p> Добровольный отказ соучастников подробно регулируется ст. 31 У К. Часть
1 ст. 31 УК считает добровольным отказом: "... прекращение лицом
приготовления к преступлению либо прекращение действия (бездействия),
непосредственно направленного на совершение преступления, если лицо
осознавало возможность доведения преступления до конца". В ч. 2 названной
статьи сказано, что лицо не подлежит уголовной ответственности, если оно
добровольно и окончательно отказалось от доведения этого преступления до
конца. Бесспорно, в этой части ст. 31 УК речь идет об исполнителе
преступления. Он может отказаться от преступления, просто прервав его
осуществление либо не начиная последнее. Отказ должен быть окончательным и
бесповоротным, а не временным прерыванием преступной деятельности. Что же
касается добровольного отказа других соучастников преступления, то к
сказанному следует добавить: особенности добровольного отказа соучастников
зависят от того, что их действия совершаются, как правило, до начала
исполнения преступления. Вследствие этого и добровольный отказ их возможен
до либо в самый начальный момент деятельности исполнителя, т. е. всегда до
наступления преступного результата. Дело в том, что при добровольном отказе
соучастников мы сталкиваемся с положением, которое возникает при
добровольном отказе от оконченного покушения. Но добровольный отказ при
оконченном покушении возможен в весьма ограниченных случаях и при
соблюдении некоторых условий[5]. Они указаны в ч. 4 и 5 ст. 31 УК: Организатор преступления и подстрекатель к преступлению не подлежат
уголовной ответственности, если эти лица своевременным сообщением органам
власти или иными своевременно предпринятыми мерами предотвратили доведение
преступления исполнителем до конца. Пособник не подлежит уголовной ответственности, если он предпринял все
зависящие от него меры, чтобы предотвратить совершение преступления. Если действия организатора или подстрекателя, предусмотренные частью
четвертой настоящей статьи, не привели к предотвращению совершения
преступления исполнителем, то предпринятые им меры могут быть признаны
смягчающими обстоятельствами при назначении наказания". Что касается характера деятельности организатора и подстрекателя при
добровольном отказе, то она должна быть всегда активно направлена на
предотвращение преступления. Добровольный отказ пособника может выразиться
в бездействии в том случае, если он пообещал предоставить исполнителю
орудия или средства для совершения преступления, но не сделал этого. 3.Прикосновенность к преступлению и ее виды, отличие от соучастия. Прикосновенность как уголовно правовая категория, рассматривается как
присоединение к преступное деятельности исполнителя после совершения им
преступного деяния. Юридическая природа данного явления представляет собой
поведение прикосновенных лиц, позволяющее основным преступникам избегать
воздействия, создаёт условия для продолжения преступной деятельности, но,
тем не менее, в абсолютным большинстве случаев прикосновенность по степени
влияния создаваемых условии на возможность совершения новых преступлении не
достигает уровня общественной опасности. Понятие прикосновенности имеет
очень важное значение при отграничении собственно соучастия от действии
лишь внешне примыкающих к нему. Действующее законодательство, признаёт
соучастие лишь такую совместную деятельность, которая является необходимым
условием совершения преступления и причиной наступивших в результате этой
деятельности преступных последствии, последовательно и чётко решает вопрос
о значении причинной связи для отграничения соучастия от прикосновенности.
