В УК РСФСР 1960 г. система преступлений против жизни
претерпела некоторые изменения [6]. В частности, незаконное
производство аборта было отнесено к преступлениям, ставящим в опасность жизнь и
здоровье женщины. В число преступлений против жизни вошли: умышленное убийство
при отягчающих обстоятельствах, убийство без отягчающих обстоятельств, т.е.
простое убийство при превышении пределов необходимой обороны, неосторожное
убийство, доведение до самоубийства. Санкции за квалифицированное и простое
убийство были вновь ужесточены; так, за квалифицированный вид убийства было
предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 8 до 15 лет, альтернативно -
наказание в виде смертной казни.
Возвращение России в лоно мировой цивилизации
обусловливает проведение реформы, которая в последние годы стала набирать темпы
и задачей которой является демократизация государства, превращение из института
насилия в руках тоталитарного режима в гаранта взаимной ответственности
государства и гражданина. Правовое государство обеспечивает верховенство
закона, незыблемость основных прав и свобод человека, охрану правомерных
интересов личности. Это согласуется со ст. 3 Всеобщей декларации прав человека,
в которой говорится, что каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и
личную неприкосновенность.
УК РСФСР 1960 г. не были свойственны приоритет
общечеловеческих ценностей, преимущественное уважение прав и свобод человека.
Напротив, в нем преобладала защита государственного интереса над защитой
интересов граждан. Наглядным примером этого явилось расположение главы о
преступлениях против государства и государственной собственности.
Развитие уголовного законодательства в направлении
охраны прав и интересов личности от преступных посягательств должно быть
сопряжено с охраной и защитой суверенитета России, ее конституционного строя,
общественного порядка и безопасности, основанных на ценностях человеческой
цивилизации, что должно привести его в полное соответствие с мировыми стандартами.
Охране прав личности в той или иной степени подчинена
вся система права; в таких отраслях, как гражданское право, семейное право,
трудовое право, административное право, охрана прав личности занимает важное
место. Наиболее опасные нарушения прав граждан влекут уголовную
ответственность. Уголовно-правовой охране прав граждан от преступных
посягательств посвящен раздел VII УК РФ 1996 г., которым начинается Особенная
часть. Помещение ряда преступлений против личности не в гл. 16
"Преступления против жизни и здоровья", а в иные главы вполне
оправданно, так как основное содержание, социальный смысл подобных норм
определяется не посягательством на интересы личности, а посягательством на
другие защищаемые уголовным законом общественные отношения.
При совершении ряда преступлений, таких, как
бандитизм, разбой, злоупотребление должностными полномочиями, терроризм, может
иметь место и посягательство на жизнь. В этих случаях имеет место совокупность
преступлений, которые должны получить самостоятельную оценку. Однако, если
причинение смерти является конструктивным признаком преступления (ст. 277, 295,
317, 357), то в этих случаях убийство охватывается другими статьями УК и
самостоятельной оценки не требует.
В главе 16 УК РФ преступления против жизни расположены
на первом месте, что подчеркивает их наибольшую степень опасности. В статьях
105 - 110 УК РФ предусмотрена ответственность за посягательство на жизнь
человека. Эти преступления и составляют систему преступлений против жизни, так
как каждый вид убийства можно рассматривать в качестве элемента этой системы,
взаимосвязанный с другими видами убийства и образующий в целом единое понятие -
убийство[7].
В части 2 ст. 105 УК РФ содержится перечень квалифицирующих
признаков убийства, который является подсистемой в системе преступлений против
жизни. Сама же система преступлений против жизни характеризуется таким общим
признаком, как умышленное причинение смерти другому человеку. Поэтому все
исследователи обращались к вопросу о том, что есть жизнь, когда она начинается
и когда кончается, т.е. когда может быть совершено убийство [8].
Еще в XIX в. Н.А. Неклюдов определял жизнь как
деятельность сил человека[9], А.Н. Красиков - как
деятельность сил человека как биосоциального существа, которая охватывает весь
период самопроизвольного психофизического существования, имеющего начальный и
конечный момент[10].
Большую трудность всегда вызывало определение
начального момента жизни человека.
В германской уголовно-правовой литературе преобладает
мнение, что началом жизни следует считать самостоятельную жизнь человеческого
существа вне утробы матери. Ф. Лист полагал, что самостоятельное существование
человека начинается с прекращением плацентарного дыхания и наступлением дыхания
через легкие[11].
Доктрина российского уголовного права во многом
напоминала немецкую, и вопрос о начальном и конечном моменте жизни решался под
влиянием немецкой уголовно-правовой литературы.
В российской уголовно-правовой литературе до 1917 г.
были сформулированы две точки зрения по поводу начального момента жизни: одни
авторы полагали, что начальный момент жизни должен определяться появлением хотя
бы какой-либо части тела ребенка из утробы матери [12],
и в советской уголовно-правовой литературе долгое время господствовала эта
точка зрения, хотя некоторые авторы полагали, что самостоятельная жизнь
младенца начинается с отделением его от утробы матери и началом дыхания[13].
