Поскольку иски о
признании права собственности, с одной стороны, не связаны с конкретными
нарушениями правомочий собственника и, с другой стороны, диктуются продолжающимся
незаконным поведением третьего лица, на них, как и на негаторные иски, не
распространяется действие исковой давности.
Так как иск об
освобождении имущества от ареста наиболее часто встречается в судебной
практике, необходимо более подробно разобрать данный вид иска о признании права
собственности.
Арест имущества,
т.е. его опись и запрет им распоряжаться, производится в случаях, прямо
предусмотренных законом, как мера, обеспечивающая исполнение судебного решения
о возмещении ущерба или для обеспечения других имущественных прав граждан и
юридических лиц при предъявлении иска в суде (в таких случаях она обычно
осуществляется судебным приставом), либо при открытии наследства в целях охраны
имущественных прав наследников (в данном случае она осуществляется нотариусом).
В опись иногда
ошибочно включаются ценности (имущество), принадлежащие другим лицам. В
большинстве случаев речь идет о требовании супруга об исключении из описи его
доли в общем имуществе или лично ему принадлежащих вещей.
Условия предъявления и удовлетворения
рассматриваемого иска предусмотрены актами высших судебных органов.
Реализация
имущества во исполнение решения или приговора суда не является основанием для
отказа в принятии искового заявления о признании права собственности на это
имущество.
Сам должник не
вправе обращаться в суд с иском об освобождении имущества от ареста. Заявление
должника об отмене ареста по тем основаниям, что судебным исполнителем
подвергнуто аресту имущество, на которое не может быть обращено взыскание,
независимо от принадлежности имущества должнику или другим лицам, рассматривается
судом.
Суд не вправе
отказать в принятии искового заявления об освобождении имущества от ареста,
если дело, в связи которым наложен арест на имущество, не разрешено. Признав
невозможным рассмотреть такой иск до разрешения другого дела, суд
приостанавливает производство по делу об освобождении имущества от ареста.
Иск об
освобождении имущества от ареста может быть предъявлен собственником, а также
лицом, владеющим в силу закона или договора имуществом, не принадлежащим
должнику.
Ответчиками по
таким искам являются: должник, у которого произведен арест имущества, и те
организации или лица, в интересах которых наложен арест на имущество.
В обоснование
заявленных требований истец представляет документы, подтверждающие его право
собственности на спорное имущество.
При
удовлетворении иска об освобождении имущества от ареста суд указывает в
решении, какое конкретно имущество признано принадлежащим истцу, и в связи с
этим имущество освобождается от ареста.
Если имущество,
причитающееся на долю истца, неделимо, суд может в порядке компенсации
выделить ему другое имущество, включенное в опись. В случае, когда такая замена
имущества невозможна, суд может применительно к предусмотренным законом
способам раздела имущества, являющегося общей собственностью, освободить
неделимое имущество от ареста, обязав истца выплатить денежную компенсацию,
равную стоимости имущества за вычетом принадлежащей ему доли. В зависимости от
конкретных обстоятельств суд может оставить это имущество в описи, обязав
организацию или гражданина, в интересах которых наложен арест, выплатить истцу
сумму, соответственно его доле в неделимом имуществе.
В том случае,
когда подлежащее освобождению от ареста имущество реализовано, суд при
имеющейся к тому фактической возможности может с согласия истца вынести решение
о передаче ему равноценного имущества того же рода, а если это невозможно - о
выплате денежных сумм, вырученных от его реализации.
На требования об
освобождении имущества от ареста распространяется трехгодичный срок исковой
давности. Течение срока исковой давности начинается со дня, когда заинтересованное
лицо узнало или должно было узнать о наложении ареста на принадлежащее ему
имущество.
При рассмотрении
дела необходимо обращать внимание на то, соблюдены ли соответствующим
должностным лицом требования закона при наложении ареста на имущество, в
частности, перечислено ли в акте описи другое имущество, в том числе и
находящееся в собственности должника с другими лицами, на которое арест наложен
не был, а также не подвергнуто ли аресту то имущество, на которое не может быть
обращено взыскание по исполнительным документам. Установив, что аресту
подвергнуто имущество, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным
документам, суд снимает арест с этого имущества независимо от заявленных истцом
требований.
Если имущество,
подвергнутое аресту, было растрачено, отчуждено или сокрыто лицами, которым
оно передано на хранение, суд должен рассмотреть вопрос о привлечении указанных
лиц к установленной законом ответственности и разъяснить организации или
гражданину, в интересах которых наложен арест, право предъявить иск к виновным
лицам о возмещении материального ущерба.
2.4. Защита прав владельца,
не являющегося собственником.
Согласно ст.305 ГК РФ, лицу, не являющемуся
собственником, но владеющему имуществом по закону или договору,
предоставляются права для защиты права собственности. В силу статей 301, 305
Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, не являющееся собственником, но
владеющее имуществом на праве хозяйственного ведения, вправе истребовать
имущество из чужого незаконного владения.(40)
Появление и
развитие в гражданском законодательстве защиты прав владельца несобственника
обусловлено заботой, как об интересах собственников, так и непосредственно
владельцев имущества. Это диктуется потребностями гражданского оборота,
нуждающегося в гарантиях стабильности владения имуществом, служащего для
выполнения определенных хозяйственных, бытовых и иных функций и удовлетворения
соответствующих запросов участников договорных отношений.