Лицо, прикосновенное к преступлению не причиняет преступного результата,
его действия в отличии от действии соучастника не составляют необходимого
условия для совершения преступления другими лицами. При определении объекта
прикосновенности, я склонен, согласится с мнением Бушуева, который
определяет его как препятствие нормальной деятельности органов правосудия,
тем более что один из видов прикосновенности заранее не обещанное
укрывательство законодатель поместил в УК 1997 г. в главе 31 «Преступление
против правосудия». В настоящее время уголовно-правовая теория и судебная
практика единодушно считают, что прикосновенность к преступлению может быть
совершена только умышленно. Но одни криминалисты полагают, что
прикосновенность может быть совершена и с прямым и с косвенным умыслом, всё
же с точки зрения современного уголовного более правильна и обоснована
первая позиция. В теории уголовного права, как полагают многие
криминалисты, институт прикосновенности к преступлению объединяет:
Заранее не обещанное укрывательство
Недоносительство о готовящемся или совершённом преступлении
Попустительство преступлению. Из истории уголовного законодательства
известно, что Руководящие начала 1919 г. попустительство рассматривали как
одну из форм соучастия в виде пособничества. В последствии же ни в одном из
законодательных актов, кроме УК РСФСР 1926 г. о попустительстве не
упоминалось. Это обстоятельство послужило поводом к ограничению
прикосновенности двумя видами:
Укрывательством
Недоносительством
Недоносительство Законодательной практике стало известно с первых декретов советской
власти, регулирующих уголовно–правовые отношения. Однако первое
систематизированное издание уголовно–правовых норм (Руководящие начала
1919) не содержало нормы, предусматривающее уголовную ответственность за
недонесение. И только в УК РСФСР 1922 г. впервые была включена норма
устанавливающая уголовную ответственность за недоносительство. Недонесение
о готовящемся преступлении охватывает сведения характеризующие стадию
приготовления и неоконченного покушения, а недонесение о совершённом
преступлении, сведения об оконченном преступлении. Следовательно, лицо
своевременно не информирующее компетентные органы о готовящемся
преступлении тем самым создаёт условия для его совершения, а недонесение о
совершённом преступлении создаёт условия для продолжения преступной
деятельности. Для недоносительства характерно ряд характеризующих его
признаков: Достоверность сведении– уголовной ответственности за недонесение
подлежит только такое лицо которое имея информация о готовящемся или
совершаемом преступлении сознаёт, что полученная информация не вызывает
сомнения–факты
Объём сведении – должен характеризовать состав готовящегося или
совершённого преступления, сведения, характеризующие демографическое место
нахождение личности.
Время в течение, которого лицо обязано довести их до соответствующих
органов. Поведение лица будет правомерно в тех случаях, когда органы,
получившие информацию, объективно имеют возможность предотвратить окончание
начатого преступления. Недонесение в отличие от укрывательства,
деятельность пассивная (так называемое чистое бездействие). Поскольку
укрывательство в качестве одного из своих элементов включат в себя и
недонесение о том преступлении, которое укрывается, оно (укрывательство)
поглощает собой недонесение и лицо в таких случаях отвечает за
укрывательство. Все приведенные выше обстоятельства учитывались УК РСФСР в
соответствии, с которым (ст. 19) недонесение образовывало самостоятельное
преступление, но круг преступлении о которых необходимо было сообщать
правоохранительным органам ограничивался ст.88 ,190УК РСФСР. Современное
уголовное законодательство нашей страны отказалось от данного института, но
споры в связи с этим не утехают до настоящего времени. Попытаемся прояснить
сложившуюся ситуацию. Сторонники позиции однозначного отрицания института
доносительство указывают на то обстоятельство, что существование данного
института идёт в разрез с демократическими принципами, но, тем не менее,
например, в США данный институт закреплён в Своде Законов США раздел18
глава 1 §4 b и наказание предусматривается вплоть до тюремного заключения
сроком до 3 лет. На пространстве бывшего СССР данный институт до сих пор
существует на Украине и закреплён с ст.21 УКУ правда, за преступления
предусмотренные в ст. 187 (гос. измена, посягательство на жизнь гос.
деятеля, представителя иностранного государства). Другой вопрос, что ни в
том, ни в другом из приведённых мной примеров нет указания на круг лиц,
которые не подпадают под эту статью. Оправдано будет и мнение о том, что
общество также наряду с правоохранительными органами должно бороться с
преступностью, которую оно само порождает, по моему мнению, эту помощь не
следует рассматривать как перекладывание обязанностей правоохранительных
органов по раскрытию и предотвращению преступлении на плечи граждан. В связи с вышеперечисленным представляется, что при наличии следующих
обстоятельств:
Замена термина недонесение термином извещение
Установления ограниченного круга преступлении
Определение круга лиц освобождающихся от обязанности извещать
соответствующие органы, недопустима естественно ситуации, когда в
соответствии со ст. 186и 187 УКУ субъектами недонесения являются любые лица
вне зависимости от родственных связей. С этической точки зрения такое
положение естественно противоречит устоявшимся во всём цивилизованном мире
представлениям об общечеловеческих нормах морали и нравственности.
