Адвокат-защитник
должен оценивать каждое доказательство с точки зрения его допустимости. При
этом необходимо установить возможность использования конкретного вида источника
доказательств, определить, не нарушены ли процессуальные нормы при получении
либо закреплении информации, а если нарушены, то в чем конкретно и как эти
нарушения отразились на достоверности полученных сведений. Пренебрежение этими
требованиями приводит к проникновению в сферу доказывания сведений, полученных
с нарушением процессуальных правил, влечет за собой судебные ошибки. В тех
случаях, когда по делу выявлены не соответствующие требованиям допустимости
фактические данные, защитник обязан не только ставить вопрос о невозможности их
использования, но и приложить усилия к поиску путей получения
доказательственной информации, отвечающей требованиям допустимости, взамен
отвергнутой.
Не подлежит
сомнению, что адвокат-защитник не должен выпускать из виду оценку доказательств
и с точки зрения их достоверности, внимательно и глубоко анализируя процесс
формирования каждого доказательства как при подготовке и осуществлению защиты,
в период ознакомления с материалами дела, так и при проведении следственных
действий, участии в судебном разбирательстве, с тем, чтобы верно оценить его
достоверность и, следовательно, возможность использования в доказывании.
Специфическая
роль адвоката-защитника в доказывании обуславливает особенности, формирования его
внутреннего убеждения и особый подход к оценке доказательств, которые
происходят под воздействием определенной установки - не навредить подзащитному
(доверителю). Анализировать установленные данные в преломлении защиты, находить
аргументы, опровергающие обвинение, каждый факт рассматривать с точки зрения
возможности выявления обстоятельств, свидетельствующих в пользу обвиняемого
(подсудимого), смягчающих его ответственность. Только оценив собранные по делу
доказательства, и ту информацию, которой располагает сам адвокат-защитник, он
может предпринять конкретные действия и использовать предусмотренные законом
средства по осуществлению защиты.
Оценив
доказательства, адвокат-защитник, высказывает свое мнение в ходатайствах,
прениях сторон, кассационных и надзорных жалобах. В том числе заявляет
ходатайство об исключении доказательств как недопустимых. Этим он
непосредственно воздействует на процесс оценки доказательств и принятие решений
должностными лицами.
Чтобы лучше
разобраться в этой проблеме зададим себе несколько вопросов. Реализуется ли на
практике право защитника участвовать в следственных действиях? Какую пользу
приносит участие (присутствие) защитника в предварительном следствии. Для
ответа на эти вопросы воспользуемся опросом[15] (по специальной
программе) 100 адвокатов Адвокатской палаты Удмуртской республики, а так же
изучением, отобранных методом случайной выборки, 200 уголовных дел из
адвокатской практики.
Выявлено, что в
140 делах (60% от общего числа изученных) защитники принимали участие в
производстве тех или иных следственных действий.
Однако активность
их в отдельных следственных действиях оказалась различной. Наиболее часто они
участвуют в допросах подозреваемых и обвиняемых. Это имело место по 200
изученным делам (100%), что и понятно, т. к. ст. 51 УПК РФ предусматривает
значительную категорию дел, по которым участие защитника обязательно.
Реализуется эта обязанность, в первую очередь, при допросе подзащитного
(доверителя). Выявлено широкое участие защитников в производстве очных ставок -
104 дела (52%). Судя по протоколам, адвокаты демонстрируют высокую активность:
задают вопросы допрашиваемым (по 160 делам); вносят замечания в протокол по
поводу правильности ведения допросов и очных ставок (по 80 делам); корректируют
полноту и достоверность записей следователем, дознавателем в протоколе (38
дел).
Данная практика
заслуживает одобрения, адвокат-защитник не должен допускать, чтобы его роль при
допросе обвиняемого и подозреваемого была сведена лишь к элементарному
«присутствию», Но там же отмечается довольно редкое участие защитников в
назначении экспертизы на предварительном следствии. Это имело место только в 14
случаях при общем количестве проведенных экспертиз — 220.