Владельцем
признается лицо, в хозяйстве которого находится вещь. Под владением понимается
фактическое обладание вещью, при котором возможно физическое, хозяйственное
воздействие на вещь.
Наше гражданское
право не знает самостоятельного правового института владения. Оно рассматривает
право владения как элемент различных правовых институтов. Например, владение
собственника основывается на принадлежащем ему праве собственности, право
владения составляет правомочие собственника.
Залогодержатель
является владельцем заложенного имущества в силу принадлежащего ему залогового
права.
В теории
гражданского права различается владение законное и незаконное, добросовестное и
недобросовестное, владение собственника и владение лица, не являющегося
собственником.
Незаконное
владение - это фактическое обладание вещью, не основанное на каком-либо праве и
возникшее с нарушением закона (владение краденой вещью, присвоенной находкой и
т.п.). Незаконное владение не охраняется правом.
Законное владение
опирается на определенное правовое основание (титул владения). Оно
осуществляется собственником, а также несобственником, управомоченным владеть
чужим имуществом на основе определенного правового титула (договора, закона
или административного акта). К титульным владельцам на основании договора
относятся: хранитель, наниматель, безвозмездный пользователь имущества и т.д.
Владение
собственника, как основанное на праве собственности, является законным, но в
отдельных случаях и оно может быть незаконным. Например, если собственник взял
самоуправно вещь, которую он передал по договору найма, то его владение будет
незаконным.
На законное и
незаконное принято подразделять владение несобственника.
В постановлении Президиума ВАС РФ сказано
что, согласно статье 216 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации
право хозяйственного ведения имуществом относится к вещным правам наряду с
правом собственности. Вещные права на имущество могут принадлежать лицам, не
являющимся собственниками этого имущества. Переход права собственности на
имущество к другому лицу не является основанием для прекращения иных вещных
прав на это имущество. Вещные права лица, не являющегося собственником,
защищаются от их нарушения в порядке, предусмотренном статьей 305 Гражданского
кодекса Российской Федерации.(42)
Законное владение - приобретенное от
собственника (непосредственно или через управомоченное им лицо) с соблюдением
установленных правил
Незаконное -
владение, приобретенное не от собственника с нарушением установленных правил.
Незаконное
владение подразделяется на добросовестное и недобросовестное (законное
владение не может быть недобросовестным). Добросовестным признается владение,
приобретая которое владелец не знал и не должен был знать о его
неправомерности. При этом выражение «не знал и не должен был знать» означает
невиновное заблуждение приобретателя. Если приобретатель знал или должен был
знать о неправомерности приобретаемого владения, то оно признается
недобросовестным (покупка заведомо краденой вещи или покупка дорогой вещи по
заниженной цене).
Содержание
правомочия владения несобственника зависит от правоотношений с другими лицами,
передавшими ему владение имуществом. Несобственник осуществляет свое право
владения на основании права другого лица (собственника или носителя права
оперативного управления) в пределах, установленных договором с собственником
или иным правовым актом. Например, хранитель, экспедитор, наниматель и другие
титульные владельцы осуществляют владение вверенным им имуществом,
исключительно исходя из условий договора с собственником или управомоченным им
лицом.
Право владения у
собственника возникает всегда в сочетании с двумя другими правомочиями -
пользования и распоряжения. Право владения у титульного владельца может сочетаться
или с правом пользования (наниматель) или с правом распоряжения (комиссионер)
или вообще может не сочетаться ни с одним, ни с другим, например, владение
хранителя (если иное не установлено законом или договором). Но у титульного владельца
никогда не может быть одновременно всех трех правомочий: владения, пользования
и распоряжения. При сочетании же правомочий владения и распоряжения у
титульного владельца они имеют более узкие пределы.
Например,
распоряжаться имуществом комиссионер может лишь в соответствии с данным ему
поручением. Он вправе продать вещь, но не передать ее по договорам займа или
имущественного найма или в залог и т.д. Право владения титульного владельца
всегда носит срочный характер, а продолжительность владения определяется
договором или иным правовым актом.
Право титульного
владельца на владение, приобретенное по договору с собственником или в силу
закона, выступает как производное от права собственности не только по происхождению,
но и по характеру, по своему содержанию. Это значительное сходство неизбежно
подсказало необходимость применения общих гражданско-правовых способов защиты
владения всех законных владельцев (собственников и несобственников).
Наниматель,
хранитель, залогодержатель и другие лица, получившие имущество в сферу своего
хозяйствования на основании договора или закона, в случае неправомерного выбытия
этого имущества из их владения вправе истребовать его из недобросовестного
незаконного владения, а в определенных случаях - и из незаконного
добросовестного владения. Для применения этого правила необходимо, чтобы
истребуемая вещь была в наличие, иначе возникает иск о возмещении убытков.