Наложение не столь сурового наказания как, например это предусмотрено в
США, а ограничить его крупным штрафом. Так вот в условиях возрастания в
России особо тяжких преступлении представляется возможным введение подобной
нормы в УК. Но даже самые мягкие уголовные меры ни в коем случае нельзя
вводить до тех пор, пока закон и государство реально не гарантирует
безопасность гражданам, оказавшим содействие правоохранительным органам в
борьбе с преступностью. Нельзя пойти по пути Украины, где не работает
«программа защиты свидетелей» хотя в ст. 180 УКУ декларирована уголовная
ответственность за воздействие на свидетеля с целью воспрепятствования
установления истины по делу. Подводя итог в вопросе о недонесении хочется
заметить, что данная проблема не имеет однозначного решения, применять
такие меры в нашей стране необходимо с большой осторожностью, дабы не
допустить произвола в отношении граждан, чтобы получилось лучше, а не как
всегда. Следующий вид прикосновенности, о которой пойдет речь это:
Заранее не обещанное
укрывательство
Укрывательство–это активная деятельность лица по сокрытию преступления,
самого преступника, средств и орудии совершения преступления его следов или
предметов, добытых преступным путём. Причём речь идёт только о заранее не
обещанном укрывательстве. Если же такое укрывательство было обещано до
начала или, а процессе совершения преступления, но до его окончания, такое
укрывательство рассматривается как соучастие в преступлении. Данный
институт характерен для уголовного законодательства многих стран США,
Испании, закреплён он и в современном российском УК с ст.316. Общественная
опасность заранее не обещанного укрывательства особо тяжких преступлении, в
том, что этими действиями чинятся препятствия к своевременному разоблачению
и изоляции от общества преступника. Нет единого мнения в определении формы
вины укрывательства. Одни (Шнеидер М.А., Наумов) считают, что заранее не
обещанное укрывательство может быть совершено как с прямым, так и с
косвенным умыслом, другие и это, по моему мнению, самая обоснованная
позиция считают, что только с прямым (Б.Т.Разгильдиев, Скуратов Ю.И.
Особенность данной статьи и данного института В УК РФ заключается в
примечании к этой статье в соответствии с котором субъектом заранее не
обещанного укрывательства не является супруг или близкиё родственник, это
положение закрепляет положение ч. 1 ст.51 Конституции РФ «Никто не обязан
свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких
родственников, круг которых определяется ФЗ». В соответствии с п.9 ст. 34
УПК РФ это:
Родители, усыновители
Дети
Родные братья и сёстры
Дед, бабка, внуки.
Супругом признаётся только лицо, с которым брак заключён в органах ЗАГС.
Существование данной нормы в редакции предложенной УКРФ вызывает споры
между учёными. Одни утверждают, что это положение не оправдано, ни для кого
нельзя делать исключения, другие же признавая необходимость привлечения
родственников за заранее не обещанное укрывательство, предлагают
ограничиться определёнными составами, например: особо опасными
государственными преступлениями, умышленным убийством. При решении данного
вопроса будет весьма полезным обратиться к опыту уголовного
законодательства зарубежных стран. Например, в Украинском, Американском
кодексах ограничении связанных с родством нет, более того в США в отличии
от нашей статьи наказание за заранее не обещанное укрывательство поставлено
в зависимость от наказания, предусмотренного совершённое исполнителем
преступление, если каким либо актом Конгресса США не предусмотрено иное
«Пособник после факта совершения посягательства наказывается тюремным
заключением на срок не более половины максимального срока, предусмотренного
для наказания исполнителя, или подвергается штрафу в размере не больше
половины суммы, предусмотренной для наказания исполнителя либо тому и
другому одновременно, если исполнителю назначена смертная казнь пособник
подвергается заключению на срок не более 15 лет». Тогда как наш УК
предусматривает до двух лет лишения свободы, таким образом, наш УК в этом
вопросе отличается определённым гуманизмом. Нельзя не признать, что
родственные отношения прикосновенного лица с исполнителем основного
преступления накладывают серьезный отпечаток на поведение укрывателя.
Статья 454 УК Испании предусматривает ту же норму что и наш УК, но
особенностью Испанского кодекса является норма закреплённая в ст. 453, где
указывается, что положение главы 3 «Об укрывательстве» применяются даже в
том случае если исполнитель укрываемого преступления не может нести
ответственность или освобождён от наказания, но из правила об освобождении
от уголовной ответственности близких родственников есть исключения если
была оказана помощь исполнителям или соучастникам в получении выгод, дохода
или цены за преступление без умысла собственной выгоды до 3 лет.[6] Всё же исходя из гуманных начал уголовного права необходимо
освобождать от уголовной ответственности за укрывательство лиц находящихся
в родственных отношениях.
Нецелесообразно, видимо, отменять уголовную ответственность этих лиц, если
укрывательство совершается из корыстных побуждении.
