p> Ці дані свідчать про те, що законодавець встановлює за ряд злочинів
підвищену відповідальність для особливо небезпечних рецидивістів у
порівнянні з іншими особами, тобто передбачає різні відповідальності за
аналогічні дії в залежності від того, хто скоїв злочин. Поняття злочину, дане ст. 7 КК України, включає 4 ознаки: . суспільну небезпечність, . протиправність, . вину та . караність[30]. Особистість винного у скоєнні злочину в його поняття не включена. В
ст. 3 КК України, яка присвячена підставам кримінальної відповідальності,
також нічого не сказано про особистість винного і її вплив на
відповідальність. Вище сказане дає підстави погодитися з Ткаченко Д.І. про те, що
“оскільки злочин – це суспільно небезпечне діяння, передбачене законом,
величина його суспільної небезпеки залежить від ряду об’єктивних обставин,
але не від особистості суб’єкту злочину. Властивості особистості останнього
не підвищують і не понижують її.”[31] Попередня судимість, а тим більше визнання особи особливо небезпечним
рецидивістом, безперечно, свідчить про наявність у суб’єкту стійких
антисуспільних установок, які не були усунуті під час відбуття покарання.
Скоєння ним нового злочину є доказом його підвищеної небезпеки для
суспільства. Однак, це не змінює суспільної небезпеки самого злочину,
оскільки розмір шкоди, завданої злочином, залишається незмінною (шкода для
потерпілого від крадіжки залишається не змінного від того, хто вчинив цей
злочин: особливо небезпечний рецидивіст чи ні). Наявність таких кваліфікованих складів свідчить про те, що
законодавець у ряді випадків установлює різні межі кримінальної
відповідальності за юридично однакові злочини в залежності від такої
особливості винного як наявність судимостей. Це порушує принцип рівності і
суперечить ст. 24 Конституції України. В якості ознаки складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 168 КК України,
закріплено отримання хабара посадовою особою, що займає відповідальне
положення. Тут також властивість, що відноситься до особистості винного,
безпідставно введена в число ознак складу даного злочину, оскільки шкода
державному чи громадському апарату при отриманні хабара далеко не завжди
залежить від того, хто є суб’єктом злочину та обсягу його владних
повноважень. Маємо, по суті, встановлення різної відповідальності в
залежності від такої характеристики як займана посада. Тому можна піддати
сумніву твердження Келіної С.Г. та Кудрявцева В.Н. про те, що підвищена
відповідальність посадової особи зумовлена розширеним колом її прав і
відповідно обов’язків[32]. В ряді статей КК України в якості кваліфікуючої ознаки складу злочину
визначено вчинення злочину повторно. При цьому злочин вважається вчиненим
повторно у всіх випадках, якщо особа раніше скоїла тотожний (суміжний)
злочин незалежно від того, була вона раніше засуджена за це[33]. Однак
визнання повторності і у випадках попереднього засудження і при відсутності
останнього є помилкою, оскільки поєднана з повторністю злочину як ознаки,
що відноситься до особистості винної особи, а повторність, не поєднана з
засудженням – до об’єкту злочину. Тому як результат належності названих
ознак до різних елементів складу злочину її позначення одним терміном
неможливе. Повторне скоєння однорідних злочинів, будучи кваліфікуючою ознакою
складу злочину, тягне збільшення покарання у порівнянні з основним складом:
по мінімуму від 2,5 до 5 разів, по максимуму – 2,5-4 рази. Повторність скоєння злочину не поєднана із засудженням у всіх випадках
збільшує ступінь його суспільної небезпеки: кожне діяння завдає шкоду
благу, що охороняється кримінальним законом, а оскільки за жодне з них
винний не був засуджений, то шкода приймає сукупний характер. Його розмір
збільшується в залежності від кількості злочинів. Це наглядно
підтверджується на прикладі розкрадання майна. Сказане приводить до
висновку про те, що підвищення відповідальності за скоєння повторно
юридично тотожних злочинів об’єктивно обґрунтоване. Однак в КК України
покарання за повторні злочини підвищується свавільно, оскільки не можна
знайти пояснення факту, що при повторенні одного злочину покарання
збільшується по мінімуму у 2,5 рази, а при повторенні іншого – наприклад, у