Настораживает, и
такой факт: 120 респондентов заявили, что, осуществляя защиту, они не принимают
участие в назначении экспертизы на предварительном следствии. Опрос выявил ряд
причин пассивности адвокатов. Практически все опрошенные указывают, что
следователь не предоставил защитнику реальную возможность участвовать в
назначении экспертизы. А 29 опрошенных сообщили, что не участвуют в назначении
экспертизы из тактических соображений. В то же время и в этом плане адвокат
обладает широкими возможностями, хотя и не всегда их использует. Повышенного
внимания требуют вопросы, которые следователь ставит на разрешение эксперта.
Необходимо проанализировать характер вопросов, их формулировку, направленность,
конкретность и соответствие специальным познаниям эксперта. Защитник должен
выявить, нет ли в заданных вопросах «подсказки», не содержатся ли в них
информация, порочащая подозреваемого (обвиняемого).
Анализ дел
показал, что практически во всех случаях, когда защитники участвовали в
назначении экспертизы на предварительном следствии, они проявляли высокую
активность, ставили экспертам дополнительные вопросы, корректировали их. Но,
судя по материалам дел, следователи часто не уведомляют защитников о назначении
экспертизы. Статья 204 УПК РФ предоставляет защитнику достаточные возможности
для того, чтобы глубоко ознакомиться и правильно оценить заключения эксперта.
Вместе с тем все опрошенные заявили, что не знакомятся с полным текстом
заключения, ограничиваясь лишь анализом выводов, причем делают это при
ознакомлении с материалами дела, когда следствие уже завершено.
Изучение
уголовных дел не выявило ни одного случая участия адвокатов в назначении
комплексной экспертизы. В ходе опроса 120 респондентов сообщили, что
устраняются от этого, т.к. не имеют специальных познаний и достаточного времени
для предварительной подготовки. Отстраненность адвоката-защитника, от
назначения экспертизы снижает как ее эффективность, так и действенность защиты
на предварительном следствии вообще.
Разбор дел
показал, что защитники практически не участвуют в производстве таких
следственных действий, как выемка, обыск, осмотр, освидетельствование. Причина
такой пассивности заключается, по нашему мнению, не только в том, что они не
видят реальной возможности использовать результаты этих следственных действий
для оправдания либо смягчения ответственности подзащитного. Не последнюю роль
играет и «трудоемкость» этих следственных действий, а также нежелание
следователя сообщать адвокату - защитнику о предстоящем их проведении, в том
числе и по тактическим соображениям (особенно о предстоящем обыске). Обыск
может оказаться эффективным именно при условии неожиданного для обвиняемого
проведения, И. вряд ли следует упрекать следователей в том, что они не сообщают
заблаговременно защитнику о предстоящем обыске. В данной ситуации мы сталкиваемся
с трудноразрешимой, но, тем не менее, небезнадежной проблемой: как сочетать
следственную тайну с правом, защитника участвовать в проведении тех
следственных действий, в которых участвует и подзащитный.
Опрос показал
интерес защитников к участию в таких следственных действиях, как предъявление
для опознания (45 адвокатов), следственный эксперимент (15 адвокатов), проверки
показаний на месте (18 адвокатов). Защитники участвовали в предъявлении для
опознания в 8 случаях из 24 (30%); в 4 следственных экспериментах из 17 (23%);
в 10 проверках показаний на месте из 120 (5,5%). Некоторые защитники объясняют
свою пассивность тактическими соображениями, но все опрошенные отмечали, что
следователи не информируют их о проведении указанных действий (за исключением
проверки показаний на месте).