Попустительство
Заключается в том, что лицо, которое обязано и могло воспрепятствовать
совершению преступления, такому преступлению не препятствует и поэтому оно
совершается. В общей части УК не установлена ответственность за
попустительство по действующему УК решается двояким образом:
Если оно было заранее обещанным, то становится пособничеством
Заранее не обещанное может образовать собой в определённых случаях,
предусмотренных в Особенной части УК должностное преступление (халатность
ст. 293)
Таким образом, мы приходим к выводу о том, что законодателю следовало бы,
обратить своё внимание на институт прикосновенности, и на первых порах
ввести в общую часть УК понятие заранее не обещанного укрывательства.
Помимо этого при дальнейшим развитии уголовного законодательства следует,
возможно, рассмотреть вопрос о необходимости и приемлемости нормы о
недонесении, о готовящемся или совершённом преступлении. Заключение. Институт соучастия является одним из важнейших уголовно-правовых
институтов, в понятии «соучастие в преступлении» находит отражение и
закрепляется в уголовном законе специфическая преступная деятельность, что
предопределяет особенности квалификации содеянного и пределы
ответственности соучастников в отличие от случаев. Рассмотрение вопросов,
связанных с понятием соучастия, его сущности в отечественном уголовном
праве, конструкции института соучастия, позволяет сделать вывод о том, что
законодатель и практика следственных и судебных органов по применению
законодательных норм исходят из принципа индивидуальной ответственности
каждого соучастника за виновно совершенные им уголовно-наказуемые деяния.
Общими условиями правильной квалификации содеянного соучастником
преступления являются: правильное определение вида соучастия, выяснение
того, предусмотрено или нет в диспозиции статьи Особенной части УК к
исполнителю, и к иным соучастникам преступления. Данная работа не
претендует на исчерпывающий анализ вопросов поставленных в ее начале.
Многими юристами соучастие признается одной из сложнейших проблем в общем
учении о преступлении, в ней переплетаются вопросы общих оснований
уголовной ответственности, вины , причинной связи и т. д. В сфере института
соучастия все эти проблемы приобретают свою специфику и нуждаются в
специальном рассмотрении. Касаясь отдельных вопросов, я старался осмыслить
взгляды ученых на эту проблему , найти пересечение пределов и границ
даваемых ими понятий соучастия и форм соучастия, совместности и
разрозненности действий преступников и т. п. Определенно ясно, что на
настоящий момент в теории и законодательстве не поставлена точка в изучении
проблем , связанных с соучастием, определения его юридических и
криминологических границ. И в первую очередь это связано с обновляющимися
общественными отношениями, а именно с все набирающей обороты организованной
преступностью, которая приобретает качественно новые формы соучастия, в
связи с чем, некоторыми авторами уже ставится вопрос о переосмыслении
понятия соучастия. Таким образом, проблема форм соучастия в уголовном праве
выходит на новый виток своего исследования. Решение этой проблемы предстоит
искать и законодателю, и науке, и практическим работникам, т.к. борьба с
организованной преступностью предполагает глубокие криминологические знания
о самом явлении, затем адекватное отражение данного явления в законе и ,
наконец систему продуманных общих и специальных мер по локализации этой
преступности. Список литературы. 1. Конституция Российской Федерации. Комментарий. М:. 1994. 2. Уголовный кодекс Российской Федерации. М. 1996. 3. Постатейный Комментарий к Уголовному кодексу РФ / Под редакцией Наумова А.В. 1996 М:. 4. Комментарий к Уголовному кодексу РФ / Под общей редакцией Ю.И.Скуратова и В.М. Лебедева. М:. Изд-во Норма 2000. 5. Российское уголовное право. Общая часть. Курс лекций.- М: Изд-во БЕК. 1999. 6. Курс уголовного права : Особенная часть. М., 1999. 7. Лекции по Уголовному праву. Изд-во Пальма. М:. 2001. 8. Бурчак Ф.Г., Учение о соучастии по советскому уголовному праву М. 1986. 9. Миненок. Д.М. Формы соучастия в новом уголовном кодексе России. Актуальные вопросы уголовного права, процесса и криминалистики: Сб. науч. тр. / Калинингр. ун-т. - Калининград, 1998. - 86 с 10. Успенский А.В. Проблема обоснования причинной связи при соучастии в совершении преступления. Задание. Понятие и правовые последствия судимости. Порядок ее погашения и снятия. Основное направление совершенствования института судимости в новом УК
сводится к двум проблемам. Во-первых, законодатель в соответствии с
принципом законности определил правовое значение судимости и уголовно-
правовые последствия ее снятия или погашения. Во-вторых, четко
прослеживается намерение законодателя по возможности сократить число лиц,
гражданские права которых ограничиваются в связи с наличием у них
судимости. Эта линия проявляется в разных аспектах. Так, не изменяя
практически продолжительности сроков погашения судимости, УК 1996 г.