4 рази. Такий стан є несправедливим і є проявом нерівності в кримінальній
відповідальності. У зв’язку з цим цікавою видається пропозиція Ткаченка В.І., за якою є
доцільно вивести з КК України таку кваліфікуючу ознаку як повторність, а в
Загальній частині сформулювати норму про те, що повторення злочину тягне
збільшення покарання на певну кількість процентів[34]. 4.2.Перспективи розвитку принципу невідвороності відповідальності Принцип рівності громадян перед законом та законності у кримінальному
праві конкретизується принципом невідворотності відповідальності за
вчинений злочин. Ідея невідворотності відповідальності за порушення закону
як ефективного засобу попередження правопорушень не виникає жодного
сумніву. На думка деяких авторів, принцип невідворотності відповідальності
загальний для всіх галузей права[35]. Разом з тим, текстуальний вираз
вказаного принципу у нормативному матеріалі можна зустріти лише у ст.4 КПК
України: “Суд, прокурор, слідчий і орган дізнання зобов’язані в межах своєї
компетенції порушитит кримінальну справу в кожному випадку виявлення ознак
злочину, вжити всіх передбачених законом заходів до встановлення події
злочину, осіб, винних у вчиненні злочину, і до їх покарання”. У зв’язку з цим Коржанський М.І. відносить принцип невідворотності
відповідальності до кримінально-процесуальних[36]. Виникає питання: чи
правомірно відносити даний принцип до кримінально-правових? Відповідь на це
запитання Келіна С.Г. і Кудрявцев В.Н. вбачають у аналізі відмінностей, що
існують між кримінально-правовими та кримінально-процесуальними
відносинами. Якщо кримінально-правові відносини виникають між державою і
особою, що скоїла злочин, то кримінально-процесуальні відносини – це
правовідносини слідчих, прокурорських та судових органів і посадових осіб
між собою та громадянами і організаціями, на яких поширюється їх діяльність
з приводу вирішення кримінальних справ[37]. Зі змісту норми ст. 3 КПК
України та вище наведеного визначення видно, що у кримінальному процесі
акцент робиться не на обов’язку громадян перед державою понести
невідворотну відповідальність за вчинений злочин, а на обов’язок
уповноважених державних органів і посадових осіб притягнути таку особу до
кримінальної відповідальності вказане дозволяє зробити висновок про те, що
є всі підстави вважати принцип невідворотності відповідальності не
кримінально-процесуальної, а кримінально-правової. Науково-практичну розробку вказаного принципу пов’язують з висловом
Чезаріа Беккаріа: “один із найбільш дієвих засобів, що стримують злочини,
полягає не в жорстокості покарань, а у їх невідворотності.”[38] Даний
вислів підтримувався радянськими науковцями кримінального права. Це було
викликано тим, що В.І.Ленін звернув увагу на цю думку, вказавши, що :
“важливо не те, щоб за злочин було призначено тяжке покарання, а те, щоб
жоден випадок злочину не був нерозкритим.”[39] До того ж радянське
кримінальне право завжди відрізнялося крайньою жорстокістю, особливо на
ранніх етапах його існування, коли воно було важливим засобом боротьбу з
контреволюцію. Крім того, у нашому праві не існувало процесуальних перепон
для прояву концепції невідворотності відповідальності. Важко сказати, яка з названих причин зіграла вирішальну роль, але у
вітчизняному кримінальному праві був проголошений принцип невідворотності
покарання. Спочатку мова йшла про саме покарання, а не відповідальність.
Перший удар по даній концепції був нанесений у 50—60 роки введенням
інституту звільнення від кримінальної відповідальності з передачею справи в
товариський суд чи передачею винного на поруки. Став можливим злочин без
покарання, замість якого можуть бути застосовані заходи громадського
впливу. В таких умовах потрібно було або зовсім відмовитися від принципу
невідворотності покарання, або суттєво його модифікувати. Вітчизняна
доктрина пішла іншим шляхом. Так з’явився принцип невідворотності
кримінальної відповідальності. Визначити його спробували укладачі теоретичної моделі загальної
частини кримінального кодексу: кожна особа, в діянні якої встановлений
склад злочину, підлягає покаранню чи іншим заходам впливу, передбаченим
кримінальним законом[40]. З формулювання цього принципу виходить, що
відповідальність за скоєний злочин може бути реалізована двома шляхами.