Между тем, как
показало изучение дел, участие защитников в проведении этих следственных
действий способствовало выявлению важных для защиты обстоятельств. Так, по делу
3. Адвокат-защитник, представлявший интересы обвиняемого, обратил внимание на
то, что в качестве двух опознаваемых приглашены лица в обычной «гражданской»
одежде, в то время как внешний вид подозреваемого (подзащитного) явно указывал
на то, что он «клиент» следственного изолятора. Адвокат добился, чтобы требования
о сходстве предъявленных лиц были строго соблюдены. В результате 3. не был
опознан свидетелем, впоследствии по этому эпизоду дело в отношении 3. было
прекращено[16].
Изучение
уголовных дел свидетельствует, что допускаются ошибки и при производстве
следственного эксперимента. Так, по делу X., воспроизводя обстановку и
обстоятельства события, следователь, не пригласив адвоката, предложил
обвиняемому с различной, все более высокой скоростью вести автомобиль, в
результате чего он перевернулся, а обвиняемый был госпитализирован, получив
телесные повреждения[17]. Не исключено, что
присутствие адвоката позволило бы избежать таких последствий.
Адвокат вправе
заявлять ходатайства по любым вопросам, имеющим значение для защиты обвиняемого
(подозреваемого), в том числе: об изменении квалификации предъявленного
обвинения, об изменении, отмене меры пресечения, о прекращении уголовного дела
и уголовного преследования, о производстве отдельных следственных действий, об
истребовании доказательств и т. п. При этом необходимо четко представлять себе
возможные последствия удовлетворения заявленного ходатайства. Без достаточной
доли уверенности в благоприятном исходе такого ходатайства для обвиняемого, для
создания одной лишь только видимости активной позиции защиты заявлять
ходатайства нецелесообразно.
Адвокат
самостоятелен в выборе момента и характера заявленного ходатайства.
И, тем не менее,
желательно обсудить содержание ходатайства и его целесообразность со своим
подзащитным. Этого требуют как этика, так и нормы уголовно-процессуального
кодекса.
Ходатайство может
быть заявлено адвокатом в устной и письменной форме. Устные ходатайства
заносятся в протокол следственного действия, а письменные приобщаются к делу.
Более предпочтительно письменное ходатайство. Конечно, оно требует
определенного времени для его подготовки (изучения научной литературы, судебной
практики, материалов уголовного дела, консультации со специалистом и т. д.).
Однако оно будет и более обоснованным, мотивированным по сравнению с устным
ходатайством и потребует от следователя аргументированного ответа. Ходатайство
подлежит рассмотрению и разрешению непосредственно после его заявления. В
случаях, когда немедленное принятие решения по ходатайству невозможно оно
должно быть разрешено не позднее 3 суток со дня его заявления (ст. 121 УПК). Об
удовлетворении ходатайства либо о полном или частичном отказе в его
удовлетворении дознаватель, следователь, прокурор выносят постановление, копия которого
вручается лицу, заявившему ходатайство. Решение по ходатайству может быть
обжаловано либо прокурору, либо в суд по месту производства предварительного
расследования (см. главу 16 УПК).
В целях
недопущения недоразумений адвокат, принявший по уголовному делу поручение на
защиту конкретного лица, должен, в том числе и по своей личной инициативе,
согласовать с лицом, осуществляющим предварительное расследование, порядок и
сроки его уведомления при необходимости проведения по делу неотложных
процессуальных и следственных действий. В противном случае адвокат рискует
опоздать к моменту судебного разбирательства, поскольку законодатель установил
крайне жесткие сроки органам предварительного расследования и суду для принятия
решения, о заключении подозреваемого (обвиняемого) под стражу.
Адвокат должен
помнить, что не позже чем через 40 часов после задержания его подзащитного в
суд будет подано ходатайство об избрании в отношении его меры пресечения в виде
заключения под стражу. По сложившейся практике в силу ч. 4 ст. 108
УПК РФ подозреваемый, задержанный в порядке ст. 91-92 УПК РФ в
судебное заседание доставляется под конвоем. К этому моменту адвокат обязан уже
быть в суде.