предоставил каждому осужденному право ходатайствовать о досрочном снятии с
него судимости при наличии безупречного поведения после отбытия наказания.
Новый УК отменил особый порядок снятия судимости с лиц, отбывших длительные
сроки лишения свободы, и отказался от прерывания срока судимости при
совершении нового преступления. Судимость есть правовое последствие отбытия наказания за совершенное
преступление, связанное с возложением на лицо определенных ограничений
уголовно-правового и общего характера. В ч. 1 комментируемой статьи указывается, что уголовно-правовые
последствия судимости проявляются в двух отношениях. Во-первых, судимость
учитывается при установлении простого, опасного и особо опасного рецидива и
при назначении наказания за эти виды рецидива (см. комментарий к ст.ст. 18
и 68). Во-вторых, наличие прежней судимости учитывается при назначении
наказания, поскольку она является отягчающим обстоятельством, что
предусмотрено в п. "а" ч. 1 ст. 63 УК; лица, имеющие прежнюю судимость, при
назначении им лишения свободы направляются в колонии с более строгим
режимом содержания. Кроме того, наличие неоднократной судимости за одно и то же или сходное
преступление в некоторых случаях влияет на квалификацию преступления. Так,
в п. "в" ч. 3 ст. 158, п. "в" ч. 3 ст. 159, п. "в" ч. 3 ст. 161 и некоторых
других статьях УК совершение кражи, мошенничества, грабежа лицом, имеющим
две и более судимости за хищения или вымогательство, признается
преступлением, совершенным при особо отягчающих обстоятельствах. Общие ограничения, связанные с судимостью, сводятся только к
ограничениям в трудоустройстве, предусмотренным некоторыми ведомственными
актами, в частности, в ограничении права поступления на работу в
правоохранительные органы. В комментируемой статье впервые законодательно устанавливаются начальный
и конечный моменты состояния судимости. В ч. 1 определяется, что лицо
считается судимым со дня вступления обвинительного приговора в законную
силу, а заканчивается ее погашением или снятием. Именно в этот период
действуют ограничения уголовно-правового и общего характера, указанные в
пп. 3 и 4 настоящего комментария. Очень важное для правового статуса граждан положение содержится в ч. 6
комментируемой статьи: погашение или снятие судимости аннулирует все ее
правовые последствия. Следовательно, с этого момента она не учитывается ни
при совершении нового преступления, ни в общегражданском смысле. Поэтому
вопросы типа "Были ли Вы судимы?" с точки зрения УК РФ 1996 г. являются
незаконными. Судимость не должна у лица сохраняться пожизненно. В соответствии с ч. 2 комментируемой статьи лица, освобожденные от
наказания, считаются несудимыми. Законодатель имеет в виду случаи, когда
лицо вообще не отбывало наказание за совершенное им преступление, т. е.
было полностью от наказания освобождено. По УК 1996 г. это может быть в
двух случаях - при освобождении от наказания военнослужащего в связи с
заболеванием, препятствующим несению военной службы (см. комментарий к ч. 3
ст. 81), и при освобождении от отбывания наказания в связи с истечением
срока давности обвинительного приговора (см. комментарий к ст. 83). Во всех других случаях судимость лица может быть либо погашена, либо
снята, как правило, по истечении определенного срока. Погашение судимости есть автоматическое ее аннулирование при
определенных условиях. Новый УК, в отличие от УК1960 г., распространяет
погашение судимости по истечении определенных сроков после отбытия
наказания на всех без исключения осужденных. Условия такого погашения
предусмотрены в пп. "а" - "д" ч. 3 комментируемой статьи. В двух случаях судимость погашается независимо от категории совершенного
преступления: при благоприятном истечении испытательного срока,
назначенного условно-осужденному лицу (п. "а"), и по истечении одного года
после отбытия назначенного судом наказания, не связанного с лишением
свободы (п. "б"). Во всех других случаях, когда лицу было назначено
наказание в виде лишения свободы, погашение судимости зависит от категории
совершенного преступления. При совершении преступлений небольшой и средней
тяжести судимость погашается по истечении 3 лет, при совершении тяжкого
преступления - по истечении 6 лет, при совершении особо тяжкого
преступления - по истечении 8 лет после отбытия наказания. Срок погашения судимости начинает исчисляться с момента отбытия
основного и дополнительного наказаний. Это значит, что при назначении
штрафа судимость начинает исчисляться со дня его уплаты, а при отбытии всех
других наказаний судимость начинает исчисляться со дня отбытия основного
(например, лишения свободы) и дополнительного наказаний (например, лишения
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью). Если назначенное судом наказание было сокращено или заменено более
мягким наказанием, срок судимости исчисляется из фактически отбытого лицом
срока наказания. Так, если к лицу было применено условно-досрочное
освобождение или если ему по амнистии или помилованию срок наказания был
сокращен, то судимость исчисляется, независимо от категории совершенного
преступления, из того срока, который лицо фактически отбыло до момента
своего досрочного освобождения. Если, например, наказание в виде лишения
свободы по отбытии одной трети было заменено ограничением свободы, то для
исчисления срока судимости учитывается фактически отбытый срок лишения
свободы и срок лишения свободы, эквивалентный фактически отбытому
ограничению свободы. Судимость может быть снята актами амнистии или помилования (см.
