущемляющими без необходимости права личности (хотя полностью
избежать принуждения невозможно, в том числе и к лицам, заведомо не причастным
к преступлению, например к свидетелям).
И третья цель - воспитательно-предупредительное значение
уголовного процесса (общая и частная превенция).
Указанные цели не являются абсолютными и неизменными, они
менялись в различные исторические эпохи и могут различаться в разных странах. В
средневековом процессе, например (особенно в инквизиционном), фактически
отсутствовала вторая цель и превалировала третья (точнее, крайняя ее форма -
устрашение). С изменением целей менялись и принципы уголовного процесса, порой
на прямо противоположные (так было, например, с презумпцией невиновности).
Насколько же способствует закрепленная в УПК РФ форма
состязательности достижению указанных целей уголовного процесса?
Содействует ли она установлению истины? Ни в малейшей мере.
Суд не вправе ступить ни шагу для пополнения совокупности доказательств без
соизволения на то сторон (за исключением, как было сказано, назначения
экспертизы). Таким образом, он не может восполнить даже явные и легко
устранимые пробелы. (Конечно, на практике в таких случаях найдутся лазейки
вроде неофициальных разговоров в перерыве с прокурором, но это именно лазейки,
а не правовое решение вопроса.)
Помогает ли такая состязательность защите прав и интересов
сторон?
Тоже нет. Опять же простой пример. Осужденный вследствие
юридической неосведомленности не смог квалифицированно составить кассационную
жалобу, не указав в ней ряд обстоятельств, свидетельствующих в его пользу. Суд
кассационной инстанции не может выйти за пределы этой жалобы и принять решение
в пользу осужденного даже при наличии для этого явных оснований.
И еще одно обстоятельство. Принципы уголовного процесса не
должны противоречить не только его целям, но и другим принципам. В случаях же,
когда такое противоречие имеется, закон устанавливает соответствующие
ограничения в действии этого принципа. Так, существуют многочисленные изъятия
из принципа гласности, вызванные действием других, более важных принципов
(неприкосновенность личной жизни, личная безопасность и т.п.). Принцип
состязательности в существующей ныне форме тоже если и прямо не противоречит,
то, во всяком случае, слабо согласуется с некоторыми принципами, прежде всего с
принципом оценки доказательств и принятия решений по внутреннему убеждению
судьи и даже с принципом осуществления правосудия только судом. Действительно,
что это за орган правосудия, по рукам и ногам связанный волеизъявлением сторон,
нередко вынужденный принимать решения на основе заведомо недоброкачественного
материала? Где его самостоятельность и независимость? Может ли функция
правосудия быть сведена к определению сильнейшего в состязании и присуждению
приза победителю, как это имеет место в спортивном судействе?
Изложенное вынуждает поставить общий сакраментальный вопрос:
а нужна ли такая состязательность в уголовном процессе? Что от нее больше -
пользы или вреда? И как и почему она появилась?
Начну с последнего. Основная причина - психологическая,
осознанное или подсознательное стремление разрушить все старое и заменить
чем-то другим, прямо противоположным. И отсюда явный перекос даже по сравнению
с другими странами, в том числе США, на которые явно или неявно ориентировались
разработчики УПК. В качестве грустного курьеза можно привести такой факт. Даже
в гражданском и арбитражном процессах, где в отличие от уголовного превалирует
не публичное, а частное начало, суд может по собственной инициативе выйти за
рамки представленной сторонами совокупности доказательств и обязать их
представить дополнительные, а в случае необходимости оказать им в этом помощь
(ст. 57 ГПК РФ, ст. 66 АПК РФ). И только в уголовном процессе, где, казалось
бы, на первом месте должен быть публичный интерес, суд не может и пальцем
пошевелить, чтобы пополнить имеющуюся совокупность доказательств. Вот до чего
можно дойти в разрушительном азарте!
Заключение
Какую же функцию выполняет принцип состязательности в его
нынешней форме? Представляется, что мы имеем дело с интересным феноменом -
когда какой-то общественный институт начинает работать сам на себя.
Такие ситуации в обществе не редкость. Так, сейчас имеется
немало стран, где не армия существует для общества, а общество для армии.[7]
А уж примеров, касающихся формальных правил - тьма. И в
советский период, и после существовало немало правил, смысл которых давно забыт
или был неясен с самого начала и которые действовали только в силу своего существования.
Но форма не может быть самоцелью. Она нужна только для того, чтобы обслуживать
содержание (здесь Маркс был совершенно прав). Принцип состязательности тоже не
может иметь самодовлеющего значения. Это не тот принцип, на который нужно
молиться. Он не относится к числу незыблемых принципов - таких, как презумпция
невиновности, осуществление правосудия только судом. Он определяет, прежде
всего, технологию уголовного процесса и должен применяться только в тех
пределах, в которых не противоречит конечным целям уголовного процесса и
другим, более универсальным принципам. И сфера его применимости определяется
только целесообразностью.
