p>Показания подозреваемого сохраняют свое значение по делу и после того, как
лицо будет допрошено в качестве обвиняемого или свидетеля и оцениваются в
совокупности с последующими показаниями. Условие признания их допустимыми
-фиксация в протоколе допроса факта объявления и разъяснения прав и
обязанностей допрашиваемому перед началом дачи показаний (см. комментарий к
ст. 149).При проверке и оценке показаний подозреваемого учитывающих обстоятельства,
в основном аналогичные тем, которые необходимо принимать во внимание при
использовании показаний обвиняемого. Однако кратковременность пребывания
лица в качестве подозреваемого, необходимость своевременно освободить
гражданина от неосновательного подозрения и отменить меры процессуального
принуждения, если они применялись, обязывают оперативно получать и
проверять показания подозреваемого. Показания подозреваемого в случае его невиновности способствуют свое- .
временному опровержению имеющегося против него подозрения и отмене мер'
процессуального принуждения. Если подозреваемый совершил преступление, то
его показания могут быть использованы для поисков других доказательств,
установления соучастников и пресечения их дальнейшей преступной
деятельности, определения версий, подлежащих проверке. В практике встречаются случаи, когда лицо, в отношении которого собраны
доказательства, изобличающие его в совершении преступления, неоднократно
допрашивается в качестве свидетеля по поводу его собственных действий с
предупреждением об ответственности за отказ от дачи показаний и за заведомо
ложные показания. Такая практика противоречит закону.
Процессуальный порядок и протокол допроса обвиняемого и подозреваемого.
Применение видео и звукозаписи при допросе.
Вызов и допрос подозреваемого производится с соблюдением правил,
установленных статьями 145-147 и 150-152 настоящего Кодекса. Перед допросом подозреваемому должны быть разъяснены его права,
предусмотренные статьей 52 настоящего Кодекса. Ему должно быть объявлено, в
совершении какого преступления он подозревается, о чем делается отметка в
протоколе его допроса. Если подозреваемый был задержан или в отношении его избрана мера пресечения
в виде заключения под стражу, его допрос производится немедленно. Однако
если произвести допрос немедленно не представляется возможным,
подозреваемый должен быть допрошен не позднее двадцати четырех часов с
момента задержания. Подозреваемый вправе, а не обязан давать показания. Поэтому его допрос
может состояться при условии, что подозреваемый не отказывается давать
показания. Подозреваемому, если он задержан или арестован, разъясняется право иметь
защитника с момента объявления протокола задержания или постановления о
применении меры пресечения до предъявления обвинения (ст. 47). О
разъяснении этого права на практике составляется протокол. Целесообразно
разъяснять подозреваемому одновременно и права, предусмотренные ст. 52 и
152. Допрос может быть отложен на срок до двадцати четырех часов по
требованию подозреваемого, связанному с обеспечением участия в деле
защитника, по решению следователя в связи с необходимостью производства
других, не терпящих отлагательства следственных действий (осмотра места
происшествия, допроса потерпевшего и очевидцев преступления и т. д.). Но
подозреваемый должен знать свои процессуальные права сразу же после
задержания или ареста с тем, чтобы воспользоваться ими до допроса. Если допрос подозреваемого производится немедленно после задержания или
применения меры пресечения в виде заключения под стражу, сущность
подозрения ему разъясняется перед началом допроса, а отметка об этом
делается в протоколе допроса до фиксации показаний. При отложении допроса
на срок до двадцати четырех часов или отказе подозреваемого давать
показания сущность подозрения следует разъяснять одновременно с
разъяснением процессуальных прав и делать об этом отметку в упомянутом выше
протоколе. Правило ч. 5 ст. 150, обязывающее следователя спросить обвиняемого,
признает ли он себя виновным в предъявленном обвинении, не применяется при
допросе подозреваемого. Возможность отложения допроса подозреваемого до двадцати четырех часов с
момента задержания распространяется и на случаи появления в деле
подозреваемого в результате ареста в порядке ст. 90. Правилом, обязывающим следователя немедленно, или во всяком случае не
позднее двадцати четырех часов, допросить задержанного или арестованного
подозреваемого, следует руководствоваться и при применении меры пресечения,
не связанной с лишением свободы, как основания появления в деле
подозреваемого. Обвиняемый, находящийся на свободе, вызывается к следователю повесткой,
которая вручается обвиняемому под расписку с указанием времени вручения.