комментарий к ст.ст. 84, 85).
10. В ч. 5 комментируемой статьи сформулирована так называемая
стимулирующая норма: при безупречном поведении лицо может ходатайствовать о
снятии с него судимости до истечения установленного срока. В отличие от УК
1960 г. новый УК не содержит каких-либо формальных ограничений для
обращения с ходатайством о досрочном снятии судимости. С таким ходатайством
может обратиться лицо, отбывшее любой вид наказания. Как и прежде, в законе
не указывается какого-либо ограничивающего срока для подачи такого
ходатайства. Но суд должен располагать доказательствами, удостоверяющими
безупречное поведение лица после отбытия наказания, что, несомненно,
требует истечения определенного времени или проверки поведения этого лица.
Снятие судимости производится специальным определением суда. Вопрос о снятии судимости, в соответствии со статьей 86 Уголовного
кодекса Российской Федерации, разрешается судьей районного (городского)
народного суда по месту жительства лица, отбывшего наказание, по
ходатайству этого лица. О поступившем ходатайстве извещается прокурор. Неявка в судебное
заседание прокурора не останавливает рассмотрение ходатайства. Присутствие на суде лица, в отношении которого рассматривается
ходатайство о снятии судимости, обязательно. В случае, если ходатайство о
снятии судимости возбуждено общественной организацией, обязательно также
присутствие представителя этой организации. Рассмотрение ходатайства о снятии судимости начинается докладом судьи,
после чего он заслушивает вызванных лиц и заключение прокурора.
В случае отказа судьи в снятии судимости повторное ходатайство об этом
может быть возбуждено не ранее, чем по истечении одного года со дня
вынесения постановления об отказе. Задача. В июне 1993г. Каплин изготовил, а затем носил при себе и хранил
малокалиберный пистолет. В августе 1997г. угрожая этим пистолетом, Каплин
совершил разбойное нападение. В ходе предварительного следствия содеянное
Каплиным было квалифицировано по п. г ч. 2 ст. 162, ч.1 ст. 222 и ч.1
ст.223 УК РФ 1996г. В судебном заседании адвокат оспаривал квалификацию по
ч.1 ст. 222 и ч.1 ст. 223 УК.РФ, ссылаясь на криминализацию деяния и время
совершения преступления, и просил переквалифицировать изготовление, ношение
и хранение огнестрельного оружия на ч. 1 ст. 218 УК РСФСР 1960г.
исключающую совокупность преступлений.
Обоснованы ли доводы адвоката? какое решение должен принять суд? Время
совершения преступлений. Имеет ли в данном случае уголовный закон обратную
силу? ----------------------- [1] Бурчак Ф.Г., Учение о соучастии по советскому уголовному праву М. 1986. [2] Лекции по Уголовному праву. Изд-во Глобус. М:. 2001.
[3] Российское уголовное право. Общая часть. Курс лекций.- М: Изд-во БЕК.
1999. [4] Миненок. Д.М. Формы соучастия в новом уголовном кодексе России. Актуальные вопросы уголовного права, процесса и криминалистики: Сб. науч. тр. / Калинингр. ун-т. - Калининград, 1998. - 86 с [5] Успенский А.В. Проблема обоснования причинной связи при соучастии в совершении преступления. [6] Курс уголовного права : Особенная часть. М., 1999.
Страницы: 1, 2, 3
|