В последние годы большинство ученых-криминалистов
считают начальным моментом жизни начало родов[14].Этот вопрос
является дискуссионным и актуальным: дело в том, что в УК РФ впервые введена
норма, предусматривающая ответственность за убийство матерью новорожденного
ребенка.
В некоторых странах указанные вопросы уже давно
решаются на законодательном уровне. Например, в Уголовном кодексе Индии
предусматривается: "Причинение смерти ребенку в утробе матери не является
убийством. Но причинение смерти живому ребенку, если какая-либо его часть
появилась из утробы, хотя бы ребенок не начал дышать или не полностью родился,
может рассматриваться как убийство", причем это положение нашло свое
отражение в УК Индии более двух веков тому назад.
Вопрос о моменте окончания жизни человека в
уголовно-правовой литературе также решается неоднозначно. Некоторую ясность в
понимание момента наступления смерти внес Закон РФ от 22 декабря 1992 г. N
4180-1 "О трансплантации органов и (или) тканей человека", однако между
медиками, юристами и теологами при решении проблемы, является ли человек живым
или мертвым с погибшим головным мозгом, но при наличии восстановленной и
искусственно поддерживаемой деятельности дыхания и кровообращения, дискуссия
продолжается. Одни считают, что смерть мозга идентична концу жизни, другие с
этим не соглашаются.
Закон РФ "О трансплантации органов и (или) тканей
человека" в ст. 9 увязывает момент окончания жизни с необратимой гибелью
всего головного мозга. Однако и это положение не прекращает дискуссий. В
частности, приводятся такие аргументы, как возможность медицинской науки в
скором будущем оживлять головной мозг.
В начале 70-х гг. прошлого столетия достижения
медицины в области реаниматологии поставили вопрос о границе между жизнью и
смертью. Анализ многочисленных случаев привел к пересмотру констатации смерти:
в качестве критерия было решено исходить не из состояния органов дыхания и
сердцебиения, а из оценки состояния мозга как главного органа человеческого
организма. Так, в начале 80-х гг. прошлого столетия впервые был предложен новый
критерий: "смерть мозга". Отличие такого органа, как мозг, в
сравнении с органами дыхания и сердцем состоит в том, что именно он
осуществляет интеграцию работы других органов тела, с одной стороны, и отвечает
за работу сознания - с другой. Поэтому на него не распространяется та ошибка,
когда смерть одного органа отождествляется со смертью всего организма.
С учетом уже
имеющихся достижений медицинской науки целесообразно обратиться к исследованиям
этих проблем с точки зрения так называемой унификации, т.е. предположить, что
началом жизни человека и моментом его смерти являются соответственно появление
и прекращение одной и той же функции организма.
2. Убийство: понятие и классификация
2.1.
Понятие убийства
В
уголовно-правовом смысле понятие «убийство» неразрывно связано с понятием жизни
и смерти человека. Жизнь человека, с биологической точки зрения, состоит в
непрерывном обмене веществ, питании и выделении. С прекращением этих функций
прекращается и жизнь. Согласно ст.20 Конституции РФ, каждый имеет право на
жизнь. Жизнь человека охраняется государством посредством законодательства, в
частности - уголовного. Для того, чтобы уголовное законодательство могло
действительно защитить жизнь человека, нужно определить временные границы
жизни. Что касается момента ее окончания, то в литературе нет сколько-нибудь
существенных разногласий по этому поводу, и многие авторы определяют момент
окончания человеческой жизни моментом наступления так называемой биологической
смерти, т.е. состояния, когда происходит необратимая гибель центральной нервной
системы, остановка сердца и прекращение дыхания. Наступление биологической
смерти человеческого организма считается безусловным по истечении 30 минут с
момента выявления всех вышеописанных признаков. Биологическая смерть наступает
вследствие естественного и неизбежного старения человеческого организма, хотя
не исключается и так называемая патологическая смерть, когда все вышеописанные
признаки наступают вследствие какой-либо болезни.[15]
Но для того, чтобы установить временные границы уголовно-правовой защиты жизни
человека, нужно еще определить и момент ее начала, т.е. тот момент, когда
человек уже может считаться полноправным членом общества. Некоторые авторы,
например С.В.Бородин, предлагают считать моментом начала жизни мгновение, с
которого организм ребенка способен самостоятельно функционировать и полностью
отделен от организма матери. Данная позиция вызывает большие сомнения, т.к. в
этом случае умерщвление уже родившегося ребенка, но которого с организмом
матери еще связывает пуповина, или же ребенка во время родов, у которого из
утробы матери уже показалась головка, не считалось бы убийством в уголовно-правовом
смысле. Это представляется неправильным даже потому, что в УК 1996 г. (в
редакции 2003 г. и введен в действие 2005 г.) введена статья, устанавливающая
ответственность за лишение жизни ребенка матерью сразу же после родов или во
время их (ст. 106 УК РФ) и Уголовный кодекс называет такие действия убийством.