Повестка может быть передана также телефонограммой или телеграммой. В повестке должно быть указано, кто вызывается в качестве обвиняемого куда
и к кому день и час явки, а также последствия неявки. Я случае временного отсутствия обвиняемого повестка для передачи ему
вручается под расписку кому-либо из совместно с ним проживающих взрослых
членов семьи, жилищно-эксплуатационной организации или администрации т
месту его работы, исполнительному комитету поселкового или сельского Совета
народных депутатов. Обвиняемый, находящийся под стражей, вызывается через администрацию места
заключения (е ред. Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 8августа
1983г. - Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1983. №32. cm. П53). Обвиняемый не может нести ответственность за последствия неявки, если его
вызов был произведен способом, не указанным в ст. 145. Телефонограмма или телеграмма представляют разновидность повестки. На
содержание и порядок вручения распространяются правила ст. 145. При необходимости немедленной явки повестка может быть вручена через
посыльною, администрацию по месту работы и т. д. Термин “исполнительный
комитет поселкового или сельского Совета народных депутатов” устарел. В
настоящее время имеется в виду соответствующий орган местного
самоуправления. Расписка с указанием времени вручения повестки возвращается следователю.
Если повестка вручена не обвиняемому, разборчиво указывается фамилия лица,
ее принявшего, и его должностное положение или отношение к обвиняемому. Администрация учреждения, в котором содержится задержанный или заключенный
под стражу, обязана доставить обвиняемого в место, в котором будет
производиться его допрос. О случаях вызова в ночное время см. комментарий к ст. 34, 150. Неявка обвиняемого без уважительных причин, если факт вручения повестки
установлен, - основание для привода или изменения меры пресечения (ст. 101,
147). Правила ст. 145 распространяются на всех лиц, в отношении которых вынесено
постановление о привлечении в качестве обвиняемого, безотносительно к тому,
допрашивались ли они в этом качестве (ст. 46). О вызове несовершеннолетнего см. ст. 395. Обвиняемый обязан явиться по вызову следователя в назначенный срок.
Уважительными причинами неявки обвиняемого по вызову следователя
признаются: болезнь, лишающая обвиняемого возможности явиться; несвоевременное получение обвиняемым повестки: иные обстоятельства, лишающие обвиняемого возможности явиться в назначенный срок. Болезнь, лишающая обвиняемого возможности явиться, должна быть удостоверена
врачом, работающим в медицинском учреждении (листком временной
нетрудоспособности, справкой). Несвоевременное получение повестки или невручение ее удостоверяется
отметкой на повестке или объяснением лица, получившего повестку для
вручения. Под иными обстоятельствами понимают перерыв в движении транспорта,
стихийное бедствие, болезнь члена семьи при невозможности поручить кому -
либо уход за ним, удостоверенная врачом, работающим в медицинском
учреждении, и т. д. Занятость на работе, выезд в командировку, в отпуск и
т. п. не считаются уважительными причинами неявки, если повестка была
вручена своевременно. В случае неявки без уважительной причины обвиняемый может быть подвергнут
приводу. Привод обвиняемого без предварительного вызова может быть применен только в
тех случаях, когда обвиняемый скрывается от следствия или не имеет
определенного места жительства. Привод обвиняемого не может производиться в ночное время, кроме случаев, не
терпящих отлагательства. О приводе следователь составляет постановление, которое объявляется
обвиняемому. Привод по поручению следователя производится милицией. Привод обвиняемого - принудительное доставление к следователю органами
милиции лица, в отношении которого имеется постановление о привлечении в
качестве обвиняемого. Привод без предварительного вызова по основаниям, не указанным в ч. 2 ст.
147, недопустим. Вынесению постановления о приводе должна предшествовать проверка причин
неявки (имеется ли расписка о вручении повестки, нет ли документа о болезни
вызываемого и т. д.). В постановлении о приводе указываются имя, год и место рождения, адрес,
причина привода, кем и куда должен быть доставлен обвиняемый. Факт объявления постановления о приводе удостоверяется подписью на
постановлении. При отказе от подписи применяются правила ст. 142. Сотрудник милиции, которому поручено исполнить постановление о приводе,
должен исходить из положения ст. 25 Конституции Российской Федерации о том,
что никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц
иначе как в случаях, установленных федеральным законом или на основании
судебного решения. Правомочия милиции по исполнению определений,
постановлений, письменных поручений о приводе лиц, уклоняющихся от явки по
вызову, предусмотрены п. 14 ст. 10 и п. 3 ст. 11 Закона “О милиции”. В
случаях привода, предусмотренных УПК, “письменное поручение” может иметь
форму сопроводительного письма к постановлению, но не заменять его.
