Провозглашенное ст. 23
Конституции РФ право каждого на тайну переписки, телефонных переговоров,
почтовых, телеграфных и иных сообщений в силу предписаний ст. 13 УПК отнесено к
числу таких общих положений уголовного судопроизводства, которые также следует
считать его принципами.
Но уголовно-процессуальное
законодательство не ограничивается только такой констатацией. Оно установило
существенные гарантии, ограждающие от произвольного ограничения или ущемления
названного права.
В дополнение к
конституционному положению о том, что ограничение тайны переписки, телефонных
переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений допустимо только по
судебному решению, в УПК детально регламентируются порядок и условия принятия
решений такого рода (ч. 1-4 ст. 165 и ч. 1-3 ст. 186 УПК) и – что не менее
важно – порядок их претворения в жизнь (ч. 5-7 ст. 186 УПК). В частности,
предусмотрено, что решение судьи, вынесенное по мотивированному ходатайству
следователя, передается им тому органу, который уполномочен технически
осуществлять контроль переговоров, что этот орган обязан по требованию
следователя представлять для ознакомления произведенную им фонограмму
телефонных переговоров, что при прослушивании фонограммы должен составляться
протокол в присутствии понятых и т.д.[13]
При характеристике
рассматриваемого принципа важно иметь в виду, что тайна переписки, телефонных
переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений обеспечивается не только
предписаниями УПК. Такие предписания содержатся и в некоторых актах, которые не
посвящены непосредственно регламентации уголовного судопроизводства, но
содержат важные положения, подлежащие исполнению при решении конкретных
вопросов, возникающих в ходе расследования или судебного разбирательства
уголовных дел.
Отступления от
уголовно-процессуальных правил выполнения действий, ограничивающих
рассматриваемое конституционное право, допускаются лишь в виде исключения и под
жестким контролем судей и прокуроров (ч. 5 ст. 165 УПК).
Актом, определяющим суть
российской судебной системы, является ст. 118 Конституции РФ, где сказано: «1.
Правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом... 3. Судебная
система Российской Федерации устанавливается Конституцией Российской Федерации
и федеральным конституционным законом. Создание чрезвычайных судов не
допускается».
Для уяснения сложившейся к
настоящему времени системы судов, к ведению которых отнесено осуществление
правосудия и иных полномочий при производстве по уголовным делам, в целом имеют
большое значение положения ст. 126 Конституции РФ, Закона о судебной системе,[14] Закона о военных судах,[15] Закона о мировых судьях[16] и п. 16, 48, 52 и 53 ст. 5
УПК. В силу этих положений осуществление названных полномочий возлагается на
суды общей юрисдикции, подсудимый не может быть лишен права на рассмотрение его
уголовного дела тем судом и тем судьей, к подсудности которого оно отнесено
законом (ч. 1 ст. 47 Конституции РФ и ч. 3 ст. 8 УПК). Никакие другие суды,
государственные либо иные органы не вправе осуществлять данный вид
деятельности.
Исходные положения принципа
содержатся в ст. 120-122 и 124 Конституции РФ, ст. 5, 13, 29 Закона о
Конституционном суде,[17]
ст. 5 Закона о судебной системе, ст. 1 и 9 Закона о статусе судей[18] и ст. 5 Закона о военных
судах.
Конституция РФ провозгласила
и закрепила принцип устройства государственной власти – разделение властей на
законодательную, исполнительную и судебную (ст. 10). При этом определено, что
судебная власть является самостоятельным видом государственной власти,
функционирующим независимо от чьей бы то ни было воли и подчиняющимся только
Конституции РФ и закону.
Полномочия суда существенно
отличаются от того, что делают законодательные и исполнительные органы. Вместе
с тем все три власти взаимодействуют друг с другом. Суды, применяя закон,
реализуют его предписания и могут исправлять ошибки исполнительных органов.
Судам предоставлено право осуществлять: конституционный контроль, контроль за
законностью и обоснованностью решений и действий государственных органов и
должностных лиц, отправлять правосудие и др.
Самостоятельность судебной
власти подкрепляется положением о независимости судей и присяжных заседателей и
подчинении их при осуществлении правосудия только Конституции РФ и закону. Это
положение требует создания таких условий, в которых суд смог бы принимать
процессуальные решения по своему внутреннему убеждению без постороннего
вмешательства. Исследование обстоятельств дела также должно проходить в
обстановке, когда судей связывает только закон, когда выводы суда не зависят от
какого бы то ни было давления.
Правовым основанием данного
принципа служат предписания многих широко признаваемых международных договоров,
касающихся защиты прав человека и основных свобод, и действующих российских
законов. Среди последних, естественно, нужно отметить в первую очередь
Конституцию РФ, которая предусматривает, в частности (ст. 19):
«1. Все равны перед законом и
судом.