Нельзя также забывать, что ст.ст.301 - 304 ГК РФ предусматривают вещно-правовую
защиту прав собственника или владельца - несобственника (ст.305 ГК РФ), т.е.
когда требования истца вытекают непосредственно из нарушенного права
собственности или права титульного владения, а не из сделок или иных обязательственных
отношений.
На титульного
владельца распространяются правила, установленные для истребования
собственником имущества от добросовестного незаконного приобретателя
(ст.ст.302, 305 ГК РФ). Так, из общего правила об истребовании имущества из
чужого незаконного владения закон предусматривает следующие исключения:
имущество, возмездно приобретенное добросовестным приобретателем (по договору
купли-продажи), подлежит истребованию при условии выбытия из владения
титульного владельца помимо его желания (утеряно, похищено и т.п.); имущество,
безвозмездно приобретенное добросовестным приобретателем (например, по договору
дарения) от лица, которое не имело права отчуждать его, подлежит истребованию
во всех случаях, независимо от способа выбытия титульного владения - по желанию
или помимо желания титульного владельца. Но не подлежит истребованию имущество,
приобретенное добросовестным приобретателем при продаже его в порядке,
установленном для исполнения судебных решений (хотя данная норма прямо не указана
в законе, но по смыслу закона она имеет место).
Наравне с
собственником титульному владельцу предоставлено право на иск, направленный на
устранение всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения не были соединены
с лишением владения. Этот способ гражданско-правовой защиты может быть
использован титульным владельцем против нарушений, препятствующих осуществлению
права на пользование (наниматели или хранители, залогодержатели, если
пользование предусмотрено договором), или других обязанностей, возложенных на
титульного владельца по договору или закону. Титульный владелец, как и
собственник, вправе предъявить такой иск при условии неправомерности действий
со стороны ответчика и непрекращения их к моменту предъявления иска. Так, в
судах случаются иски собственников жилых домов об устранении всевозможных помех
в пользовании строением. Например, с крыши сарая стекают дождевые воды на стены
соседнего жилого дома, в помещении появляется сырость, нарушается нормальное
пользование домом, собственник обращается с иском к соседу о переносе сарая.
Согласно ст.ст.304, 305 ГК РФ, такой же иск вправе предъявить и арендатор дома.
Правильное
понимание и применение на практике ст.ст.301 - 305 ГК РФ должно обеспечить
охрану разнообразных прав и интересов, связанных с временным законным владением
чужим имуществом.
Поскольку же это
имущество, как правило, должно быть возвращено собственнику, институт защиты
прав владельца несобственника должен стать действенным средством
гражданско-правовой защиты и интересов собственников.
Глава 3. Иные
гражданско-правовые способы защиты права собственности.
3.1. Признание оспоримой
сделки недействительной.
В данном разделе работы о недействительных
сделках не охватываются все аспекты признания сделок недействительными. Но
такая цель и не ставилась. Прежде всего, в изложенном материале принималась во
внимание недействительность сделок, по которым осуществляется переход права
собственности.
Сделки - один из наиболее распространенных
юридических фактов. В ст.153 ГК РФ сделки определяются как действия граждан и
юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение
гражданских прав и обязанностей. Таким образом, сделку характеризуют следующие
признаки:
-сделка - это всегда волевой акт, т.е.
действие людей;
-это правомерные действия;
-сделка специально направлена на
возникновение, прекращение или изменение гражданских правоотношений;
-сделка порождает гражданские
правоотношения, поскольку именно гражданским законом определяются те правовые
последствия, которые наступают в результате совершения сделок.
Сделка представляет собой единство четырех
элементов: субъектов - лиц, участвующих в сделке; субъективной стороны -
единства воли и волеизъявления; формы и содержания.
Субъектами сделки признаются любые субъекты
гражданского права, обладающие качеством дееспособности.
Способность самостоятельного совершения
сделок является элементом гражданской дееспособности.
Дееспособность юридических лиц
гарантируется целями деятельности юридического лица, очерченными в
учредительных документах, с одной стороны, и полномочиями органа юридического
лица, имеющего право на совершение сделок от имени юридического лица, с другой.
Воля и волеизъявление имеют значение для
действительности сделки в их единстве. Для действительности сделки
небезразлично и то, как формировалась воля лица. Необходимым условием является
отсутствие каких-либо факторов, которые могли бы исказить представление лица о
существе сделки или ее отдельных элементах (заблуждение, обман и т.п.) либо
создать видимость внутренней воли при ее отсутствии (угроза, насилие и т.п.).
Волеизъявление должно правильно отражать внутреннюю волю и довести ее до
сведения участников сделки. Законом установлено, что доведение внутренней води
до остальных участников сделки должно совершаться только способами,
предусмотренными законом, т.е. в определенной законом форме. Отсутствие
требуемой законом формы выражения волеизъявления может привести к
недействительности сделки.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
|