Показания обвиняемого.
Отношение обвиняемого к обвинению (признание или отрицание им своей вины в
предъявленном обвинении) выясняется обязательно как на предварительном
следствии, так и в суде по всем без исключения уголовным делам (см. ст.ст.
150 и 278 УПК). Однако одно лишь заявление обвиняемого о том, что он себя
виновным признает или не признает, в отрыве от его показаний по существу
или в противоречии с ними лишено доказательственной силы, так как не со держит сведений о самих обстоятельствах, подлежащих доказывайте. Оно
выражает лишь субъективное отношение обвиняемого к предъявленному ему
обвинению. Доказательственное значение имеют факты, сообщаемые обвиняемым,
признавшим или отрицающим свою вину.
Признающего свою вину.
Признание обвиняемым своей вины, гласит часть 2 ст. 77 УПК, может быть
положено в основу обвинения лишь при подтверждении признания совокупностью
имеющихся доказательств по делу. Закон, таким образом, предостерегает от
Переоценки значения этого доказательства. Практике известны неединичные
случаи ошибочного или ложного признания обвиняемым своей вины в
преступлении, которое или вообще не было совершено или было совершено
другими лицами. Ложные показания обвиняемого о виновности в преступлении
могут быть обусловлены желанием избавить близкого человека от уголовной
ответственности, взяв его вину на себя; они могут быть вызваны угрозами со
стороны действительных преступников, а также желанием охранить интересы или
репутацию других лиц. Ложное признание вины иногда делается с целью
получения какой-либо выгоды (надежда избавиться в месте заключения от
алкоголизма, желание быть этапированным из места отбывания наказания и т.
п.). Оно может быть обусловлено незаконным, неправильным ведением
следствия, нераспознанной душевной болезнью обвиняемого и другими
причинами. В случаях, когда совершение преступления группой карается более
строго, а изобличенным оказался лишь один соучастник, возможны ложные
показания о признании вины в действиях, которые сам обвиняемый не совершал. Получение правдивых показаний обвиняемого, совершившего преступление,
желательно, так как помогает глубже и объективнее исследовать
обстоятельства дела, способствует поискам других доказательств. Но ведение
расследования с основной целью получить признание обвиняемого (от которого
он в любой момент в последующем может отказаться) ведет к серьезным ошибкам
и заведомо ставит под угрозу всю систему собранных по делу доказательств,
если в ней доминирующее значение займут показания обвиняемого.
Отрицающего свою вину.
Отрицание обвиняемым своей вины и сопровождающие его показания об
обстоятельствах деда требуют тщательной проверки. Обвиняемый может отрицать
свою вину, будучи невиновным. И в этом случае показания лица, необоснованно
привлекаемого к уголовной ответственности, служат более оперативному
устранению допущенной ошибки, предотвращению возможного осуждения
невиновного. Нередко отрицает свою вину и обвиняемый, в действительности совершивший
преступление, рассчитывая уйти от ответственности или смягчить ее, движимый
чувством стыда, боязни наказания и т. д. Общее заявление обвиняемого в том,
что он невиновен, само по себе не является оправдательным доказательством,
так как не содержит конкретных данных, опровергающих обвинение. Но в пользу
обвиняемого говорит презумпция невиновности, и пока его заявление о своей
невиновности не опровергнуто, обвиняемый не может быть признан виновным. А
с этим связана и обязанность органов расследования и суда выяснить мотивы
отрицания обвиняемым своей вины, тщательно проверить его доводы в свою
защиту, а также версии, выдвигаемые обвиняемым. Лишь после их проверки и
опровержения достаточными доказательствами возможно окончание
предварительного следствия составлением обвинительного заключения, а в суде
- постановление обвинительного приговора. Так называемый обвинительный уклон, при котором показания обвиняемого
заранее встречаются с недовернем, не проверяются все объективно возможные
по обстоятельствам дела версии, расследование ведется предвзято и
односторонне, является нарушением процессуального закона и ведет к грубым
ошибкам и незаконным решениям.