Звичайний юридичний наслідок скоєння злочину – визнання особи винною та
винесення її судом обвинувального вироку з призначенням відповідного
покарання. Однак, не завжди кримінальна відповідальність зводиться до
покарання. Чинним кримінальним законодавством передбачені різні заходи
адміністративного і громадського впливу, що застосовуються у зв’язку зі
звільненням особи від кримінальної відповідальності або покарання. У
зв’язку з цим в науці отримала розвиток ідея про те, що “юридичним
наслідком злочину може бути не тільки кримінальна, але й так звана
“громадська відповідальність”[41]. Хоча концепція громадської
відповідальності не можна визнати беззаперечною, той факт, що ніхто не
писав про “невідворотність кримінальної відповідальності”, використовуючи
більш широке поняття “невідворотності відповідальності”, є достатньо
показовим. Тільки такий підхід, коли поряд з кримінальною відповідальністю
виділяють інші види відповідальності за скоєний злочин, дозволяє логічно
пов’язати інститут звільнення від кримінальної відповідальності з принципом
невідворотності відповідальності. За висловом Головка А.В. “особа
звільняється від кримінальної відповідальності, але притягується до іншого
виду відповідальності, яка все ж таки невідворотна”[42]. Мабуть, саме це
мали на увазі Келіна С.Г. та Кудрявцев В.Н., коли відмічали, що
“застосування “інших заходів, передбачених кримінальним законодавством”, не
суперечить принципу невідворотноісті відповідальності лише у тому випадку,
якщо такі заходи пов’язані з обов’язковим накладенням на особу, що скоїла
злочин тієї чи іншої форми відповідальності”[43]. Автори, що займалися проблемою принципу невідворотності
відповідальності справедливо дійшли до висновку, що його подальша доля
тісно пов’язана з інститутом звільнення від кримінальної відповідальності.
Ті, хто наполягають на доцільності прямого закріплення даного принципу в
тексті КК, прагнуть довести, що інститут звільнення від кримінальної
відповідальності не тільки не суперечить, а в повній мірі і відповідає
концепції невідворотності відповідальності[44]. В той час, як зазначають автори вище згаданої теоретичної моделі КК,
закріплення принципу невідворотності відповідальності в обов’язковому
порядку включає перегляду системи звільнення від кримінальної
відповідальності, що має місце в чинному кримінальному законодавстві, з
метою виділити тільки ті види звільнення, які пов’язані з тією чи іншою
формою примусового впливу на особу, що скоїла злочин[45]. У зв’язку з цим
прихильники принципу невідворотності відповідальності логічно критикували
інституту звільнення від кримінальної відповідальності в наслідок зміни
обстановки (ч. 1 ст. 50 КК України), як такий, що суперечить даному
принципу[46]. Разом з тим з прийняттям Конституції України виникає чимало питань
щодо конституційності норм інституту звільнення від кримінальної
відповідальності. Так, виходячи з конституційних положень про те, що
правосуддя в Україні здійснюється виключно судами і “делегування функцій
судів чи привласнення цих функцій іншими органами не допускається (ст.
124), втратили силу положення п.2 ч.1 та ч.3 ст.51 КК про звільненні від
кримінальної відповідальності з передачею матеріалів справи на розгляд
товариського суду”. Але не вирішеною залишається проблема відповідності
інституту звільнення від кримінальної відповідальності ст.62 КУ, адже,
посадова особа, що провадить слідство, приймаючи рішення про звільнення
особи від кримінальної відповідальності, по суті визнає її винною у скоєнні
злочину без вироку суду, що є прямим порушенням вказаної статті. Ці
проблеми потребують законодавчого вирішення. На даний ж момент, існування інститутів звільнення від кримінальної
відповідальності та покарання викликає великі дискусії. Одні автори
вважають, що таке звільнення суперечить принципу рівності громадян перед
законом.[47] інші відстоюють думку проте, що звільнення від кримінальної
відповідальності повинно мати виключний характер і тому критикують, на їхню
думку, занадто широку діючу систему звільнення і практику її
реалізації.[48] Але пануючою є думка проте, що згаданий інститут органічно
поєднується з соціальною сутністю галузі кримінального права, притаманними
їй гуманізмом та метою покарання, виражає “загальну тенденцію розвитку
кримінального законодавства в бік пом’якшення відповідальності за менш
значні злочини поряд із посиленням відповідальності за більш тяжкі
злочини”[49] Зважаючи на це, Головко А.В. вважає, що на даний момент особа
у відповідних випадках може бути звільнена не тільки від кримінальної, але
