УК шт. Нью-Йорк
определяет те обстоятельства, при которых возможно применение “смертельной
физической силы”, т.е. устанавливает возможные случаи причинения смерти
нападающему. Так, причинение смерти допускается, если нападающий применяет или
“вот-вот начнет применять” смертельную физическую силу. Однако и в этом случае
законодатель устанавливает преимущество других способов реагирования на
посягательство: если лицо подвергшееся нападению, может избежать
посягательства, не причиняя смерти нападающему, без серьезной опасности для
себя или других лиц, оно должно использовать эту возможность. Безоговорочное
право на причинение смерти допускается в случаях, когда лицо , подвергшееся
нападению: 1) находится в своем жилище, при этом оно не напало первым; 2)
является служащим полиции, должностным лицом, наблюдающим за соблюдением
общественного порядка, или лицом, оказывающим первым помощь. Применение
смертельной физической силы допускается и против лиц, совершающий или
пытающихся совершить похищение человека, изнасилование, ограбление и берглэри[20].
По германскому
уголовному праву необходимая оборона отнесена к числу обстоятельств, исключающих
противоправность деяния. К условиям правомерности обороны относятся:
1)
нападающий
является физическим лицом;
2)
нападение
должно быть противоправным;
3)
наличным
(оно началось , еще не завершилось);
4)
допускается
защита не только себя самого , но и других лиц;
5)
отсутствует
превышение пределов необходимой обороны.
Дискуссионным вопросом в германской
уголовно-правовой теории является проблема превышения пределов необходимой
обороны. При этом, как правило, различают два вида такого превышения: 1)
несоответствие способов, средств защиты – тяжести нападения; 2) нарушения
принципа наличности посягательства (преждевременная или запоздалая защита).
2. Невменяемость
по уголовному праву Англии и США.
В Англии с 1800
г. в случае признания лица невменяемым оно объявлялось невиновным. Вердикт
присяжных звучал как “невиновен” с помещением в специальное учреждение. С 1883
г. после покушения на королеву вердикт был изменен на “виновен, но безумен”. С
1964 г. с принятием закона “О невменяемости” вердикт стал звучать как
“невиновен по причине безумия”.
Сам институт
берет начало в 1843 г. Тогда некто Макнаттан, который страдал манией
преследования, убил личного секретаря премьер-министра. Была создана
специальная комиссия при палате лордов по проблеме невменяемости. Ответы этой
комиссии легли в основу правил Макнаттена :
·
до сих
пор в Англии действует презумпция вменяемости;
·
для
невменяемости надо доказать, что в момент совершения преступления лицо страдало
душевной болезнью, в результате которой у него был “дефект разума” и он не
осознавал своих действий, не понимал, что поступает неправильно.
Недостатки
правил:
1. Анахронизм в
бремени доказывания невменяемости, когда бремя доказывания возлагается на
обвиняемого;
2. Учитывается
только интеллектуальный момент, а волевой игнорируется.
3. Правила
слишком категоричны;
4. Не учитываются
некоторые категории больных граждан;
5. Не учитывается
промежуточное состояние.
В связи с этим в
Англии появился ряд доктрин, подправляющих правила.
·
Доктрина
непреодолимого импульса.
Лицо
освобождается от уголовной ответственности, если оно в силу душевной болезни не
смогло удержать себя от совершения преступления, хотя понимало, что действует
противоправно, т.е. осознавало природу и свойства своих действий. Эта доктрина
позволяет восполнить волевой момент, который не получил отражения в правилах
Макнаттена, но она не стала популярной. Хотя нашла отражение в законе О
детоубийстве 1938 г. По этому закону мать, убившая ребенка в следствие
душевного расстройства, вызванного родами или кормлением грудью, освобождается
от уголовной ответственности за тяжкое убийство, и наказывается за простое.
·
Доктрина
уменьшенной ответственности.
Она появилась в
Англии сравнительно недавно. Была закреплена в законе «Об убийстве» 1972 г.
Лицо не может быть осуждено за тяжкое убийство, если оно страдает такой
душевной болезнью, которая явилась следствием врожденного порока, болезни или
травмы, что в существенной степени уменьшает осознание им своей ответственности
за действия или бездействие.
Также ряд доктрин
появился и в США.
·
Доктрина
продукта или правило Дурхема.
Появилась после
рассмотрения дела Дурхема в штате Колумбия. Лицо не подлежит уголовной
ответственности, если совершенное им деяние было продуктом его душевной болезни
или иного дефекта психики. В 1961г. была законодательно закреплена в штате Мен.
Решение этого вопроса полностью зависит от заключения психиатра. Таким образом
не учитывается юридический критерий, только медицинский.
·
Правила
Карренза 1961 г.
Упор делается на
волевой критерий. Т.е. лицо невменяемо, если в результате душевной болезни оно
было лишено возможности согласовывать свои действия с нормами права.