Поэтому состязательность в уголовном процессе должна не
исключать, а предполагать активность суда в собирании доказательств и его
обязанность принимать все меры к установлении истины по делу (подчеркну еще раз
- в рамках предъявленного обвинения). Только в такой трактовке этот принцип
будет находиться в гармонии с другими принципами и с конечными целями
уголовного процесса.
Библиографический список литературы
1.
Конституция РФ, 1993 г.
2.
Уголовно-процессуальный
кодекс РФ (УПК РФ) от 18 декабря 2001 г. N 174-ФЗ (с изменениями от 29 мая, 24,
25 июля, 31 октября 2002 г., 30 июня, 4, 7 июля, 8 декабря 2003 г., 22 апреля,
29 июня, 2 декабря 2004 г.)
3.
Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской
Федерации (постатейный) (под общей ред. В.И.Радченко) - М.: Юстицинформ, 2004.
Комментарий к статье 225
4.
Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ (с изм. и доп. от
27 мая, 25 июня 1998 г., 9 февраля, 15, 18 марта, 9 июля 1999 г., 9, 20 марта,
19 июня, 7 августа, 17 ноября, 29 декабря 2001 г., 4, 14 марта, 7 мая, 25 июня,
24, 25 июля, 31 октября 2002 г., 11 марта, 8 апреля, 4, 7 июля, 8 декабря 2003
г., 21, 26 июля 2004 г.)
5.
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред.
Ю.И. Скуратова и В.М. Лебедева. М., 1996. С. V.
6.
Безлепкин
Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах: Учеб. пособие – 2-е изд. – М.: ТК
Велби, Изд-во Проспект, 2003;
7.
Бражник Ф.С. // Уголовное право. 2000. N 3. С. 6-10.
8.
Власова
Н.А. Уголовный процесс – М.: ИД «Юриспруденция», 2003;
9.
Жуйков В. М. Судебная защита прав граждан и юридических
лиц. — М.: Юридическое бюро “Городец”, 1997. — 320 с.
10.
Закон: создание и толкование / Под ред. А. С.
Пиголкина. — М.: Спарк, 1998. — 283 с.
11.
Лупинская
П. А. «Уголовно-процессуальное право», М., 1997.
12.
Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок. 57000 слов/ Под ред.
чл.-корр. АН СССР Н.Ю. Шведовой. – 20-е изд., стереотип. – М.: Рус. яз., 1988.
– С. 483.
13.
Краткий юридический словарь / М.Е. Волосов, В.Н. Додонов, В.Е.
Крутских, В.П. Панов. – М.: ИНФРА-М., 2003. – С. 79.
14.
Уголовный процесс России: истина и состязательность (Э.Ф. Куцова,
"Законодательство", N 9, сентябрь 2002 г.)
15.
Хрестоматия по уголовному процессу России: Учебное пособие /
Автор-составитель Э.Ф. Куцова. М., 1999. С.15 (далее - Хрестоматия).
16.
Мурядьян Э.М. Истина как проблема частного права. М., 2002.
17.
Принцип состязательности в уголовном процессе: значение и пределы
действия (Ю. Орлов, "Российская юстиция", N 2, февраль 2004 г.)
18.
Уголовный процесс: Учебник для студентов юридических вузов и
факультетов. — М.: Зерцало, 1997. — 509 с.
[1] Принцип –
основное, исходное положение какой-нибудь теории, учения, науки и т.п. См.
Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок. 57000 слов/ Под ред. чл.-корр. АН СССР
Н.Ю. Шведовой. – 20-е изд., стереотип. – М.: Рус. яз., 1988. – С. 483.
[2] Краткий
юридический словарь / М.Е. Волосов, В.Н. Додонов, В.Е. Крутских, В.П. Панов. –
М.: ИНФРА-М., 2003. – С. 79.
[3] Уголовный
процесс России: истина и состязательность (Э.Ф. Куцова,
"Законодательство", N 9, сентябрь 2002 г.)
[4] Хрестоматия
по уголовному процессу России: Учебное пособие / Автор-составитель Э.Ф. Куцова.
М., 1999. С.15 (далее - Хрестоматия).
[5] Мурядьян
Э.М. Истина как проблема частного права. М., 2002.
[6] Принцип
состязательности в уголовном процессе: значение и пределы действия (Ю. Орлов,
"Российская юстиция", N 2, февраль 2004 г.)
[7] Принцип состязательности в уголовном процессе: значение и пределы
действия (Ю. Орлов, "Российская юстиция", N 2, февраль 2004 г.)
Страницы: 1, 2, 3
|