й від будь-якої іншої відповідальності, “що робить най можливою саму
постановку питання про невідворотність відповідальності”[50] Узагальнюючи все вищесказане, слід зазначити, що у вітчизняному
кримінальному праві діє принцип невідворотності відповідальності, суто
якого полягає у тому, що особа, яка вчинила злочин, має бути притягнута до
кримінальної або іншого виду відповідальності, яка була б пов’язана із
застосуванням до такої особи заходів кримінального характеру. Однак аналіз
норм ст.51 ККУ, а також ч.2 ст.56, ч.3 ст.57, ч.3 ст.170, ч.5 ст.1876, ч.2
ст.222, ст..22910 ККУ (спеціальні види звільнення від кримінальної
відповідальності) дає підстави говорити про відмову у подальшому від
вказаного принципу і розробку більш гнучких форм реалізації держави на
вчинений злочин. 4.3.Принципи персональної відповідальності, вини та суб’єктивної осудності Принципи рівності громадян перед законом та невідворотності
відповідальності вимагають наявності особистого характеру відповідальності,
що врахував законодавець, зазначивши у ч.2 ст.61 КУ: “ Юридична
відповідальність особи має індивідуальний характер”. Центральний елемент
даного принципу – допущення відповідальності фізичної особи тільки за
діяння вчинені особисто ним. “Кримінальна відповідальність, - пише
Загородніков М.І, - завжди пов’язана із конкретною особою і не може бути
перекладена на іншу людину: ні на батьків, опікунів, ні на громадські
організації, юридичні особи, хоча б вони добросовісно погодилися притерпіти
правові наслідки злочину”.[51] Не суперечить даному положенню існування інституту співучасті у
національному кримінальному праві. Принцип особистої відповідальності діє
по відношенню до тих осіб, що вчинили злочини, в тому числі і по
відношенню до співучасників, хоча і немає тут деякої специфіки, що
зумовлена самим інститутом співучасті. Організатор, підмовник, посібник
також несуть кримінальну відповідальність лише за діяння, які вчинені ними
особисто. Однак, в силу того, що злочин було вчинено спільно з виконавцем,
то такого роду вчинені ними особисті діяння оцінюються не тільки самі по
собі, але й с точки зору їх вкладу в спільну злочинну діяльність. Саме тому
кримінальний закон (ст. 17) передбачає, при призначенні покарання
співучасникам поряд з іншими обставинами враховуються ступінь і характер
участі кожного співучасника в вчиненому злочині. У відповідності до даного
принципу співучасник не несе відповідальність за ті дії виконавця, які не
охоплювалися його умислом та були для нього ексцесом виконавця[52]. Принцип особистої (персональної) відповідальності не викликає сумнівів
ні в радянській, ні в національній кримінально-правовій літературі. Але
проблема персонального характеру кримінальної відповідальності на даний
момент вирішена не повністю. Згідно закону покарання повинне бути покладено
тільки на самого винного. Але фактично ж дана умова не може бути
досягненна. Коли б винна особа не знаходилася у відносинах з іншими людьми,
застосування до неї будь якого покарання торкалося б тільки її самої. В
реальності мабуть такого не може бути. Кожна людина знаходиться у
найрізноманітніших відносинах з іншими людьми і застосування до неї заходів
державного примусу не може не впливати на характер цих відносин, а отже й
на інших людей. Звичайно, цей вплив може бути різноманітним, далеко не завжди
негативним. Наприклад, застосування покарання до особи, що вчинила
посадовий злочин, оздоровлює атмосферу у колективі, укріплює трудовий
порядок і службову дисципліну. Однак, зовсім по іншому впливає такий захід
державного примусу на людей, як знаходитися в особистій, особливо
матеріальній залежності від засудженого. Застосування кримінального
покарання може призвести до розладу ряду соціально корисних груп, до
погіршення матеріального стану дітей, інших рідних та близьких, до
серйозного падіння їх престижу у громадськості. Звідси слід визнати, що
застосування покарання за злочин, вчинений однією людиною, невідворотно
торкається інтересів інших, пов’язаних з нею людей. Оскільки це не бажаний,
але невідворотний наслідок, завдання полягає у тому, щоб ступінь такого
впливу по можливості зменшити. Для цього слід вдосконалити існуючу систему
кримінальних покарань та практику їх застосування. Так зокрема, видається
доцільним розвивати тенденцію до скорочення застосування конфіскації майна
як додаткового покарання. Заслуговує на увагу і думка Келіної та Кудрявцева
про гарантований заробіток в місцях позбавлення волі, який би міг
передаватися сім’ї засудженого[53].
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6
|