В примерном УК
США появилось новое определение невменяемости. В ст. 4 -01 сказано, что лицо не
несет ответственности за преступное деяние, если в момент его осуществления оно
вследствие душевной болезни или психической неполноценности было лишено в
существенной степени возможности давать себе отчет в преступности, упречности
своего поведения или согласовывать его с нормами закона.
В Англии до сих
пор считаются очень авторитетными правила Макнаттена. На их основании
проводятся очень строгие тесты. Поэтому адвокаты часто настаивают на применении
доктрины уменьшенной ответственности. Правда специальная парламентская комиссия
признала эти правила неудовлетворительными.
В США в
уголовном законодательстве ряда штатов до сих пор преобладают правила
Макнаттена. После принятия примерного УК стали более приемлемы его правила о
невменяемости. Но после покушения на Рейгана опять применяются правила
Макнаттена. Иногда допускается дополнение данных правил институтом уменьшенной
ответственности. В 1984 г. раздел 18 Свода законов США пополнился положением,
базирующимся на правилах Макнаттена.
3. Крайняя
необходимость как обстоятельство, исключающее уголовноую ответственность.
В Англии
причинение вреда в условиях крайней необходимости считается обстоятельством,
освобождающим от уголовной и гражданско-правовой ответственности. Условиями
правомерности причинения вреда в данном случае являются следующие: 1) предотвращенное
зло больше, чем вред, который причиняется для его предотвращения, и 2) зло не
может быть предотвращено другим путем.
В США вопрос о
причинении вреда при крайней необходимости достаточно разработан в
уголовно-правовой доктрине и регламентирован в действующем законодательстве.
По Примерному УК США (1962 г.) и УК штатов крайняя необходимость отнесена к
числу обстоятельств, освобождающих от наказания. Это лишь "оправдывающее"
обстоятельство, которое не исключает гражданско-правовой ответственности.
В ст. 3.02
Примерного УК США установлены следующие условия правомерности крайней
необходимости:
1) вред угрожает самому лицу или другим лицам;
2) угрожающий вред или зло больше, чем вред или зло от поведения, к
которому прибегает лицо;
3) УК или другой уголовный закон не делают изъятий для защиты в связи с
данной конкретной ситуацией;
4) законодатель не выражает иным образом свой отказ предоставить защиту в
данной ситуации.
Если ситуация
крайней необходимости возникла в результате опрометчивого или небрежного
поведения самого лица, либо вывод лица о необходимости такого поведения —
результат его опрометчивости или небрежности (т. е. в действительности не было
необходимости в таком поведении, и "разумное лицо" не стало бы причинять
вред), то лицо несет уголовную ответственность, конечно, при условии, что для
наступления уголовной ответственности таких форм вины, как опрометчивость или
небрежность, достаточно (т, е. не требуется таких форм вины, как "с
целью" или "заведомо")[21].
Согласно п. 2 §
35.05 УК штата Нью-Йорк поведение не является наказуемым, если оно является
необходимым как чрезвычайная мера, чтобы избежать нависшей угрозы причинения
публичного или личного вреда, при соблюдении следующих условий: 1) ситуация
не создана по вине самого лица; 2) угроза настолько серьезна, что в
соответствии с "обычными стандартами интеллекта и морали желательность и
срочность недопущения такого вреда несомненно перевешивают желательность
недопущения вреда, на предупреждение которого направлен закон, определяющий
соответствующее посягательство"; 3) необходимость и оправданность такого
поведения не может основываться на соображениях, имеющих отношение только к
морали и целесообразности, вытекающей из закона, как в плане его общего
применения, так и в отношении его применения к определенной категории дел.
Во Франции
институт крайней необходимости до принятия в 1992г. нового УК не был
законодательно закреплен, хотя необходимость введения такого института ощущалась
давно. Судебная практика часто сталкивалась со случаями, когда деяние, за
которое предусмотрена уголовная ответственность, совершалось по
необходимости", с целью защитить другое благо, общественная ценность
которого выше ценности блага, принесенного в жертву. В подобных случаях суды
вынуждены были использовать норму французского права о принуждении к
совершению преступного деяния, обосновывая это тем, что лицо в условиях
опасности потеряло над собой контроль и под воздействием психического
принуждения совершило деяние, запрещенное уголовным законом. Очевидно, что
такое положение имеет мало общего с действительным состоянием крайней
необходимости. В конце XIX в. судебная практика решила освобождать лиц,
действовавших в состоянии крайней необходимости, в связи с отсутствием их
вины. Такая позиция была поддержана апелляционными инстанциями Франции. А в
1958 г. Кассационный Суд Франции, в обход законодателя, признал своим решением
"состояние необходимости" (крайнюю необходимость) обстоятельством,
освобождающим от уголовной ответственности. Судебной практикой, нашедшей свое
подтверждение в последующих решениях и постановлениях Кассационного Суда, были
выработаны условия правомерности крайней необходимости. Эти положения сохраняют
свою актуальность и сегодня, поскольку действующий УК Франции закрепляет данный
институт, как представляется, недостаточно четко, что затрудняет его
отграничение не только от института правомерной защиты, но и института
принуждения к совершению преступного деяния (см. ст. 122-7). Судебная практика
выработала следующие условия правомерности крайней необходимости: 1)
наличность опасности причинения вреда (реальная угроза или начало
осуществления); 2) природа такой опасности может быть различной: опасность
причинения физического вреда, морального, материального; 3) не существует иного
способа избежать опасности кроме как совершить деяние, запрещенное уголовным
законом;
4) благо, принесенное в жертву, является менее ценным, чем спасенное благо;
5) лицо не поставило себя самого в состояние необходимости совершения
преступного деяния, до этого нарушив закон.