Относительно других лиц.
Своеобразную процессуальную природу имеют показания обвиняемого,
изобличающего других лиц в совершении преступления. Хотя обвиняемый дает
показания не о своих действиях, а о действиях других лиц, по
процессуальному режиму их получения они остаются показаниями обвиняемого.
Используя право на защиту по своему делу, при отсутствии ответственности за
ложные показания, обвиняемый изобличает другое лицо в совершении
преступления. При этом он может дать и показания о том, что преступление, в
котором он сам обвиняется, совершило другое лицо. Заинтересованность обвиняемого в исходе дела при отсутствии ответственности
за заведомо ложные показания обязывает особо критически проверять и
оценивать показания обвиняемого против других лиц. Ложные показания
обвиняемого, изобличающего другое лицо в совершении преступления, принято
называть оговором, что соответствует смыслу этого термина. Иногда оговором
называют вообще любые показания обвиняемого, изобличающего другое лицо в
преступлении, независимо от их правдивости или ложности, что является менее
точным. Обвиняемый может быть допрошен о преступлении не связанного с ним по делу
лица, о котором ведется другое уголовное дело. В этом случае он дает
показания в качестве свидетеля. Особенности показаний обвиняемого не дают оснований рассматривать их
заранее, как какой-то особо надежный или сомнительный источник
доказательств. Если в ходе предварительного и судебного следствия собраны
доказательства, совокупность которых позволяет сделать достоверные выводы
по делу даже при условии, что обвиняемый изменит свои показания, или
откажется от них, то тем самым обеспечивается надежность всей системы
доказательств.
Особенности допроса несовершеннолетних обвиняемых и подозреваемых.
Особенности производства по делам несовершеннолетних. Производство по делам
несовершеннолетних регулируется общими нормами уголовно-процессуального
права. Наряду с этим, учитывая психологические, возрастные особенности
несовершеннолетних, уголовно-процессуальное законодательство устанавливает
и особые правила, применяемые при расследовании и судебном разбирательстве
уголовных дел данной категории. Эти правила создают дополнительные гарантии
защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. Они направлены на то,
чтобы обеспечить всестороннее, полное и объективное исследование
обстоятельств совершенного преступления, причин и условий, способствовавших
его совершению, повышение воспитательного воздействия уголовного
судопроизводства. Правила производства по делам несовершеннолетних применяются по делам о
преступлениях лиц, не достигших к моменту совершения преступления
совершеннолетнего возраста (ст. 391 УПК). Судопроизводство по делам несовершеннолетних определяется общими правилами
настоящего Кодекса и, кроме того. нижеследующими статьями. Положения настоящей главы применяются по делам лиц, не достигших к моменту
совершения преступления восемнадцатилетнего возраста. Включение в У ПК главы об особенностях производства по делам
несовершеннолетних (как и включение в настоящее время в УК главы об
особенностях уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних,
положения которой корреспондируют с комментируемой главой) соответствует
международно-правовым обязательствам России В частности. Минимальные
стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении
несовершеннолетних (Сборник стандартов и норм ООН в области предупреждения
преступности и уголовного правосудия, Нью-Йорк, 1992, с. 199 и след.),
предусматривают в ст. 7.1 специализацию правосудия в отношении
несовершеннолетних для решения комплексной задачи достижения социальной
справедливости, защиты несовершеннолетних и поддержания порядка в обществе.
Специально подчеркивается и необходимость соизмерения применяемых мер
воздействия особенностями- личности несовершеннолетних, совершивших
преступление; осуществления процессуальных гарантий для несовершеннолетних,
вытекающих из их психологического и социального статуса. Таким образом,
речь идет не о неких “поблажках”, а об учете реальной специфики дел
рассматриваемой категории. Исходя из этих требований, установленный УПК порядок производства по делам
несовершеннолетних учитывает возрастные особенности этих лиц и их правовое
положение (ограничение дееспособности, обязанности родителей и заменяющих
их лиц по защите прав и интересов детей и т. д.). Предусмотрен ряд
дополнительных гарантий установления истины, охраны прав и законных
интересов несовершеннолетних, предупредительного воздействия
судопроизводства. Статьи гл. 32 (если иное в них не установлено) не заменяют, а дополняют
общие правила судопроизводства. В частности, помимо дополнительных
процессуальных гарантии применяется вся система гарантий, предусмотренная
общими правилами. Статьи, регулирующие особенности производства по делам несовершеннолетних,
не полностью сосредоточены в гл. 32. К их числу относятся также п. 5 ч- 1
ст. 5, ст. 8, ч. 2 стг 18, п. 8 ст. 34, ч. 5 ст. 47, п. 2 ч. 1 ст. 49, ч. 2
ст. 50, ч. 3 ст. 72, п. 4 ст. 79, чч. 2-4 ст. 126, ст. 138, 234, ч. 1 ст.