2. Государство гарантирует
равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы,
национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения,
места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным
объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения
прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или
религиозной принадлежности».
Данное конституционное
положение подлежит неуклонному соблюдению во всех сферах общественной и
государственной жизни, включая сферу уголовного судопроизводства. Оно является
общим для всех – и для граждан России, и для иностранцев, и для лиц без
гражданства.
Равенство перед законом – это
одинаковое применение положений, закрепленных в законодательстве, в том числе
уголовно-процессуальном, ко всем государственным и негосударственным
организациям, должностным лицам, гражданам и другим лицам, которые вовлекаются
в производство по уголовным делам в том или ином качестве. При этом имеются в
виду не только предоставление прав, их реализация, но и возложение
обязанностей, возможность применения и реальное применение ответственности в
соответствии с теми законодательными актами, которые регламентируют уголовное
судопроизводство.[19]
Положения о равенстве перед
законом участников уголовного процесса распространяются на все его стадии. Суд,
прокурор, следователь, дознаватель либо иной орган или должностное лицо,
ведущее производство по уголовному делу, не вправе оказывать предпочтение или
как-то ограничивать кого-то, ссылаясь на обстоятельства, отмеченные в ст. 19
Конституции РФ. Равенство перед законом означает также, что все участники,
занимающие одинаковое процессуальное положение, пользуются одной и той же
совокупностью прав и обязанностей. Для того чтобы возможность использования
прав была реальной, закон устанавливает дополнительные гарантии лицам, которые
по каким-то причинам не могут достаточно активно защищать свои права и
интересы. Так, закон устанавливает обязательное участие защитника по делам
несовершеннолетних, немых, глухих, слепых и других лиц, которые в силу
физических и психических недостатков не могут сами полноценно осуществлять свое
право на защиту. Тем, кто не владеет языком судопроизводства, предоставляется
право пользоваться родным языком и помощью переводчика. Помощь
несовершеннолетнему может быть оказана не только защитником, но и законным
представителем.
Понятие равенства перед
судом, как известно, не отличается существенно от понятия равенства перед
законом. Оно означает наделение равными процессуальными правами и
соответствующими обязанностями всех, кто в том или ином качестве предстает
перед судом либо обращается к нему с ходатайством или с жалобой при
производстве по уголовному делу. Если, скажем, кто-то вызывается в суд в
качестве свидетеля, то это значит, что он, независимо от своего происхождения,
социального, должностного и имущественного положения, расовой и национальной
принадлежности и т.д., обязан явиться и дать правдивые показания.
Соответственно с этим принцип
равенства участников уголовного судопроизводства перед законом и судом вполне
можно рассматривать как требование ставить их в одинаковые правовые условия при
производстве уголовно-процессуальных действий не только в суде, но и на
досудебных стадиях. Совершение следственных, как и судебных, действий, в
принципе, не должно зависеть от каких-то личных свойств лиц, которых они
касаются (скажем, имущественного достатка или бедности, профессии или
занимаемой должности лица, в жилище которого совершается, к примеру, обыск).
В единый и обязательный
порядок судопроизводства по всем уголовным делам, независимо от того, кто
привлекается к уголовной ответственности, в последние годы во все возрастающих
масштабах вносятся исключения. Особый порядок задержания, ареста, обыска,
применения иных мер процессуального принуждения, привлечения к уголовной
ответственности некоторых категорий лиц (ст. 447-452 и др.) отражает в
известной мере стремление дополнительно гарантировать осуществление ими своей
профессиональной деятельности. Тем не менее, такая тенденция вряд ли оправданна
в свете рассматриваемого принципа, закрепленного в ст. 19 Конституции РФ.
Конституция РФ устанавливает:
«Разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дел в закрытом заседании
допускается в случаях, предусмотренных федеральным законом» (ч. 1 ст. 123).
Статья 9 Закона о судебной системе говорит о принципе гласности в деятельности
судов. Из содержания этой статьи следует, что термин «гласность» употребляется
как синоним термина «открытое разбирательство дела в суде». Гласности, как
общему условию судебного разбирательства уголовных дел, посвящена также ст. 241
УПК.
Открытое (гласное) судебное
разбирательство, возможность присутствия во время слушания дела любых лиц
способствуют улучшению деятельности суда, вынуждают его более ответственно
относиться к решению возникающих вопросов, влияют на воспитание граждан в духе
укрепления законности и оказывает профилактическое воздействие на окружающих.
Содержание этого принципа
необходимо рассматривать в двух аспектах.
Во-первых, открытое
разбирательство дел в суде означает, что в судебном заседании могут
присутствовать любые лица, не участвующие в производстве по делу, достигшие
определенного возраста и пожелавшие прийти на рассмотрение уголовного дела.