В Германии,
крайняя необходимость представлена в двух разновидностях: 1) крайней необходимости,
не являющейся противоправной, и 2) крайней необходимости, исключающей или
смягчающей вину.
Для первой
установлены следующие условия правомерности:
а) наличность
опасности для правоохраняемого блага; б) непредот-вратимость опасности другими
средствами; в) опасность угрожает любому правовому благу, принадлежащему как
самому лицу, так и другим лицам; г) при оценке противостоящих интересов, в
частности, соответствующих правовых благ и степени угрожающей им опасности,
защищаемый интерес значительно превосходит нарушенный; д) деяние является
соразмерным средством для устранения опасности; е) воля лица должна быть
направлена на предотвращение опасности (как и в состоянии необходимой
обороны).
Вторая разновидность крайней
необходимости предполагает защиту жизни, здоровья или свободы самого лица, его
родственников или близких путем совершения противоправного деяния. Однако
лицо "оправдывает" то обстоятельство, что такое деяние совершается
им в условиях наличной опасности. Закон не указывает в данном случае на
необходимость соразмерности защиты тяжести опасности. Такой дуализм института
крайней необходимости вызывает немало дискуссий и критики среди германских
юристов-криминалистов. Нередко судебная практика применяет вторую разновидность
крайней необходимости, условия которой являются более льготными, в том случае,
когда не удается использовать первую.
4. Влияние ошибки
на уголовную ответственность.
Ошибку
можно разделить на ошибку в праве и ошибку в факте.
Ошибка в
праве - ошибка в классификации, ошибка в законе.
Ошибка в факте –
это ошибка относительно обстоятельств дела. Необходимо отметить, что ошибка в
праве не исключает уголовную ответственность.
Во Франции, в
новом УК впервые появилось такое положение, что лицо не несет уголовную
ответственность, если действовало, в силу юридической ошибки полагая, что не
могло осуществить свое поведение в рамках закона. Лицо должно само осознавать
то, что характер ошибки не позволял ему осуществить правомерное поведение.
С 1980 года
введено такое положение, что лицо может ссылаться на незнание закона при
совершении правонарушения в течение 3-х дней после издания этого закона.
В Германии УК
говорит, что действует невиновно тот, кто при совершении деяния не осознает его
противоправности. Это правило действует лишь если это лицо не могло избежать
ошибки. Но если оно могло избежать этой ошибки, то при назначении наказания это
будет служить смягчающим обстоятельством, хотя и не будет исключать уголовную
ответственность.
Ошибки обычно
касаются технических преступлений, то есть таких, которые требуют определенных
познаний.
Англия: общее
право относится негативно к ошибке в праве.
Дело Моргана 1986
года вывело такое правило, – ошибка будет являться защитой, если он исключает у
исполнителя такой mens rea, который требуется для совершения преступления,
вменяемого ему в вину.
Дело Левет 1638
года. Суть его такова: девушка, служившая горничной, тайком по ночам
встречалась с молодым человеком в доме своих хозяев. Однажды он не предупредил
ее о своем приходе. Не узнав его, девушка испугалась и закричала. На ее крик
прибежал хозяин и убил юношу. В своем решении суд указал, что у хозяина была
полная защита, как если бы он убил лицо, совершающее burglary.
Ошибка должна
быть разумной, и она должна быть в факте, а не в праве. Она должна быть такой,
что не будь этой ошибки, лицо было бы признано виновным.
В США разные
штаты занимают различные позиции по этому вопросу.
Например, УК штата Висконсин: ни
ошибка в праве, ни ошибка в факте не влияет на уголовную ответственность.
Другие штаты решают эту проблему
иначе. Примерный УК: ошибка в праве или в факте при определенных формах вины
снимает уголовную ответственность. Такое же положение закреплено и в УК штата
Кентукки.
Однако в УК
штатов чаще всего закреплены положения, касающиеся ошибки в факте. Например, в
УК штата Калифорнии §26: ошибка в факте освобождает от ответственности, если у
лица не было соответствующего намерения (mens rea).
К ошибке в праве
законодательство США относится нагативно, а ошибку в факте допускает.
По делу Ламберта
Верховный Суд постановил, что ошибка в праве может быть защитой, если
соответствующий закон не был разумно обнародован.
Если лицо
ссылалось на официальное толкование, которое впоследствии было признано
неправильным, то это может быть ошибка в праве.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
|