Поэтому более правильной представляется позиция Б. Сарыева, который считает,
что «…не просто начало родов, а тот его момент, когда плод стал виден из утробы
матери (и стал, таким образом, сам по себе доступен посягательствам), и следует
признать с точки зрения уголовного права началом жизни. Именно с этого момента
всякие попытки умертвить плод становятся убийством»[16].
Исходя из
подобного определения границ человеческой жизни, можно сделать вывод, что любое
противоправное посягательство на жизнь другого человека в рамках этих границ,
причиняющее смерть, является убийством. Такая позиция, по крайней мере, явно
прослеживалась в УК РСФСР. В нем, в частности, убийством признавалось как
умышленное, так и неосторожное лишение жизни другого человека. УК РФ убийством
признает лишь любое противоправное умышленное лишение жизни другого человека, а
те же деяния, но совершенное по неосторожности, обозначает термином «причинение
смерти». В данном случае логика законодателя не совсем ясна, ибо в русском
языке «убийство» и «причинение смерти» являются синонимами. В частности, В.
Даль определяет слово «убить» как зашибить или ударить до смерти, а «убийство»
как лишение кого-либо жизни как преступление. По словарю Ожегова «убить» значит
лишить жизни, а «убийство»-преступное лишение жизни кого-нибудь. И ни в одном
случае не упоминается о форме вины. Н.И. Загородников говорил по данному
поводу, что «…глагол «убить» часто употребляется при любом насильственном
причинении смерти, при этом имеется в виду как преступное, злонамеренное, так и
неосмотрительное и даже случайное причинение смерти».[17]
Правильной представляется позиция Б. Сарыева, который говорит, что «…вряд ли
простое «переименование»…неосторожного убийства в неосторожное лишение жизни (а
также в причинение смерти по неосторожности - Ш.В.) что-либо может изменить.
Ведь правосознание граждан причисляет к убийству любое лишение жизни, не
различая ни форм вины, ни случайности («убило током» и т.п.). Тяжкое телесное
повреждение, повлекшее смерть потерпевшего, в правосознании граждан тоже
расценивается как убийство, хотя закон ни прежде, ни ныне указанное деяние
убийством не считал и не называл… Перемена названия ничего не изменит в оценке
данного деяния правосознанием граждан, следовательно, цель, ради которой хотят
эту перемену произвести, вряд ли будет достигнута».[18]
Тем не менее, убийством по уголовному праву признается предусмотренное
Особенной частью Уголовного Кодекса противоправное, виновное, умышленное
деяние, посягающее на жизнь другого человека и причиняющее ему смерть.
Тот факт, что
глава 16 УК РФ «Преступления против жизни и здоровья» оказалась первой в
Особенной части (в отличие от УК РСФСР, где подобная глава находилась на
третьем месте) говорит о том, что государство в числе приоритетных задач
уголовного права ставит защиту жизни личности. Об этом же говорит и то, что
наказания за убийства (кроме убийств со смягчающими обстоятельствами)
увеличились. В силу ч.5 ст.15 УК РФ так называемое простое убийство (ч.1ст.105
УК РФ) и убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах (ч.2 ст.105 УК
РФ) относятся к категории особо тяжких преступлений. Но для того, чтобы
уголовно-правовой механизм защиты жизни в полном объеме выполнял свои функции
(как карательные, так и превентивные) и тяжесть совершенного убийства соответствовала
строгости наказания, нужно, чтобы совершенное преступление было правильно
квалифицировано.
На практике
квалификация убийств вызывает большие затруднения, как у следователей, так и у
судей, следствием чего является отмена приговора вышестоящей инстанцией и
отправка дела на доследование. А все дело в том, что расследование дела об
убийстве (как предварительное, так и судебное) проводятся «однобоко», не
выясняются истинные мотивы и цели преступника, а также остальные элементы
преступления, характеризующие субъективное отношение убийцы к содеянному. К
тому же нельзя оставлять без внимания и другие обстоятельства дела. Только их
анализ в совокупности и каждого из них в отдельности может дать точную картину
совершенного преступления и применить уголовно-правовую норму в соответствии с
ее точным смыслом.
2.2.
Классификация убийств
В науке
уголовного права убийство традиционно делится на простое, квалифицированное и
привилегированное. В этой работе последнее нас интересовать не будет, о простом
же речь пойдет ниже. Что касается квалифицированного, то в уголовно-правовой
науке существует несколько подходов к классификации его признаков. В частности,
Э.Ф. Побегайло предложил следующую:
1.
Отягчающие
обстоятельства, относящиеся к субъекту.
2.
Относящиеся
к субъективной стороне.
3.
Относящиеся
к объекту.
4.
Относящиеся
к объективной стороне.[19]
Такой же
классификации поддерживается и Б. Сарыев. Несколько иную предложил Н.И.
Загородников:
1.
Признаки, относящиеся к
субъективной стороне, которые в некоторых случаях также характеризуют
общественную опасность субъекта (хулиганский мотив также отрицательно
характеризует и преступника).
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
|