Поводом к
рассмотрению судом вопроса о возможности заключения подозреваемого, обвиняемого
под стражу, продления срока содержания обвиняемого под стражей является
соответствующее ходатайство следователя с согласия руководителя следственного
органа, а также дознавателя, поданное в суд с согласия прокурора (ч. 3
ст. 108 УПК РФ). По общему правилу место производства
предварительного расследования предопределяет и место рассмотрения ходатайств о
заключении под стражу, продлении срока содержания под стражей.
Действующий закон
предписывает суду в любом случае рассмотреть такое ходатайство с участием
подозреваемого (обвиняемого) и избранного им защитника[18].
Поэтому судья после поступления ходатайства об избрании меры пресечения в виде
заключения под стражу (продлении срока содержания под стражей), обязан принять
все необходимые меры, направленные на своевременное уведомление участников
процесса о предстоящем судебном заседании.
Обратимся к
практике. Рассмотрим результаты обобщения судебной практики об избрании меры
пресечения в виде заключения под стражу подозреваемых или обвиняемых в
совершении преступлений[19].
В ходе обобщения
установлено, что судами не в полной мере выполняются требования
уголовно-процессуального законодательства об избрании меры пресечения в виде
заключения под стражу и учитываются разъяснения, содержащиеся в постановлениях
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1 «О
применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»,
от 10 октября 2003 года № 5 «О применении судами общей юрисдикции
общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров
Российской Федерации», от 14 февраля 2000 г. № 7 «О судебной практике по делам
о преступлениях несовершеннолетних». Судами не всегда с достаточной полнотой
исследовались основания, подтверждающие необходимость применения такой меры
пресечения, как заключение под стражу, в отношении лиц, подозреваемых или
обвиняемых в совершении преступлений. Удовлетворяя такие ходатайства, судьи в
постановлениях лишь формально перечисляли указанные в статье 97 УПК РФ
основания для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, не приводя
при этом конкретных, исчерпывающих данных, на основании которых суд пришел к
выводу, что подозреваемый или обвиняемый может скрыться, продолжать заниматься
преступной деятельностью и т.д.
Более того, при
отсутствии исключительных обстоятельств удовлетворялись ходатайства об избрании
меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемых или
обвиняемых в совершении преступлений небольшой тяжести, а также
несовершеннолетних, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений
средней тяжести.
Действующий закон
не предусматривает возможности ознакомления защитника со всеми материалами,
приобщенными лицом, осуществляющим предварительное расследование, к своему
ходатайству о заключении под стражу (продлении срока содержания под стражей). В
то же время адвокат к этому моменту по закону имеет право иметь копию протокола
задержания, протокола допроса его подзащитного в качестве подозреваемого, а
если к этому моменту последнему предъявлено обвинение, то и копию постановления
о привлечении в качестве обвиняемого, копию протокола допроса последнего.
При решении
вопроса о заключении под стражу сторонам, а также суду следует исходить из
того, что в силу ст. 97 УПК РФ данная мера пресечения может быть
избрана в отношении обвиняемого лишь при наличии достаточных оснований
полагать, что он:
1.
скроется
от дознания, предварительного следствия и суда;
2.
может
продолжить заниматься преступной деятельностью;
3.
может
угрожать свидетелю или иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить
доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по делу.
В отношении
подозреваемого мера пресечения заключение под стражу может быть избрана только
в исключительных случаях (ст. 99 УПК РФ). При этом обвинение
последнему должно быть предъявлено не позднее 10 суток с момента задержания.
Если данное положение закона не выполнено, то мера пресечения немедленно
отменяется (ст. 100 УПК РФ). Обвинение должно быть предъявлено лицу
не позднее 3 суток со дня вынесения постановления о привлечении его в качестве
обвиняемого в присутствии адвоката, если он участвует в уголовном деле.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
|