325, ч. 2 ст. 363 и некоторые другие. Поэтому формулировку ч. 2 ст. 391
следует понимать как охватывающую всю совокупность норм об особенностях
производства по этим делам. Порядок производства по делам несовершеннолетних применяется и в случаях,
когда лицо, совершившее преступление до достижения 18 лет, к моменту
процессуального действия достигло этого возраста или когда часть
преступлений совершена им в возрасте до 18 лет, а часть - после достижения
совершеннолетия. “При рассмотрении дел этой категории следует учитывать, что участие
защитника... обязательно с момента задержания, ареста, предъявления
обвинения и в судебном разбирательстве, независимо от того, достиг ли
обвиняемый, совершивший преступление в возрасте до 18 лет, к этому времени
совершеннолетия. Это правило относится и к случаям, когда лицо обвиняется в
преступлениях, одно из которых совершено им в возрасте до. 18 лет, а другое
- после достижения совершеннолетия” (Сборник постановлений Пленумов по
уголовным делам, “Спарк”, с. 468). Но с момента совершеннолетия не
применяются правила ст. 394, 395, 399, 401, 4012, 402, поскольку на лиц,
достигших 18 лет и обладающих полной гражданской дееспособностью,
предусмотренные в этих случаях меры и гарантии не распространяются. В
частности, прекращается функция законного представителя. Лицо считается достигшим возраста 14, 16, 18 лет по истечении суток, на
которые приходится дата рождения, т. е. со следующих суток. В случае установления возраста экспертизой (ст. 392) за дату рождения
принимаются последние сутки года рождения, установленного экспертизой. Если
экспертиза определяет возраст максимальным и минимальным количеством лет,
то за дату рождения принимаются последние сутки года рождения,
соответствующего минимальному возрасту. По всем делам несовершеннолетних обязательно производство предварительного
следствия. Статья 126 ранее предусматривала подследственность этих дел
следователям органов внутренних дел. В соответствии с Законом РФ от 15
декабря 1996 г. (21 декабря 1996 г.) (СЗ РФ, 1996, № 52, ст. 5881) новая
редакция этой статьи предусматривает следующие изменения: а) на указанных
следователей возложено производство по делам несовершеннолетних,
перечисленных в ч. 1 ст. 126 (то есть по делам о преступлениях, которые в
случаях совершения их совершеннолетними не требовали бы предварительного
следствия); б) предварительное следствие по делам о преступлениях
совершеннолетних, по которым оно обязательно, независимо от возраста
обвиняемых, возлагается на следователей того органа, к общей
подследственности которого соответствующие дела относятся; в) в случаях,
предусмотренных последней частью ст. 126, подследственность дел,
обвиняемыми по которым являются как несовершеннолетние, так и
совершеннолетние лица, определяется прокурором. Сказанное распространяется и на случаи, когда преступление было совершено в
несовершеннолетнем возрасте, но к моменту производства лицо достигло
совершеннолетия. Дела о вовлечении несовершеннолетних в антиобщественные действия (ст. 151
УК) подследственны следователям органов внутренних дел. Указание новой
редакции ст. 126 о подследственности дел о вовлечении несовершеннолетних в
преступления (ст. 150 УК) сформулировано не совсем четко: она определяется
в зависимости от того, к чьей подследственности относится преступление, “в
связи с которым возбуждено данное дело”. Исходя из характера преступления,
в совершение которого вовлекают несовершеннолетнего, надо определять
подследственность и в том случае, когда дело возбуждается до фактического
совершения деяний. Поскольку прокурор вправе передавать следователям прокуратуры и другие
дела, помимо отнесенных законом к их компетенции, он может в необходимых
случаях передать им любое дело несовершеннолетнего или о вовлечении
несовершеннолетнего в преступление или совершение антиобщественного
действия, в частности, если по делу привлекаются наряду с
несовершеннолетними и взрослые (Бюл. ВС РСФСР, 1980, № 6, с. 7). “Если в поступившей жалобе по делу частного обвинения содержится просьба о