Из этого общего правила
допускаются изъятия: в зал, где слушается дело в открытом судебном заседании,
по педагогическим соображениям не допускаются лица моложе 16 лет; из-за
недостаточности площади зала председательствующий может распорядиться об
ограничении доступа посетителей.
Во-вторых, открытое
разбирательство дела предполагает возможность оглашения материалов судебного
разбирательства. Суд обязан допросить подсудимых, потерпевших, свидетелей,
заслушать заключения экспертов, осмотреть вещественные доказательства, огласить
протоколы и иные документы. Присутствующие в зале суда имеют право записывать
все происходящее в судебном заседании, вести аудиозапись. Фотографирование,
киносъемка и (или) видеосъемка в зале суда допускаются с разрешения
председательствующего по делу.[20]
Кроме судебного
разбирательства дел по первой инстанции и в некоторых других случаях открытое
рассмотрение допускается в кассационном производстве и при разбирательстве в
судебном заседании вопросов, связанных с исполнением приговора.
Данный принцип отражает
национально-государственное устройство Российской Федерации и служит гарантией
национального равноправия граждан в уголовном процессе, свободного употребления
ими родного языка.
Исходные положения этого
принципа содержатся в ст. 26 и 68 Конституции РФ, ст. 18 Закона РФ «О языках
народов РСФСР» от 25 октября 1991 г., ст. 18 УПК и ст. 10 Закона о судебной
системе, в ч. 1 и 2 которой сказано:
«1. Судопроизводство и
делопроизводство в Конституционном Суде Российской Федерации, Верховном Суде
Российской Федерации, Высшем Арбитражном Суде Российской Федерации, других
арбитражных судах, военных судах ведутся на русском языке – государственном
языке Российской Федерации. Судопроизводство и делопроизводство в других
федеральных судах общей юрисдикции могут вестись также на государственном языке
республики, на территории которой находится суд.
2. Судопроизводство и
делопроизводство у мировых судей и в других судах субъектов Российской
Федерации ведется на русском языке либо на государственном языке республики, на
территории которой находится суд».
В соответствии с принципом
презумпции невиновности каждый обвиняемый в совершении преступления считается
невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном законом
порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда (ст. 49
Конституции РФ и ч. 1 ст. 14 УПК).
Презумпция невиновности
выражает не личное мнение судьи, следователя, прокурора. Это объективное
правовое положение, из которого вытекает ряд важных следствий:
а) ни один невиновный не
должен быть привлечен к уголовной ответственности и осужден;
б) никто не может быть
привлечен в качестве обвиняемого иначе как на основаниях и в порядке,
установленных законом;
в) по каждому уголовному делу
обстоятельства, подлежащие установлению, должны включать также обстоятельства
как уличающие, так и оправдывающие обвиняемого, смягчающие и отягчающие его
наказание, а также обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение
от уголовной ответственности и наказания;
г) обязанность доказывания
виновности обвиняемого лежит на том, кто его обвиняет – на стороне обвинения, а
в суде, разбирающем дело, – на государственном или частном обвинителе;
д) обвиняемый не обязан
доказывать свою невиновность. Суд, прокурор, следователь, орган дознания и
дознаватель не вправе перелагать обязанность доказывания на обвиняемого;
е) запрещается домогаться
показаний обвиняемого и других участвующих в деле лиц путем насилия, угроз и
иных незаконных мер;
ж) признание обвиняемым своей
вины может быть положено в основу обвинительного приговора только при
подтверждении признания совокупностью имеющихся доказательств по делу;
з) обвиняемый может быть
признан виновным при условии, если в ходе судебного разбирательства его виновность
в совершении преступления доказана;
и) всякое неустранимое в
порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством, сомнение
должно толковаться в пользу обвиняемого.
Этот принцип закреплен в ст.
45, 48 Конституции РФ и ст. 16 УПК, а также в Международном пакте о гражданских
и политических правах, Конвенции о защите прав человека и основных свобод и
ряде других авторитетных международных документов. Он имеет две взаимосвязанные
стороны: право подозреваемого, обвиняемого, подсудимого на защиту и гарантии
осуществления данного права. Право подозреваемого, обвиняемого, подсудимого на
защиту образует совокупность процессуальных прав, дающих им возможность
защищаться от предъявленного обвинения, отстаивать иные права и законные
интересы.
Это право включает в себя
права, регламентируемые рядом конституционных предписаний, предписаний,
содержащихся в международно-правовых актах, в УПК (ст. 16, 46-52 и многие
другие), а равно в иных федеральных законах. Наделение указанных участников
процесса широкими правами – прямое развитие положений Конституции РФ о том, что
«каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными
законом» (ч. 2 ст. 45).
Страницы: 1, 2, 3, 4
|