Собственник имущества, закрепленного за казенным предприятием или
учреждением, вправе изъять излишнее, не используемое либо используемое не по
назначению имущество и распорядится им по своему усмотрению» Распоряжение
имуществом казенного предприятия допускается лишь с согласия собственника -
государства или уполномоченных им органов.
Перейдем к ответственности по обязательствам Федерации.
Субъект Российской Федерации муниципальное образование отвечают по
своим обязательствам принадлежащим им на праве собственности имуществом, кроме
имущества, которое закреплено за созданными ими юридическими лицами на праве
хозяйственного ведения или оперативного управления.
Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные
образования не отвечают по обязательствам созданных ими юридических лиц, кроме
случаев предусмотренных законом[18]
Федерация не отвечает по обязательствам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований» Субъекты Российской Федерации не отвечают по
обязательствам друг друга, а также по обязательства Федерации[19] Эти
правила не распространяются на случаи, когда Федерация приняла на себя
обязательства на основе заключенного договора, гарантии по обязательствам
субъекта Российской Федерации, муниципального образования либо юридического
лица, а указанные объекты приняли на себя гарантию по обязательства Российской
Федерации.
Отметим важное положение : ненормативный акт органа
государственной власти, иного государственного органа или органа местного
самоуправления, не соответствующий законодательству и нарушающий гражданские
права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, может
быть призван судом недействительным.[20] И другое -
Российская Федерация, соответствующий субъект Российской Федерации или
муниципальное образование возмещает убытки причиненные в результате издания не
соответствующего законодательству акта органом государственной власти, иным
государственным органом или местного самоуправления, а также в результате
действия (бездействия) их должностных лиц.Федерация несет субсидиарную
ответственность по обязательствам казенного предприятия при недостаточности его
имущества[21].
Как видно, элементы «публичного» выражается в общих правилах,
запретах, гарантиях прав.
«Публичное» В брачно - семейном праве.
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а защита
семейных прав осуществляется судом по правилам гражданского судопроизводства, а
в случаях, предусмотренных Семейным Кодексом, государственными органами или органами
опеки и попечительства[22]. Есть
официальный порядок и условия заключения брака, прекращения брака, определены
права и обязанности супругов и детей, основания возникновения прав и
обязанностей, алиментные обязательства, режим опеки и попечительства. Во всех
названных и иных случаях одной из сторон выступает государственный орган,
обладающий властно-распорядительными и властно удостоверяющими полномочиями.
Государство четко регламентирует стандарты в данной сфере в интересах граждан.
Своеобразное переплетение «частного» и «публичного» права можно
обнаружить в отраслях так называемого социального права, предназначенных для
защиты не только индивидуальных прав граждан, но и их совокупной охраны.
Трудовое, экологическое, банковское и другие отрасли социального права содержат
своеобразный баланс этих начал.
Как видно, в отраслях публичного права мы имеем дело с однородными
нормативными массивами. Все вышеназванные институты публичного права
представлены в них полностью. Вместе с тем включаются нормы и институты
частного права. Для отраслей частного права «публичное»:
Формируют общие принципы правотворчество и право применения;
- обеспечивает «правовые эталоны», «правовые уровни», которые
жизненно необходимы гражданину;
- выступает как «властная» сторона;
- выступает как равный партнер в правоотношениях.
Взаимопроникновение публичного права, частного права тех или иных
сферах применительно к сходным институтам дополняется единством, присущим
национальной правовой системе.
ГЛАВА IV. Частное право в практике.
4.1. Частное право в практике.
Новый Гражданский кодекс РФ закрепил основы частно-правового
регулирования имущественных отношений в соответствии с требованиями развивающегося
рыночного хозяйства. С вступлением в действие его первых двух частей приобрели
силу новые (или основательно забытые) понятия и институты. Одновременно
полностью или частично утратили силу многие акты прежнего законодательства,
закреплявшие хотя и ставшие привычными, но не соответствующие современным
реалиям и требованиям юридические конструкции. Это же относится к большинству
актов переходного к рыночному хозяйству периода (начала 90-х годов), нередко
составлявшихся и принимавшихся наспех, неквалифицированно, преследовавших в
основном цели отмены или изменения правил прежнего правопорядка и
провозглашения новых общих принципов, не содержавших продуманной, развернутой
регламентации соответствующих отношении.
Названные обстоятельства до сих пор порождают различные
недоразумения и вопросы практического порядка. В действительности же
подавляющее их большинство четко решено новым гражданским законодательством
либо может быть разрешено на его основе.
Применительно к акционером обществам нередко возникает вопрос об
оплате акций, дополнительно выпускаемых в связи с переоценкой основных фондов.