привлечении к уголовной ответственности несовершеннолетнего... судья,
возбудив уголовное дело, обязан направить его прокурору для производства
предварительного следствия” (Сборник постановлений Пленумов по уголовным
делам, “Спарк”, с. 405). Международно-правовые документы предусматривают необходимость обеспечить
профессиональную компетентность лиц, осуществляющих производство по делам
несовершеннолетних, путем их обучения и повышения квалификации по вопросам
нрава, педагогики, криминологии, наук о поведении (ст. 22 ,)У Минимальных
стандартных правил ООН, касающихся отправления правосудия в отношении
несовершеннолетних). На практике применяется специализация следователей, прокуроров и судей по
делам несовершеннолетних. В частности, по этим делам рекомендуется вызывать
народных заседателей из числа педагогов и иных лиц, имеющих опыт в
воспитании молодежи; дела данной категории целесообразно рассматривать под
председательством одних и тех же наиболее квалифицированных судей (Сборник
постановлений Пленумов по уголовным делам, “Спарк”, с. 469). Орган дознания вправе возбудить дело о преступлении несовершеннолетнего и
производить по нему неотложные следственные действия в рамках ст. 118, 119
и ч. 1 ст. 124. Он не вправе прекратить такое дело, а обязан передать его
следователю. Процессуальные действия органа дознания по делу несовершеннолетнего, не
предусмотренные ст. 119, 124, не заменяют соответствующих действий
следователя. Противоречат ст. 391 случаи, когда орган дознания фактически
расследует такое дело в полном объеме, оставляя следователю только
выполнение требований ст. 143-150, 201. В соответствии со ст. 391 и 417 производство предварительного следствия по
делам о преступлениях несовершеннолетних обязательно и в случаях, когда
речь идет о преступлениях, перечисленных н ст. 414. Положения гл. 32 УПК применяются по делам несовершеннолетних и в тех
случаях, когда лицо совершило преступление до достижения совершеннолетия,
но к началу производства соответствующего процессуального действия достигло
18 лет, а также когда лицо обвиняется в преступлениях, часть из которых
совершена им в возрасте до 18 лет, а часть - после достижения
совершеннолетия. Лицо считается достигшим 18 лет не в день рождения, а начиная со следующих
суток. Возраст лица, совершившего преступление, устанавливается на основе
документов (паспорта, свидетельства о рождении, записи в книге регистрации
актов гражданского состояния и т. п.). В тех случаях, когда документы
отсутствуют или имеются обоснованные сомнения в их подлинности, для
установления возраста назначается экспертиза (ст. 79 УПК). При установлении возраста судебно-медицинской экспертизой днем рождения
обвиняемого надлежит считать последний день того года, который назван
экспертами, а при определении возраста минимальным и максимальным
количеством лет органам предварительного следствия и суду следует исходить
из предполагаемого экспертизой минимального возраста такого лица. По достижении лицом, совершившим преступление, 18-летнего возраста по делу
не применяются правила ст.ст. 394, 395, 399, 401, 4012 УПК, поскольку с
этого момента лицо обладает в полном объеме дееспособностью. В тех случаях, когда обвиняемый обнаружен через несколько лет после
совершения преступления и к моменту производства соответствующих
процессуальных действий достиг, например, 20 лет, применение правил
производства по делам несовершеннолетних утрачивает смысл, так как отпадает
необходимость в дополнительных гарантиях законных интересов лиц, которым в
силу возрастных особенностей затруднительно осуществлять самостоятельно
свои процессуальные права. Задача. Список используемой литературы: 1. Ред. Кобликов А.С. Учебник уголовного процесса. – М.,Фирма “Спарк”, 1995. –382 с. 2. Под ред. Лебедева В.М. Научно-практический комментарий к Уголовному- процессуальному кодексу РСФСР. Изд.2-е, Фирма “Спарк”, 1997. 788с. 3. Конспект лекций.
Страницы: 1, 2
|