Как известно, инфляционные процессы сделали необходимой периодически и
повсеместно проводимую в учетных целях переоценку стоимости недвижимого и
наиболее ценного движимого имущества (по бухгалтерской терминологии -
"основных фондов"), числящегося на балансах юридических лиц. В связи
с этим подлежит соответствующему увеличению размер уставного капитала, если в
его составе числится такого рода имущество. Для акционерного общества, уставный
капитал которого составляется из номинальной стоимости акций (п.1 ст.99 ГК, п.1
ст.25 Закона об акционерных обществах), это означает необходимость либо
пропорционального увеличения номинальной стоимости выпущенных (размещенных) им
акций, либо выпуска акций повторного случая (для второго случая устав общества
может предусмотреть преимущественное право акционеров владельцев голосующих
акций общества, что предусмотрено п.З ст. 100 ГК и ст.40, 41 Закона об
акционерных обществах). Какую из двух указанных возможностей избрать - дело
самого общества (его общего собрания).
Одно из акционерных обществ в связи с переоценкой основных фондов
решило произвести увеличение своего уставного капитала путем выпуска
дополнительных акций « с размещение их среди акционеров пропорционально их доле
в уставном капитале" (точнее, пропорционально количеству имеющихся у них
акций, причем такая возможность, очевидно, предусмотрена уставом общества и
речь идет о голосующих акциях). При этом возник вопрос: следует ли акционерам
оплачивать данные акции или эти дополнительные акции могут быть размещены среди
них без оплаты?
Нужно иметь виду, это такой случай, как необходимость увеличения
уставного капиталоакционерного общества в связи с произведенной в обязательном
(публично-правовом) порядке переоценкой его "основных фондов", прямо
не урегулирован акционерным законодательством. Ведь оно рассчитано на
нормальную ситуацию увеличения капитала в связи с привлечением обществом
дополнительного имущества (инвестиций), ростом его доходов (прибыли) и т.п., а
не на его искусственный прирост (путем "приписки" к определенной
стоимости имущества соответствующего количества нулей).Поэтому данный процесс
регламентируется актами публичной власти, которые в этом отношении не могут
считаться противоречащими действующему акционерному законодательству.
Указания Минфина РФ допускает безвозмездное « распределение
переоценки уставного капитала» (то есть дополнительно выпускаемых акций) между
также принять решение и об оплате вновь выпускаемых в такой ситуации акций, что
повлечет соответствующее дополнительное увеличение стоимости его имущества.
Номинал выпускаемых акций в любом случае должен соответствовать номиналу ранее
выпущенных акций. В противном случае придется погашать ранее выпущенные акции и
проводить их новую эмиссию на всю (увеличенную) сумму уставного капитала
(пропорционально количеству ранее имевшихся у акционеров акций).
Некоторые практические вопросы возникают при применении норм ГК о
субсидиарной ответственности. Такую ответственность, например, несут
собственники имущества учреждений, в том числе государственных и муниципальных,
в соответствии с правилом п.2 ст.120 ГК (при недостатке у учреждения-субъекта
ограниченного вещного права оперативного управления - находящихся в его распоряжении
денежных средств). Такими учреждениями являются, в частности, государственные и
муниципальные учебные заведения, учреждения здравоохранения (больницы,
райздравотделы и т.д.), культуры (например, музеи) и т.д. Они в обязательном
порядке снабжаются топливом, электроэнергией и некоторыми другими видами сырья,
оплатить которые из-за недостатка бюджетного финансирования нередко не в
состоянии.
Именно для такого рода случаев и предусмотрена субсидиарная
например в Нижегородской области, отказывают в удовлетворении
исков поставщиков энергии к учреждениям-потребителям (из-за отсутствия у
последних денежных средств на счетах) и к их вышестоящим органам (в частности,
к районным администрациям), иногда даже ссылаясь при этом на «позицию Высшего
арбитражного суда РФ». Следует сразу же отметить ,что такой «позиции»,
расходящейся с действующим законодательством, у ВАС РФ нет и никогда не было.
Более того, в целом ряде российских регионов именно арбитражные суды в
соответствии с законом возлагают субсидиарную ответственность на публично-
правовые образования.
Однако при этом важно иметь в виду два момента. Во-первых,
субсидиарная ответственность согласно абз.2 п.1 ст.399 ГК наступает в тех
случаях, когда основной должник (в данной ситуации - государственное или
муниципальное учреждение) либо отказался удовлетворить требование кредитора
(поставщика), либо не ответил на это требование в разумный срок. Применительно
к субсидиарной ответственности собственников учреждений закон выдвигает
дополнительное условие - недостаточность находящихся в их распоряжении денежных
средств (а не только их полное отсутствие). При подтверждении данного условия
учреждение перестает быть ответчиком, ибо возложить на него имущественную
ответственность действительно невозможно из-за недостатка имущества, на которое
по закону можно обратить взыскание. Поэтому ответчиком становится
учредитель-собственник (который и должен привлечь основного должника учреждение
- к участию в деле в соответствии с п.З ст.399 ГК). Иск же предъявляется к
такому собственнику, а не к учреждению.
Во-вторых, следует ясно представлять, что в роли
собственника-учредителя здесь выступают не органы государственной власти (ибо в
гражданско-правовых отношениях они сами являются учреждениями
-несобственниками), а соответствующие публично-правовые образования в целом -
Российская Федерация, ее субъекты, муниципальные образования (п.1 ст.214 и п.1
ст.215 ГК). Следовательно, именно об их ответственности идет речь. От имени
публично-правовых образований в гражданском обороте выступают их органы в
рамках имеющейся у них компетенции (пп.1 и 2 ст.125, пЗ ст.214, п.2 ст.215 ГК).
Имуществом, предназначенным для удовлетворения претензий кредиторов
публично-правовых образований, является нераспределенное между государственными
и муниципальными юридическими лицами имущество, составляющее казну
соответствующего публично-правового образования (абз.1 п.1 ст. 126, абз.2 п.4
ст.214, абз.2 п.З ст.215 ГК).
Как известно, казна состоит прежде всего из средств
соответствующего бюджета, а потому и ответчиком по иску со стороны государства
или иного публично-правового образования должен выступать орган,
распоряжающийся бюджетом, то есть министерства финансов или территориальные
финансовые отделы (управления, департаменты и т.п.). Вместе с тем предъявление
иска непосредственно к высшему органу исполнительной власти соответствующего
публично-правового образования не должно влечь отказа в принятии искового
заявления или возвращение его без рассмотрения. В этом случае суд привлекает в
качестве ответчика соответствующий финансовый или иной управомоченный орган.
Именно такую позицию занимают и высшие судебные органы (см. п. 12 постановления
Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля
1996 года "О некоторых вопросах связанных с применение части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации"). Более того, он вполне
обоснованно разъяснили, что при отсутствии денежных средств соответствующем
бюджете удовлетворение иска производится за счет иного имущества, составляющего
соответствующую казну. Это разъяснение сделан применительно к требованиям о
возмещении убытков, причиненных в результат незаконных действий или бездействия
государственных или муниципальных органов (ст. 16 ГК), поскольку и здесь
ответчиками выступают не сами эти органы, соответствующие публично-правовые
образования, а потому имеет общее значение для случаев имущественной
ответственности последних.
Что касается традиционного принципа раздельной ответственности
государства (публично-правового образования) и созданных им самостоятельны
юридических лиц, то он действует, за исключением "случаев, предусмотрены
законом" (п.З ст. 126 ГК). Такое исключение как раз и составляет
предусмотрена законом (п.2 ст. 120 ГК) субсидиарная ответственность
собственника (в том числе публичного) по долгам созданного им учреждения.
Известные сомнения вызывает и статус таких некоммерческих
организации как объединения юридических лиц (ассоциации и союзы). В
соответствии со ст. 12 ГК такие объединения могут создавать либо коммерческие
организации (п.1), либо некоммерческие (п.2), что чаще всего и бывает на
практике. Возникает вопрос возможно ли одновременное участие в ассоциации
(союзе) коммерческих некоммерческих юридических лиц. Согласно правилу п.4 ст.50
ГК, имеющем общий характер, такое объединение в форме ассоциации или союза в
принцип возможно. К сожалению, следует признать известную несогласованность
формулировок, содержащихся в ст. 121 и в п.4 ст.50 ГК, послужившую причиной
неточностей, допущенных при комментировании правил ст. 121 ГК, которое опиралось
лишь на буквальный текст данной статьи.
Однако следует учитывать, что коммерческие организации создаю
ассоциации и союзы именно "в целях координации их предпринимательской
деятельности, а также представления и защиты общих имущественных интересов (абз.1
п.1 ст. 121 ГК). Такие цели не присущи некоммерческим организациям (ср.п. ст.
121 ГК), поэтому законодатель в известной мере различает такие объединения
зависимости от круга участников. А некоммерческие юридические лица, к числу
которых закон прямо относит ассоциации и союзы, имеют целевую правоспособность
(абз.1 п.1 ст.49 ГК) и даже в качестве собственников ограничены в использовании
принадлежащего им имущества (ср. п.4 ст.213 ГК). Следовательно, при создании
ассоциации или союза, объединяющего коммерческие и некоммерческие организации,
непросто, видимо, будет обосновать и закрепить в учредительных документах
такого объединения общую для всех его участников цель, определяющую и
содержание правоспособности такого объединения. Поэтому можно признать, что
создание ассоциаций и союзов коммерческих и некоммерческих организаций хотя и
не исключается общими правилами ГК, но не должно иметь большого практического
значения.
Проблемы обязательного (договорного) права
Одним из важных институтов гражданского права, основательно
забытым у нас ранее, является ипотека - залог недвижимости. В настоящее время
она широко используется для обеспечения возврата банковских кредитов. Но
некоторые участники данных отношений до сих пор полагают, что при невыполнении
обеспеченного ипотекой обязательства, например по кредитному договору,
соответствующая недвижимость передается кредитору-банку. Именно так рассуждал
один из райпотребсоюзов Ставропольского края, а кроме того, видимо, и
третейский суд, обязавший райпотребсоюз передать банку для погашения имеющегося
долга заложенное здание. В связи с этим у сторон возник вопрос о том, по какой
стоимости (оценке) передается заложенное имущество, как платить налог на
добавленную стоимость по этой операции и может ли банк для погашения своих
требований изъять у собственника иное имущество (не являвшееся предметом
залога).
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
|